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legislador, aunque su intérprete final sean los jueces, en particular la Corte Suprema. Pero para llegar a la Corte,
entonces, hay que pasar por el legislador quien, al legislar, decide cuál es la opción constitucional que el pueblo
quiere. Nos encontramos así frente a un claro problema de separación de poderes. ¿Cuál de las dos
interpretaciones es la válida? En nuestra doctrina y jurisprudencia no se ha planteado con la misma intensidad el
conflicto, inacabado, que en los Estados Unidos divide las aguas de la interpretación constitucional entre
originalistas y no originalistas, si bien pueden encontrarse decisiones que parecen adscribir a alguna de esas dos
posturas fundamentales.
En el caso "Sejean, Juan B. c. Zaks de Sejean, Ana M.", fallado el 27 de noviembre de 1986, donde se
planteó la inconstitucionalidad del entonces vigente art. 64 de la ley de matrimonio civil 2393 (Adla,
1881-1888, 497), en tanto establecía la indisolubilidad del vínculo matrimonial (salvo el supuesto de viudez) la
mayoría de la Corte optó por una posición claramente no originalista, afirmando la inconstitucionalidad de la
ley por afectar ésta el derecho no enumerado a la dignidad humana, a la libertad de conciencia "y de elección
para elaborar su (del interesado) propio proyecto de vida con la sola restricción de no afectar la moral pública o
iguales derechos de los demás". En estas condiciones, el divorcio es considerado como un derecho derivado del
derecho constitucional a la privacidad.
En cambio, para los votos disidentes, la Constitución no se expidió sobre la cuestión del divorcio, dejando
librada al legislador la decisión al respecto, sopesando los valores en juego en cada circunstancia histórica y
decidiendo sobre la preferencia de uno sobre los otros. Desde esta perspectiva, podría sostenerse que aquí la
Corte no puso en práctica los valores queridos por el constituyente, ni tampoco respetó la elección de valores
que aquél dejó al legislador, sino que impuso su propia opción valorativa, legislando judicialmente. De todas
formas la decisión de la Corte en el caso "Sejean" admite una razonable valoración positiva. Más allá de lo que
cada uno piense sobre un tema tan conflictivo como el del divorcio, lo cierto es que se encontraba en la
preocupación de la comunidad desde hacía mucho tiempo. La especulación política, la inercia, el deseo de no
comprometer opinión en un tema de especial sensibilidad generaban una tendencia al silencio por parte del
Congreso. Para los no originalistas esta situación --cuando se encuentran en juego derechos fundamentales y,
por lo menos, la razonable apariencia de una omisión de la mayoría en tratar cuestiones que afectan a las
minorías-- justifica el avance de la Corte sobre cuestiones que, en puridad, corresponde sean resueltas por el
legislador. Precisamente, en este caso concreto, la Corte rompió esa inercia y, aun cuando se considere que su
decisión superó los límites de la revisión judicial de constitucionalidad, lo cierto es que muy poco tiempo
después el congreso definió la cuestión, coincidiendo con la Corte, de manera que todo cuestionamiento al
respecto ha quedado salvado ya que la decisión definitiva fue tomada por aquellos a quienes la Constitución
encomendó el ejercicio de la opción.
En síntesis, la aplicación de la Constitución al caso concreto, es decir, su interpretación, representa un serio
problema de separación de poderes y como tal afecta directamente al sistema de garantías que la Constitución
establece. Quizá pueda lograrse una síntesis de las distintas posturas doctrinarias --incluso entre aquellas que
ven en la Constitución principalmente un sistema de valores, frente a las que cargan el acento en considerarla
como la garantía de un expedito proceso de participación democrática-- en el juego armónico de competencias
que la separación de poderes, a 200 años de los primeros entusiasmos revolucionarios, representa. El legislador
es el primer intérprete de la Constitución y su interpretación debe ser respetada por los jueces siempre que, sin
contradecir un texto constitucional expreso, la opción de valores que ella significa sea decidida conforme a un
incuestionable proceso democrático y no tenga como resultado la imposición de los valores --en lo que a
derechos fundamentales se refiere--de las mayorías con respecto a las minorías. Creo que con otras palabras, a
veces; o sin decirlo, en otras oportunidades, nuestra Corte Suprema siempre se ha guiado por estos principios.
En congruencia con ellos --en particular el severo contralor constitucional cuando se encuentran en juego
derechos fundamentales-- la Corte resolvió la causa "Portillo", del 18/4/89 (La Ley, 1989-C, 405), donde un
"objetor de conciencia", por razones de índole religiosa, se negaba a prestar el servicio militar obligatorio. La
Corte admitió esta zona de reserva personal --al menos en la exclusión del uso de armas-- ya que no puede
pretenderse la contribución a las cargas constitucionales si para hacerlo se destruyen los valores --libertad de
conciencia, en el caso-- a los que tales cargas se refieren como el medio al fin, en especial cuando la Nación se
encuentra en estado de paz.
De la misma manera, en la causa "Bahamondez" (La Ley, 1993-D), del 6/4/93, la Corte defendió el derecho
de una persona adulta y capaz que, por razón de su credo religioso --testigo de Jehová-- se negó a someterse a
un tratamiento médico que exigía transfusiones de sangre. Allí la Corte --en voto concurrente-- recordó que
"...Además del señorío de las cosas que deriva de la propiedad o del contrato... está el señorío del hombre a su
vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad, sus creencias trascendentes, entre otros, es decir, los que
configuran su realidad integral y su personalidad, que se proyecta al plano jurídico como transferencia de la
persona humana...". "De ahí" --continúa-- "que el eje central del sistema jurídico sea la persona en cuanto tal,
desde antes de nacer hasta después de su muerte". Y define así la Corte, siempre en votos concurrentes, el
núcleo esencial del control de constitucionalidad: "...La convivencia pacífica y tolerante también impone el
respeto de los valores religiosos del objetor de conciencia...aunque la sociedad no los asuma mayoritariamente.
De lo contrario, bajo el pretexto de la tutela de un orden público erróneamente concebido, podría violentarse la
conciencia de ciertas personas que sufrirían una arbitraria discriminación por parte de la mayoría, con perjuicio
para el saludable pluralismo de un estado democrático".
III. La legitimación para accionar. "Causa o controversia"
Cualquiera sea la consideración acerca del papel de los jueces en la interpretación constitucional, lo cierto es
que dicho papel es sustancial y de gran relevancia en el proceso político. La gravedad de la declaración de
inconstitucionalidad de una ley o de otros actos normativos de los poderes representativos impulsó, en nuestro
sistema, a que la competencia judicial en tal sentido, estuviese restringida a los conflictos concretos, en los que
un agraviado por la medida cuya constitucionalidad es cuestionada requiriese tal declaración de
inconstitucionalidad como conducente para el reconocimiento de su derecho afectado. Por ello no existen, en
nuestro caso, cuestiones abstractas de constitucionalidad, ni tampoco se le otorgó a la Corte Suprema
competencia para resolver los eventuales conflictos entre las otras ramas del gobierno. El art. 100 de la
Constitución, ya citado, otorga la competencia judicial sólo para la resolución de "causas" y así lo interpretó,
inmediatamente después de sancionada la Constitución, el legislador de la ley 27, en su art. 2: "Nunca procede
de oficio (se refiere a la justicia nacional) y sólo ejerce su jurisdicción en los casos contenciosos en que es
requerida a instancia de parte".
Esta limitación legal --de origen constitucional, como ya vimos-- impone, para la jurisdicción judicial, dos
tipos de limitaciones: una subjetiva y otra objetiva.
Desde el punto de vista subjetivo, hay un claro impedimento de los jueces de actuar "de oficio", es decir, en
lo que aquí interesa, de iniciar por propio impulso la revisión de la decisión legislativa o administrativa. Pero no
sólo no pueden actuar de oficio, sino que deben hacerlo "a instancia de parte", dice la ley 27 y sólo es parte para
el proceso judicial quien previamente participa --voluntaria o involuntariamente-- en una relación jurídica.
Quien no posee esta cualidad carece de legitimación para accionar, es decir, el ordenamiento jurídico no le
reconoce --salvo excepción expresa-- capacidad para provocar la actuación --accionar es poner en movimiento--
de los jueces. Si la solución fuese la contraria, el juez se convertiría en un árbitro de los conflictos políticos al
acceder a actuar en casos abstractos por ser ajenos --los accionantes-- a una relación jurídica anterior de la cual
surja un interés personal, concreto, particularizado, propio, de quien reclama la actividad judicial para la
solución de su agravio.
La Corte tuvo ocasión de resolver, no hace mucho y reiterando su tradicional jurisprudencia, un interesante
caso de separación de poderes a través del análisis de la legitimación para accionar, tal como se planteó en la
causa Dromi, José Roberto (Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación s/ avocación en autos
"Fontenla, Moisés c. Estado nacional", D. 104.XXIII --La Ley, 1990-E, 97--). La cuestión surgió como
consecuencia de la privatización de la compañía aérea de propiedad estatal, privatización decidida por el
Congreso al declarar, por ley, a tal empresa sujeta a privatización total o parcial. En ejecución de la ley el Poder
Ejecutivo estableció que la privatización alcanzaría al 95 % del paquete accionario de la compañía reservándose
el Estado la tenencia del restante 5 %. Esto fue cuestionado por un diputado de la Nación, invocando tal calidad
y su carácter de ciudadano, y sosteniendo --equivocadamente-- que la decisión antes comentada violaba una
supuesta exigencia legal por la cual el Estado debía reservarse el 51 % de la participación accionaria de la
compañía. El juez de primera instancia hizo lugar al amparo judicial, lo que fue finalmente revocado por la
Corte sosteniendo la falta de legitimación del accionante, con argumentos claramente apoyados en el principio
de separación de poderes, evitando así la "judicialización" del proceso político.
Por ello la Corte advirtió que la mera condición de ciudadano no habilita el amparo judicial, ya que tal
carácter "es de una generalidad tal que no permite, en el caso, tener por configurado el interés concreto
inmediato y sustancial que lleve a considerar a la presente como una 'causa', 'caso' o 'controversia'". Tampoco
--continuó la Corte-- confiere legitimación para accionar la calidad de diputado nacional, invocada por el
accionante, ya que la representación popular que aquella calidad significa sólo tiene valor en el proceso de
formación y sanción legislativa que se lleve a cabo en el Congreso de la Nación. En consecuencia, señaló la
Corte, la decisión del juez de grado de admitir la acción planteada "produjo una indebida y no justificada
ampliación de las facultades del Poder Judicial. En el presente caso, tal exceso se ha traducido en una
inmotivada interferencia en la marcha de los negocios públicos de evidente importancia y repercusión político
económica, que, de conformidad con los numerosos precedentes jurisprudenciales (que el tribunal cita)
configura un caso de gravedad institucional...".
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Sólo en las condiciones expuestas se configura la exigencia de la "causa o controversia", requerida por el art.
100 de la Constitución para habilitar la competencia judicial, tal como lo señaló la Corte en un antiguo
precedente (Fallos: 156:319) "El Poder Judicial de la Nación... no se extiende a todas las violaciones posibles de
la Constitución, sino a las que le son sometidas en la forma de un caso por una de las partes. Si así no sucede, no
hay caso y no hay, por lo tanto, jurisdicción acordada".
Pero, dijimos antes, la limitación que surge del art. 100 tiene también un contenido objetivo, cuando la
inexistencia --por la naturaleza de la cuestión-- de "causa judicial" o causa residenciable en los tribunales
convierte en imposible cualquier legitimación para accionar.
Este criterio fue sustentado recientemente por la Corte --reiterando una clásica jurisprudencia que se
remonta a precedentes tan lejanos como los de Fallos: 11:405 y 23:257-- en cuestiones en las que
sustancialmente se encontraban en juego relaciones entre partidos políticos así como potenciales conflictos entre
las ramas Ejecutiva y Legislativa del gobierno que, en nuestro sistema, sólo pueden ser resueltas a través del
proceso político --fundamentalmente parlamentario-- y no por el proceso judicial. Así, en un caso donde se
debatía si la intervención federal al Poder Judicial de una provincia decidida por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional era o no constitucional, la Corte meritó la circunstancia de haber sido enviado tal decreto, por el
Ejecutivo, para conocimiento del Congreso y que dicho problema ya tenía estado y análisis parlamentario. La
Corte decidió que la cuestión era "abstracta" --en definitiva, una razón que, en el caso, es de la misma naturaleza
que la falta de legitimación, por la ausencia de "causa", según el lenguaje constitucional--. "Ello, porque la
decisión que se pretende habría de sustraer la cuestión del conocimiento del Poder Legislativo, que en las
actuales circunstancias se halla habilitado regularmente para pronunciarse, según las atribuciones previstas en la
Constitución Nacional que los (actores) invocan en su presentación" (Causa R.210, "Rossi Cibils, Miguel Angel
y otros s/ amparo").
En consecuencia, resultan extrañas al conocimiento judicial las controversias de naturaleza política que
poseen otro ámbito apropiado para su solución, salvo que, por carecerse de tal sede natural, la intervención
judicial se torne indispensable para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones, en garantía del
proceso democrático querido por la Constitución Nacional.
IV. Zona de reserva
a) Del legislador
Si bien toda tarea de interpretación de la ley es, en cierto sentido, una creación normativa --para el caso
concreto, pero con efectos generales cuando la jurisprudencia es constante-- el principio de autorrestricción del
juez impone respetar la competencia propia del legislador. Así nuestra Corte ha dicho que la primera regla de
interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 301:973, en lo que nos
ocupa) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167); también que los
jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como ésta la concibió (Fallos: 300:700 --La Ley,
1978-D, 117--) o que las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin
molestar su significado específico (Fallos: 295:376) máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente
en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 295:376
--La Ley, 1976-D, 101--). Sólo cuando estos criterios producen, en el caso, un resultado absurdo o notoriamente
injusto, se deberá recurrir al espíritu o sentido de la norma, aunque no desde una perspectiva abstracta, sino
desde la misma voluntad del autor para llegar, en procedimiento de equidad, a la aplicación de la ley en las
circunstancias del caso, como si el legislador se hubiese enfrentado, sin variar su voluntad, a dichas
circunstancias del caso a decisión del juez. Si aun así la solución legal es disvaliosa, igualmente debe ser
aplicada, ya que el Poder Judicial carece de competencia constitucional legislativa.
Pero la tarea de interpretación, en los conflictos constitucionales, sin duda no se agota con la interpretación
de la ley en sí misma, sino de cara a la Constitución, ya que ésta, como norma suprema del ordenamiento, es el
primer criterio de interpretación de toda otra norma jurídica y el principal contexto de la ley que debe ser
aplicada al caso concreto. Por ello sólo pueden ser aplicadas las normas que resulten conformes con la
Constitución --es ésta la pieza clave del control de constitucionalidad-- pero ésta es también una técnica
interpretativa que, por el principio de autorrestricción que supone el reconocimiento en el legislador de la
calidad de primer intérprete de la Constitución, obliga a que el juez opte por la interpretación de la norma
cuestionada en el sentido que más convenga a su constitucionalidad, relegando la declaración de
inconstitucionalidad al último extremo de la actuación judicial (Fallos: 234:229).
Estos principios en cuestión se encuentran en --entre otros-- dos recientes pronunciamientos de la Corte en
materia de penalización de la tenencia de estupefacientes en cantidades sólo suficientes para el consumo
personal. En el caso "Bazterrica, Gustavo s/ tenencia de estupefacientes", sentenciado el 29 de agosto de 1986
(La Ley, 1986-D, 550) (Fallos: 308:1392) la Corte tuvo oportunidad de expedirse acerca de la impugnación por
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (Adla, XXXIV-D, 3312), que, según el impugnante, al reprimir
la tenencia de estupefacientes para uso personal vulneraría el "principio de reserva" consagrado en el art. 19 de
la Constitución Nacional: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la
moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los
magistrados...". En una decisión alcanzada con la estricta mayoría, la Corte coincidió con el impugnante. Si bien
el núcleo de la decisión se fundamenta en una determinada valoración sobre la trascendencia o no del consumo
personal de drogas con respecto a la esfera privada del individuo --circunstancia fáctica que puede ser apreciada
por los jueces y de allí comparar la norma impugnada con la previsión constitucional, en concreto, con su art.
19-- lo cierto es que el marco del fallo no puede escaparse de la problemática que estamos analizando. Si la
incidencia del consumo personal de drogas sobre la vida social es una cuestión debatible, donde tanto la postura
positiva como la negativa encuentran fundamentos de razonabilidad, ¿no debe suponerse que el constituyente ha
querido que este tipo de casos quedara a la decisión de quienes representan electoralmente a la población? Es
decir, ¿no es una cuestión de política legislativa?
En este caso, a diferencia de lo ocurrido con el divorcio, el legislador no siguió el criterio de la Corte
Suprema. Por el contrario, al reformar la ley 20.771, en el art. 14, parte 2° de la ley 23.737 (Adla, XLIX-D,
3692) repitió (con modificaciones insustanciales, en lo que aquí interesa) la incriminación de la tenencia de
estupefacientes para consumo personal. De esta manera, el balance de los intereses sociales comprometidos
efectuado por el legislador luego de haber escuchado la opinión de la Corte, le condujo a la misma conclusión
que la Corte había rechazado. La Corte Suprema, con una composición parcialmente renovada, al examinar
nuevamente la cuestión ("Montalvo, Ernesto A. s/ infracción ley 20.771", sentencia del 11 de diciembre de 1990
--La Ley, 1991-C, 80--) hizo mérito de las razones que llevaron al legislador a reprimir este tipo de conductas,
"...entre las que figura la necesidad de proteger a la comunidad ante uno de los más tenebrosos azotes que atenta
contra la salud humana...". Estos motivos, según la Corte, involucran cuestiones de política criminal en las que
no debe inmiscuirse la Corte "... so riesgo de arrogarse ilegítimamente la función legislativa". Tal abstención
también es procedente en lo que hace a la consideración de "...la mayor o menor utilidad real que la pena puede
proporcionar para combatir el flagelo de la droga...", salvo violación de las garantías constitucionales o
"...manifiesta desproporción entre los fines tenidos en mira por el legislador y los medios arbitrados para
alcanzarlos". "Los jueces --concluyó la Corte-- tienen el deber de formular juicios de validez constitucional,
pero les está prohibido basarse en juicios de conveniencia; si el más alto tribunal hace esto último, desplaza a
los poderes políticos y se convierte en una superlegislatura".
Estos argumentos de la Corte son continuados en la causa "Pupelis, María s/ robo con armas", del 14 de
mayo de 1991. Aquí se cuestionó la constitucionalidad del art. 38 del dec.-ley 6582/58, ratificado por la ley
14.467 (Adla, XXXIII-B, 1991; XVIII-A, 95), que establece que si el robo de un automotor se cometiera con
armas, se aplicará reclusión o prisión de nueve a veinte años. La constitucionalidad de esta ley fue desafiada
sobre la base de la desproporción de la pena, con relación a otras establecidas, incluso, para delitos de mayor
gravedad. La Corte, luego de recordar la doctrina de la "autorrestricción" (consid. 4°) y la competencia del
legislador para "declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas", como también la de
"aumentar o disminuir la escala penal", afirmó que si bien puede ser admitida la cuestión constitucional cuando
se imputa a la ley crueldad o desproporcionalidad, lo que equivale a cuestionar su razonabilidad, "el juicio sobre
tal razonabilidad no puede fundarse exclusivamente en la comparación de las penas conminadas para los
distintos delitos definidos en el catálogo penal, pues el intérprete sólo puede obtener, como resultado de tal
comparación, la convicción de que existe un tratamiento distinto de los bienes; pero de ningún modo decidir
cuál de las dos normas de igual jerarquía legal comparadas es la que no respeta la proporcionalidad, ya que tan
imperfecto método de interpretación lo llevará al dilema insoluble de saber si la una es desproporcional por
exceso o si la otra lo es por defecto". Se trata entonces de un balance de bienes, valores e intereses que
representa un dilema insoluble para el juzgador, pero no para el legislador, quien posee la experiencia necesaria,
el mandato apropiado y la responsabilidad política de hacerlo.
b) Del Ejecutivo
Tampoco los jueces pueden invadir el territorio de la Administración Pública para decidir cuestiones que
fueron confiadas por el constituyente y por el legislador a órganos que cuentan con la especialización, las
habilidades, la experiencia y los recursos necesarios para intervenir en materias que hacen a la "administración
general del país", según lo dice el art. 86, inc. 1 de la Constitución. Así lo resolvió la Corte, por ejemplo, en la
causa "Astilleros Alianza, S. A. c. Estado nacional", al revocar la decisión de los jueces inferiores de suspender
la ejecución de una obra pública, frente al planteo de quien se consideró afectado por la altura o gálibo de un
puente, cuyo proyecto había sido elaborado por la Administración considerando razonablemente todas las
variables técnicas y económicas posibles. Pero esto no importa negar que corresponda al Poder Judicial
controlar la legalidad de las decisiones administrativas --del presidente y sus ministros y órganos subordinados,
o de los entes descentralizados de la Administración Pública-- control que es estricto cuando se trata de una
actividad reglada --donde sólo cabe determinar, y aplicar, la consecuencia jurídica que le corresponde a una
determinada hipótesis fáctica prevista por el legislador-- y más amplio cuando la decisión controlada
corresponde a una actividad discrecional, donde el administrador puede optar por diversas soluciones
igualmente válidas, frente a los hechos definidos por el legislador. Pero aun cuando en la actividad discrecional
no existe una vinculación a la ley tan automática como sí ocurre en la actividad reglada, aun así la
Administración es una rama del gobierno sometida a la ley, y la ley le impone que sus decisiones sean
razonables y proporcionadas, dictadas conforme a un procedimiento previsto, que tengan en cuenta los hechos y
demás circunstancias relevantes y conducentes para la toma de la decisión, debidamente motivadas, con
audiencia de los interesados cuando la decisión pueda afectar sus derechos, y siempre de acuerdo con la
finalidad querida por el legislador --la política legislativa-- contenida en la ley que otorga la competencia al
administrador y que autoriza la actividad en cuestión. Estos elementos deben ser controlados por los jueces,
revocando aun la decisión administrativa discrecional por resultar ésta contradictoria con los elementos
esenciales impuestos por el legislador para la toma de la decisión respectiva.
V. El problema de los denominados decretos de necesidad y urgencia
Si bien no se trata de una práctica constitucional desconocida en la historia de nuestro país, la situación de
extrema crisis que nos envolvió en los últimos cuarenta años seguramente obligó a recurrir a una institución que
aunque se encuentra reglamentada en las modernas constituciones europeas, no es expresa en la nuestra. Se trata
de los denominados decretos de necesidad y urgencia, o más exactamente de emergencia, por medio de los
cuales el Ejecutivo dispone sobre ciertas materias que se encuentran reservadas por la Constitución al Poder
Legislativo. En una primera aproximación, formal, esta práctica es contraria al principio de separación de
poderes, pero, si bien estas medidas deben ser valoradas por los jueces con especial rigor, su validez, en ciertos
supuestos, puede ser admitida en función de una adecuada interpretación constitucional. En la causa "Peralta,
Luis A. c. Estado nacional", fallada el 27 de diciembre de 1990, se desafió la constitucionalidad del dec. 36/90
(La Ley, 1991-C, 150 --Adla, L-A, 58--), del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual, invocando una situación de
emergencia y, por ella, entendiéndose facultado para dictar ese decreto "de necesidad y urgencia", el Presidente
de la Nación incidió sobre una determinada categoría de contrataciones bancarias disponiendo la modificación
de la forma de devolución de las inversiones financieras pactadas a muy corto plazo y con una muy alta tasa de
interés, de manera tal que, por encima de una suma mínima, tales inversiones se reembolsarían en títulos de la
deuda pública. La Cámara de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad del citado decreto, sobre el que
pesaban dos cuestiones constitucionales: la afectación a la garantía de la propiedad en lo relativo al respeto de la
estabilidad de los contratos y el agravio de la separación de poderes, por haberse constituido el Ejecutivo en
legislador, sin estar, para ello, expresamente autorizado por la Constitución Nacional.
La primera cuestión que emerge del caso es la relativa a la denominada "situación de emergencia" y sus
efectos. El tema es en realidad más simple de lo que parece, pues más que de una construcción constitucional
para llegar a una definición originalmente no prevista por los constituyentes, de lo que se trata es de una
interpretación armónica de sus disposiciones, en especial de la primera frase del art. 14 --"Todos los habitantes
de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio"-- de la
garantía de la propiedad y la cláusula de justa compensación del art. 17, y de la limitación del art. 28: "Los
principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser 'alterados' por las leyes
que reglamenten su ejercicio". ¿Cuándo una reglamentación (ley) del Congreso comienza a 'alterar' la garantía o
derecho constitucional en juego?.
En "Peralta" la Corte no dejó de destacar que de nada valdría la protección a la garantía de la propiedad en
una situación de hiperinflación --que la norma cuestionada tuvo como finalidad evitar-- devoradora, en
definitiva, del capital invertido y de los elevadísimos --pero en la realidad falsos frente a la pérdida del valor
adquisitivo de la moneda-- intereses pactados.
En esta línea argumental la Corte recordó la doctrina inaugurada en "Avico, Oscar A. c. de la Pesa, Saúl C."
(Fallos: 172:21) inspirada en el precedente norteamericano "Home Building v. Blaisdell" (290 U.S. 398-1934).
Sintetizando, la Corte recordó las reglas bajo las cuales las disposiciones de emergencia económica, aun
cuando incidan sobre el derecho de propiedad, pueden ser sostenidas como constitucionales: 1) que exista una
situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; 2)
que tal situación de emergencia se encuentre legalmente reconocida (en el caso, por las leyes 23.696 y 23.697
--Adla, XLIX-C, 2444; XLIX-C, 2458--); 3) que la disposición de emergencia tenga por finalidad proteger los
intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 4) que la medida de emergencia sea
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razonable y proporcionada a las circunstancias; 5) que su duración sea limitada razonablemente al plazo
indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la disposición objetada; 6) que no se
altere la sustancia del derecho en cuestión, sino sólo sus efectos o modalidades de ejercicio. Antes bien, de no
mediar la razonable medida de emergencia adoptada, paradojalmente se afectaría el derecho de propiedad que se
quiere defender, desafiando la constitucionalidad de aquella medida, derecho de propiedad que corría "...el
riesgo de convertirse en ilusorio por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero" (consid
56), dice la Corte. Sin embargo cabe destacarlo la Corte declaró la inconstitucionalidad de normas de
emergencia cuando, en su aplicación al caso concreto, su resultado importaba no sólo la postergación del
ejercicio del derecho de propiedad sino su negación práctica, como ocurrió en el caso "Iachemet", fallado el
29/4/93, en el que se pretendía la aplicación de una norma que postergaba el pago de un crédito jubilatorio,
siendo la beneficiaria una persona de 92 años de edad.
La segunda cuestión que la Corte enfrentó en "Peralta" es la relativa a la validez formal --por su origen-- del
decreto 36/90. Es cierto que el Congreso había declarado el estado de emergencia por medio de las leyes 23.696
y 23.697, pero no había delegado en el Poder Ejecutivo competencia alguna para regular materias como las
contenidas en el decreto impugnado.
La Corte, que ya había admitido la validez constitucional de este tipo de normas, en "Porcelli, Luis c. Banco
de la Nación Argentina", del 20 de abril de 1989, afirmó la validez del reglamento de necesidad y urgencia por
las mismas razones que justifican la norma de emergencia, con dos requisitos adicionales a los analizados más
arriba: 1) que el Congreso no rechace la medida; 2) que la situación de grave riesgo social, que justifica la
norma de emergencia, requiera de medidas súbitas "cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a
los arbitrados" (consid. 24, "in fine").
En estos ejemplos --como en otras causas resueltas por la Corte a lo largo de su historia-- se advierte el
núcleo de todo caso constitucional o administrativo, que en esencia, como se dijo al principio, son casos de
separación de poderes. Recordando al constitucionalista alemán Bachof --en la cita de García de Enterría--
también podemos aquí comparar a la justicia constitucional con la labor del juez ordinario. Este en muchas
ocasiones se encuentra en el conflicto que le genera la aplicación estricta de la ley cuando trae injusticia en el
caso concreto. Para el juez constitucional, en cambio, "el conflicto no está en el contraste entre la fidelidad a la
norma y la justicia individual, sino en el enfrentamiento entre el mandato jurídico y la racionalidad o la
necesidad políticas, entre el rigor de la norma y la exigencia del bien general". Así frente a sentencias que
naturalmente van a trascender los límites del caso concreto, debe observarse que "estas sentencias pueden
ocasionar catástrofes no sólo para el caso concreto, sino para un invisible número de casos; cuando esas
sentencias son políticamente inexactas o falsas --en el sentido que desbaratan las tareas políticas legítimas de la
dirección del Estado-- la lesión puede alcanzar a la comunidad política entera". Esto no supone que el juez deba
renunciar a su más delicada tarea, que es el control de la constitucionalidad. Sólo que debe tener conciencia de
que dicha tarea es precisamente delicada. De su delicadeza --de su prudencia-- depende que la separación de
poderes sea un principio vigente pero, a la vez, eficaz para la consecución del Bien Común, que es
responsabilidad compartida --cada uno en su esfera-- de las tres ramas del gobierno.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).
(*)Conferencia pronunciada el 31/8/93 durante el Encuentro de Cortes Supremas de los Estados Unidos y
de la Argentina.