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Derecho Sucesorio

Profesora Claudia Olave


14 de marzo

Principio de “no la libertad de testar”: en Chile no soy libre para testar, ya que hay
asignaciones forzosas.

Art. 1182. Son legitimarios:


1. Los hijos, personalmente o representados por su L. 19.585 descendencia; Art.
1º, Nº 89
2. Los ascendientes, y
3. El cónyuge sobreviviente.
No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la
maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco, ha sido
determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre,
salvo el caso del inciso final del artículo 203. Tampoco lo será el cónyuge que
por culpa suya haya dado ocasión a la separación judicial.

Asignaciones

Cuando se es heredero, inmediatamente se tiene derecho a una asignación. Contenida en


el artículo 953 del CC, “Asignaciones por causa de muerte, son aquellos que se hacen por
ley, por testamento o de forma mixta”.
El asignatario es quien recibe la asignación. Las cuales pueden ser de distintos tipos:
I) - Testamentarias: Sólo puedo disponer de la ¼ de mejoras y la ¼ de libre disposición.
-Legales: Las que dispone la ley.
- Mixtas: Mitad testamento y la otra mitad legal.
II) Voluntarias o forzosas: Voluntaria es que puedo disponer de una parte y forzosa es
la legitimaria.
III) A título universal y a titulo singular: Universal se refiere a herederos, y singular a
legatarios
IV) Pura y simple, y sujeta a modalidad: Pura y simple desde el momento que fallece la
persona y sujeta a modalidad cuando es con condición.

Torta:

¼ de
Legitimaria

mejoras
Legitimaria: No puedo hacer testamento,
ascendiente o descendiente directo.
¼ de ¼ de mejoras: A familia que sea más lejana u
libre ascendiente o descendente en la misma línea.
dispo. ¼ de libre disposición: A cualquier persona.

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Asignaciones a título universal o singular

 A título universal:

- Herederos: Son aquellos que suceden en todos los derechos, obligaciones o bienes
del patrimonio transmisible de una persona o de una cuota de ella.

Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se
les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son
herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus
derechos y obligaciones transmisibles.
Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las
que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a
determinadas personas.

Características:
1) El heredero es toda la persona que suceda en todo o parte de una cuota del
patrimonio, aunque le llamen legatario.
2) Los herederos reciben el total o parte de los derechos, obligaciones o bienes
transferibles.
3) Los herederos se hacen cargo de los activos y de los pasivos.

Respecto del heredero, decimos que hay uno universal: el cual es aquel designado a suceder
sin designación de cuota; y el de cuota es llamado a suceder con una designación de una
cuota especifica.
En Chile no hay libertad de testar, la herencia se va a dividir en 4:
- 2/4 la legítima
- ¼ las mejoras
- ¼ de libre disposición.
Si no existen legitimarios, se podrá disponer de la totalidad de la herencia. Pero en Chile
hay una restricción que en otros países no la hay, se excluye la disposición de heredar a un
animal.
Si se vulnera la legítima hay una acción de reforma de testamento.

Diferencia entre el heredero universal y el de cuota:


En el caso del heredero universal, está el derecho de acrecimiento que es aquel que, sin
tener una designación de cuota, la falta de uno de ellos aumenta la cuota de los otros
automáticamente.

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 A título singular:

- Legatarios: Es aquel que sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, o en una
especie indeterminada de un género indeterminado.

Art. 1104. Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les
llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios: no
representan al testador; no tienen más derechos ni cargas que los que
expresamente se les confieran o impongan.
Lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio
de los herederos, y de la que pueda sobrevenirles en el caso de la acción de
reforma.

Características
1) No representan al causante.
2) No tienen derechos ni obligaciones más que las que expresamente les da el
legislador.
3) Por regla general, no responden de deudas hereditarias. Excepcionalmente,
responden en subsidio de herederos cuando las deudas del causante sean tales
que con lo de los herederos no sea suficiente para saldarlas, pero sólo por el
monto de lo legado, de lo recibido.
4) No opera el derecho de representación. (Número 1 art 1182)

Hay legados de dos tipos:


1) De especie o cuerpo cierto
Modo de adquirir: Hereda por Sucesión por causa de muerte.
Acciones: Reales y personales
Frutos: Dueño desde el mismo fallecimiento de la persona.
2) De género
Modo de adquirir: Al ser un crédito, se adquiere por tradición.
Acciones: Sólo personales.
Frutos: Dueño desde que los herederos estén en mora de entregarlo.

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15 de marzo
Ayudantía
Formas de suceder o títulos de la Sucesión por causa de muerte
Art 952 Testada “testamento” – Intestada “ley” – Mixtas “ambas”

Art. 952. Señala los títulos de sucesión por causa de muerte. Si se sucede en virtud de un
testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o
abintestato.
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y parte
intestada.
puede suceder que frente a un testamento no haya echo correctamente la sucesión, en este
caso se da una sucesión mixta, la parte testada sigue lo que el causante dice y lo que esta
fuera se rige por la ley.

Para suceder a una persona hay que estarse o atender a la voluntad del causante expresado
en su testamento, a falta de testamento suceden aquellos que la ley declara sucesores.
¿Es el causante libre de disponer testamento de sus bienes con plena libertad?
En el derecho anglosajón el causante dispone de sus bienes con la más amplia libertad, la
facultad de testar libremente es una consecuencia del derecho de disposición absoluta.
En nuestro derecho de fuente Romana el testador puede disponer de sus bienes siempre y
cuando al hacerlo respete las asignaciones forzosas.
Art 1182 Especialmente de sus legitimarios, familiares directos a quienes no puede
desheredar si no por causales muy graves y explicitas que la ley especifique.
Libertad absoluta y libertad restringida para testar.
Lo que se discute en doctrina es el alcance de libertad para testar, la extensión de la libertad.

La primera es libertad absoluta, ósea que la persona es absolutamente libre de dejar por
testamento sus bienes a quien desee, solo a falta de testamento la ley presume la voluntad
de dejar los bienes a su familia.
Libertad Restringida sistema que se ocupa en Chile, la ley otorga a los parientes
determinados derechos sin que el testador pueda modificar las asignaciones forzosas, salvo
causas extraordinarias y excepcionales por ejemplo el desheredamiento.

En nuestro país no existe la libertad absoluta para testar, ya que la ley obliga al testador a
que una parte de sus bienes sean reservados a sus familias a quien denomina legitimarios.
Son legitimarios los asignatarios de las herencias forzosas 1182 Hijos personalmente o
representados por su descendencia (nietos) – Ascendientes - Cónyuge sobreviviente,
excepción si se separan por culpa.
Dentro de los legitimarios si existen descendientes con derecho a suceder cónyuge
sobreviviente o ascendiente, el testador puede disponer por testamento libremente solo ¼
de libre disposición.

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Si no existen tales descendientes, cónyuge sobreviviente y ascendiente es decir no existen
legitimarios el testador puede disponer libremente de sus bienes.
Al cónyuge le corresponde el doble de lo que le corresponde al hijo.

Sucesión Contractual:

Desde que se puede suceder por testamento o por ley, no se puede suceder
contractualmente de ahí que el legislador repruebe los pactos sobre sucesión futura,
nuestro cc en el art 1463, sanciona con nulidad absoluta por objeto ilícito estos pactos.
Excepcionalmente en inciso 2 del art 1463 en relación al 1204 acepta un caso de pacto sobre
sucesión futura, solo sobre ¼ de mejoras, pero sigue no siendo sucesión contractual.

Art. 1463. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser
objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma
persona.
Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la
misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título De
las asignaciones forzosas.

Legitimarios ¼ mejoras

¼ libre
1182 disposición

También puede agregar a un hijo a la cuarta de mejoras o a un nieto.

Se distinguen 3 pactos de sucesión futura:


1- Pacto de institución: es aquel en que una persona se compromete en dejar como
heredero a una persona…
2- Pacto de renuncia: es aquel en que una persona renuncia anticipadamente a su
posible derecho hereditario. Pacto ilícito.
3- Pacto de disposición: aquel en que una persona dispone de sus derechos en una
sucesión futura. Pacto ilícito.

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16 de marzo
Apertura de la sucesión:
El profesor Meza Barros dice que es “un hecho jurídico que nace a consecuencia de la muerte
y que habilita a que los bienes del difunto pasen a sus sucesores”.

Art. 955. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en
su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados.
La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones
legales.

Artículo 955 del código civil tiene dos cosas importantes: la sucesión se abre con la muerte
de la persona y se abre en el lugar donde muere la persona.
Entonces este articulo determina la muerte, momento y lugar.
Hay dos tipos de muertes:
- Real
- Presunta. Cuando se habla de la muerte presunta se habla del artículo 84 del código
civil y articulo 90.

Art. 84. En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad
conyugal o terminará la participación en los gananciales, según cual hubiera habido
con el desaparecido; se procederá a la apertura y publicación del testamento, si el
desaparecido hubiere dejado alguno, y se dará posesión provisoria a los herederos
presuntivos.
No presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo prevenido para igual
caso en el Libro III, título De la apertura de la sucesión.

Art. 90. Si durante la posesión provisoria no reapareciere el desaparecido, o no se


tuvieren noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas
generales, se decretará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones.
En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el artículo 88.
Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el decreto de posesión definitiva se
abrirá la sucesión del desaparecido según las reglas generales.

La muerte presunta tiene dos etapas una con un decreto provisorio y otro definitivo.

 Momento de la muerte
Aquí hay 3 elementos importantes
1) Los asignatarios deben ser capaces de suceder, es decir, es necesario que exista al
momento de la muerte de la persona.
2) La validez de las disposiciones del testamento se regirá por la ley vigente al
momento de la apertura.
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Los comurientes son personas que mueren en el mismo momento, en el mismo lugar por lo
que no se sabe quien murió primero y no se sabe quién sucedió al otro. Fallecen en un
mismo acontecimiento, como en un terremoto, naufragio, incendio, choque o semejante,
sin que se pueda determinar cuál de ellas murió primero debiendo el uno suceder del otro.

Esto, en el derecho francés, se basa en presunciones, por ejemplo: si se trata de dos


personas de distinto sexo se entiende que la mujer falleció primero, si mueren dos personas
de distinto sexo, pero de distinta edad se entiende que murió primero el de mayor edad.
En Chile se soluciona de acuerdo al artículo 79 (se entienden que mueren al mismo tiempo)
y articulo 958 del código civil (dice lo mismo que el artículo 79).

Art. 79. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como
en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere
saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos
como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas
hubiese sobrevivido a las otras.

Art. 958. Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del
artículo 79, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras.

Si habiendo perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento de cualquier causa


y no pudiéndose saber el orden en que ha ocurrido el fallecimiento se procederá en todos
los casos como si esas personas perecieron al mismo tiempo y ninguna de ellas ha
sobrevivido. Sin embargo, esto es una presunción legal esto significa que admite prueba en
contrario.

 Lugar de la muerte
Es el último domicilio del causante: se entiende como último domicilio el civil, es decir, el
último relativo a una parte de un estado; lugar del fallecimiento, donde ejerce profesión y
si está ausente en el domicilio de un tercero.
Si fallece fuera de chile se abre la sucesión del ultimo domicilio que tuvo en chile y si no
tuvo domicilio en chile se abre en el domicilio del representante legal.
La importancia del lugar de muerte es determinante para poder saber dónde puedo hacer
la posesión efectiva y entre otros trámites.

Serán competente los tribunales y el registro civil del último domicilio del causante, además
el conservador de bienes raíces respectivo en que se inscribe.
El juez y el registro civil estarán encargados de publicar la apertura del testamento, además
se regirá con la legislación del lugar rigente en su último domicilio.

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Lugar de fallecimiento de un chileno y de un extranjero:
- Si es un chileno se base en 3 distintos artículos: art. 16 (regla general), art 955, art.15
(excepción)

Art. 16. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus
dueños sean extranjeros y no residan en Chile.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los
contratos otorgados válidamente en país extraño.
Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se
arreglarán a las leyes chilenas.

Art. 955. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte
en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados. La sucesión se
regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales.

Art. 15. A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán
sujetos los chilenos, no obstante, su residencia o domicilio en país extranjero.
1º. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos,
que hayan de tener efecto en Chile;
2º. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo
respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.

Los bienes situados en Chile se rigen por leyes chilenas sin importar quién sea el dueño, el
articulo 955
A las leyes patrias, leyes y obligaciones están sujetos los chilenos no obstante su domicilio
en el extranjero es decir igualmente se regirá por leyes chilenas
- Si es un extranjero se regirá por el articulo 998

Art. 998. En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del
territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los
mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión
intestada de un chileno.
Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero
existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero.
Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes
en país extranjero.

Extranjeros con parientes en chile articulo 998


1) Extranjeros mueren en chile se rigen por las leyes chilenas

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2) Si muere en el extranjero hay que distinguir si tiene parientes en chile o si no tiene
parientes en chile
- si tiene parientes en chile hay que distinguir de nuevo: si hay bienes o no hay bienes,
si hay bienes en chile los parientes chilenos se adjudican con preferencia los bienes
situados en chile, si no hay bienes en chile, pero tienes parientes en chile se regirá
por la ley extranjera.
- Si no hay parientes en chile se rige por la ley extranjera.
Importancia de la apertura de la sucesión
- Porque desde ese momento se pueden celebrar actos referentes a la herencia por
lo tanto desde ese momento no podrá haber objeto ilícito.
- Los asignatarios deben ser dignos y capaces al momento del fallecimiento del
causante
- Las disposiciones testamentarias tendrán valor y eficacia desde el momento de la
muerte y no desde que se dispuso.
- Se produce una división hereditaria formándose una comunidad, puede haber una
aceptación o repudiación que se retrotraen al momento de la muerte
- La participación de la adjudicación de los bienes tendrá efecto retroactivo al
momento de la apertura. Ejemplo yo hago la posición efectiva que dura harto, pero
hay efecto retroactivo y se entiende que desde el comienzo soy dueño

21 de marzo

Delación de la herencia

Art. 956. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o


repudiarla.
La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la
persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado
condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es
condicional.
Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del
asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del
testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada
con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la condición.
Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que
mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa
asignada.

La delación es un llamamiento a aceptar o repudiar la herencia. Se defiere al momento de


la muerte de la persona.

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La regla general es que la delación sea pura y simple, el llamamiento se hará
inmediatamente. Excepcionalmente, estará sujeto a una condición, por lo tanto, ya no va a
ser al momento de la muerte, sino al de la condición (testamento).
La condición podrá ser suspensiva o resolutiva:
Si es suspensiva se refiere a cuando se cumple la condición, se espera hasta el momento
que se cumpla para poder adquirir la sucesión. Si se cumple la condición, se considera que
será dueño desde el momento de la muerte del causante (efecto retroactivo)
Salvo si la condición es de no hacer, meramente potestativa, será la contra excepción.
La contra excepción será que el testador señale que mientras no se cumpla la condición
pertenecerá a otro la cosa asignada, pero si la condición es negativa de no hacer, será
meramente potestativa.

Efectos de la delación

1) El asignatario no adquiere por la aceptación, ya que desde la muerte del causante


ya era dueño. La delación es una oferta a repudiar la herencia.
2) Si el asignatario no acepta ni repudia no pasa nada, salvo que, al entrar en mora
afecta a los otros asignatarios, desde la interpelación judicial. Art 1232 y 1233. Si
quiero que la persona conteste debo ir al tribunal, quien le dará un plazo de 40 días
para hacerlo.

Art. 1232. Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquier persona
interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y hará esta declaración dentro de los
cuarenta días subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario o de
estar situados los bienes en lugares distantes, o de otro grave motivo, podrá el juez
prorrogar este plazo; pero nunca por más de un año.
Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar el objeto
asignado; podrá implorar las providencias conservativas que le conciernan; y no será
obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria; pero podrá serlo el
albacea o curador de la herencia yacente en sus casos.
El heredero, durante el plazo, podrá también inspeccionar las cuentas y papeles de la
sucesión.
Si el asignatario ausente no compareciere por sí o por legítimo representante en
tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que le represente, y acepte por él
con beneficio de inventario.

Art. 1233. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se


entenderá que repudia.

3) Los efectos de la delación se retrotraen al momento de deferirse la herencia. Art


1239. Sin embargo, esto se refiere sólo a los legados de especie y jamás a los legados
de género. Procede para los herederos o asignatarios a título universal, no proceden
del legado de género.

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Art. 1239. Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al
momento en que ésta haya sido deferida. Otro tanto se aplica a los legados de
especies.

Derecho real de herencia


Es el derecho real que se tiene sobre el patrimonio de una persona difunta o una cuota de
él. Es un continente distinto de cada cosa que lo compone. Cuando la persona fallece nacen
dos comunidades, una comunidad de bienes y una comunidad de herederos. Estas dos
comunidades hacen una indivisión que dura hasta la partición de las comunidades. Cuando
se habla de la comunidad de herederos se refiere a que hay una universalidad jurídica
(activos y pasivos).
Cuando se habla de la comunidad de bienes, se dice que recae sobre la cantidad de bienes
individualmente que tenía el causante.
La posesión efectiva sólo reconoce la comunidad de bienes y la comunidad de herederos.
La comunidad nace en la apertura de la sucesión y termina en la partición, donde se
adjudican los bienes a cada uno de los herederos según la ley o testamento.

Características del derecho real de herencia

1) Es una universalidad jurídica:


Formado por un activo, un pasivo, bienes, deudas, etc.
Al querer vender la cuota hereditaria a un tercero, éste comprará sin saber qué será lo
heredado, sin conocer activos ni pasivos.
Existe comunicabilidad entre los bienes que conforman la herencia (art 684 si es bien
mueble y por medio de la inscripción si es inmueble)
Según Leopoldo Urrutia, al ser una universalidad jurídica no es claro, pero si tuviésemos que
elegir se dirá que la universalidad jurídica es un bien mueble. Esta es la opinión más seguida.
La importancia está en que, si se compra un derecho real de herencia por escritura pública,
según el art 1801.

Art. 1801. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y
en el precio; salvas las excepciones siguientes.
La venta de los bienes raíces, servidumbre y censos, y la de una sucesión hereditaria,
no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública.
Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un
edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como
piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción.

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Aunque no requiera inscripción, se puede solicitar una sub inscripción para el conocimiento
de los herederos, y la tradición y cesión de harán por escritura pública sin que requieran de
inscripción alguna.

2) Tiene una vida efímera:


Es de corta duración, porque dura desde la apertura de la sucesión hereditaria, hasta la
partición.

3) Es un derecho real:
El art 577 lo enumera como uno de los derechos reales. Se tiene una acción real
específica, su propia acción, acción real de petición de herencia. Esto, porque la acción
reivindicatoria recae sobre una cosa específica, en cambio la de petición de herencia
recae sobre una universalidad.
Art 2517: la acción reivindicatoria y la de petición de herencia no tienen prescripción
extintiva, la acción se pierde cuando alguien más adquiere el dominio por prescripción
adquisitiva.

Art. 2517. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la
prescripción adquisitiva del mismo derecho.

La petición de herencia está porque puede darse el caso que un heredero putativo entre
en la herencia.

Modos de adquirir el derecho real de herencia

1) Sucesión por causa de muerte

Es el modo más normal de adquirir, se produce al momento de la muerte del causante.


Los herederos adquieren en ese momento, salvo que hayan repudiado la herencia.
Hay una necesidad de aceptar o repudiar la herencia, el fundamento jurídico es porque
dice que nadie puede tener más derechos de los que quiere, nadie puede adquirir en
contra de su voluntad, el fundamento económico dice que porque en la masa
hereditaria pueden venir más pasivos que activos y esto se evita con la aceptación o
repudiación de la herencia. Por lo tanto, si acepta será heredero desde el momento
mismo que falleció el causante, y si repudia se entenderá que jamás tuvo derecho de
heredero.
Dominio es distinto de posesión, por sucesión por causa de muerte adquiero
inmediatamente el dominio, pero no la posesión.

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Art. 688. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se
confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al
heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda:
1º. La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la
posesión efectiva: el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o
agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente
testamento, y la segunda en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas;
2º. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del
artículo precedente: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de
los inmuebles hereditarios, y
3º. La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero
disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.

Art 688 independiente que las personas sean dueñas de las cosas, no necesariamente
tendrán la posesión, son necesarias las tres inscripciones.

Tipos de posesión
i) Posesión material o propiamente tal: Se nutre del corpus y del animus y sirve
para adquirir por prescripción adquisitiva por un falso heredero, también sirve
para el verdadero heredero, pero se justifica más para el falso.
ii) Posesión legal: Es aquella que tienen los herederos por el solo ministerio de la
ley, los herederos la tienen incluso ignorando la posesión (Art 722 y 688). La
posesión de la herencia se adquiere desde el momento que es deferido, aunque
el heredero lo ignore, el dominio de la herencia es por el solo ministerio de la
ley.

Art. 722. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida,


aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia se entiende no
haberla poseído jamás.

Art 688, la posesión de la herencia es por el sólo ministerio de la ley, pero ésta posesión
legal no habilita al heredero para disponer del inmueble.
La posesión, desde el punto de vista legal, es un hecho y como tal no se transmite ni se
transfiere porque son los derechos los que hacen que haya transmisión y transferencia.
<<Transmitir es por causa de muerte, transferir es en vida >>

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Art. 717. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor,
principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso
se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la
posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores.

Art 717, la regla general es que la posesión principia con el antecesor, la excepción es que
se puedan acumular la de los antecesores, pero tienen que acumularse con todos los vicios
y calidades, es decir, si el padre o el abuelo tenían una posesión irregular, no se puede ir
como poseedor regular, se acumulan todos los vicios y calidades.
La posesión legal, a diferencia de la material, no sirve para adquirir por prescripción.

iii) Posesión efectiva: La posesión efectiva es propia de nuestra legislación y la


finalidad es para que el heredero pueda disponer, es aquella otorgada por
resolución judicial o administrativa a quien tiene apariencia de heredero.
Si hay testamento, la resolución será judicial, si no hay testamento será
administrativa.

Características de la posesión efectiva

a) Es eminentemente procesal, ya sea ante tribunal u órgano público.


b) Es sólo aplicable a los herederos, los legatarios jamás pueden solicitar la posesión
efectiva.
c) Tiene por objeto que los herederos dispongan de los bienes hereditarios.

Después del año 2003 se crean dos procedimientos, en virtud de la sucesión testada o
intestada, uno ante tribunal de justicia y el otro ante organismo administrativo. La
importancia:
- La ley marca una gran separación, ya que antes para cualquier sucesión se
necesitaba abogado, hoy en día el mismo heredero puede solicitar la posesión
efectiva si no hay testamento.
- La tramitación administrativa es en cualquier registro civil y no necesariamente se
exige que sea en el último domicilio del causante. En cambio, la tramitación judicial
exige que la tramitación sea en el último domicilio del causante.
- Las inscripciones administrativas se hacen en el registro nacional de posesiones
efectivas, y la judicial en el conservador de bienes raíces donde se otorgó la posesión
efectiva.

Disposición de los bienes


Se va a distinguir si son bienes muebles o inmuebles.

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o Si son muebles, se solicita la posesión efectiva, se registra.
Primero emana la posesión efectiva del órgano que proceda y luego se hace un
inventario de bienes.
Luego del inventario de bienes se calculan los impuestos, mientras más cercanos al
causante en el orden de sucesión, menos impuestos pagan (cónyuge sobreviviente
e hijos). Es posible que uno de los herederos no pueda pagar los impuestos, en ese
momento es cuando se negocia y otros herederos ofrecen comprar la cuota
hereditaria del otro.

o Para poder disponer de un inmueble, hay que reunir varios requisitos:


- Se inscribe la sucesión testada en el conservador de bienes raíces respectivo:
i) Se cambia el nombre del causante en el inmueble por el nombre de la
comunidad de los herederos y esa inscripción se llama inscripción especial de
herencia.
ii) Si el causante tenía propiedades en distintas ciudades, debe inscribir en cada
uno de esos lugares y debe inscribir a nombre de todos los herederos que
tenía el causante. Hecha la inscripción especial, los herederos deberán
actuar de consuno.
iii) Inscripción por adjudicación, en este caso se adjudican concretamente los
bienes a los herederos. Lo que antes estaba a nombre de todos, pasa a ser
de cada uno.

Sanciones ante el incumplimiento del Art 688

Hay una división, para algunos la sanción es una nulidad absoluta, porque vulnera el orden
público y además porque es una norma prohibitiva. Para otros es una nulidad relativa, ya
que sería una formalidad habilitante, porque ya se era dueño desde antes.
Sin embargo, la sanción es propia del incumplimiento del Art. 688, que es el art 696.

Art. 696. Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, no darán o
transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se
efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no regirá
sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el
reglamento antedicho.

Los títulos cuya inscripción se refiera a los del Art 688 no darán ni transferirán la posesión
efectiva del respectivo derecho mientras que las inscripciones no se realizan.
Sin embargo, si el conservador inscribió la propiedad al nombre del comprador, la doctrina
dice que, aunque éste tenga la inscripción a su nombre, no será poseedor de la propiedad,
sólo un mero tenedor.
Esta sanción termina siendo más drástica que la nulidad absoluta, porque no se sanea en
10 años. Otros dicen que es menos drástica porque depende de las gestiones que se hagan.

15
Problema práctico de la posesión efectiva

Se presentan dos problemas: durante la tramitación de la posesión efectiva y luego de que


se hayan reconocido a los herederos, después de la resolución.

Mientras se tramita
- Si era ante tribunales: Si aparece un heredero voluntario, el juicio se convierte en
contencioso.
- Si era ante el registro civil: Como es intestada, y se opone un heredero, la ley no lo
regula, pero existe una acción judicial de oposición.

Después de la resolución
La oposición no servirá, la posesión efectiva ya estableció quiénes eran los herederos. Se
tendrá una acción para atacar esa resolución y es la acción de petición de herencia, si no se
interpone en el período de 5 años, prescribe.
Algunos interpretan que esta acción de petición es una nulidad de posesión efectiva.

2) Tradición

Tratado también como cesión de créditos, cc 1909 y 1910.


Art. 1909. El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar
los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero
o de legatario.

Art. 1910. Si el heredero se hubiere aprovechado de los frutos o percibido créditos o


vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. El
cesionario por su parte será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios
o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediéndose una
cuota hereditaria se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que
por el derecho de acrecer sobrevengan a ella, salvo que se haya estipulado otra cosa.
Se aplicarán las mismas reglas al legatario.

Requisitos para que proceda la tradición

i) Que haya muerto el causante sin pacto de sucesión futura (de otra forma habría
objeto ilícito)
ii) Que exista un título traslaticio de dominio
iii) Que se venda la universalidad completa

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El Art 1909
Por idea general dice que el heredero puede vender su parte, pero no es una discusión
pacifica, porque dice que se presenta un problema en los estudios de títulos de banco,
donde, aunque una persona quiera vender su parte, se exige que todos estén de acuerdo.
También el bien posteriormente puede adjudicarse a una persona distinta que a la que se
comprometió.

Responsabilidad del cedente o heredero: Hay que distinguir si es a título oneroso o gratuito.
- Si es a título oneroso, se hace responsable de su calidad de heredero y sólo se obliga
a lo efectivamente cedido por el heredero, sin importar el monto de la herencia.
- Si es a título gratuito, la persona del heredero no es responsable ni siquiera por su
cuota.
Pottier dudó, ya que dice que una persona cede la calidad de deudor y, por lo tanto, debiere
ceder sus deudas, pero al acreedor no le convendría comprar.

Excepciones en donde sí la ley dice que se pueden transmitir los pasivos:

Art. 1962. Estarán obligados a respetar el arriendo:


1º. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo;
2º. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador, a título oneroso, si el
arrendamiento ha sido contraído por escritura pública; exceptuados los acreedores
hipotecarios;
3º. Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura
pública inscrita en el Registro del Conservador antes de la inscripción hipotecaria.
El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha
escritura.

Art. 1968. La insolvencia declarada del arrendatario no pone necesariamente fin al


arriendo.
El acreedor o acreedores podrán substituirse al arrendatario, prestando fianza a
satisfacción del arrendador.
No siendo así, el arrendador tendrá derecho para dar por concluido el arrendamiento;
y le competerá acción de perjuicios contra el arrendatario según las reglas generales.

Art 1962 y 1968. En el contrato de arrendamiento, una de las formas que tiene el
arrendador para que el nuevo comprador conserve el arrendamiento, deberá dejarlo por
escritura pública e inscribirlo en el conservador de bienes raíces, de esa forma, está
transfiriendo un pasivo al nuevo dueño.

Técnicamente una persona puede trasladar su calidad con las mismas garantías y efectos,
si la cesión de deudas en Chile fuera posible, sería en los mismos términos. En Chine no
procede porque sería una novación por cambio de deudor.

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Por lo tanto, hay que distinguir:
 Si es por los herederos, éste no puede alegar que cedió su parte porque el acreedor
no fue parte de este cambio. En el caso que haya deudas, el acreedor deberá
reclamar.
 Si es contra el cesionario, se reconoce una cesión, pero de una cesión imperfecta se
pasa a una perfecta, lo que implicaría una novación.

3) Prescripción adquisitiva

Es útil para el falso heredero que intenta obtener por esta vía, por lo tanto, al ser falso no
tiene un título justo y requiere de un plazo de 10 años por ser poseedor irregular.

Art. 1269. El derecho de petición de herencia expira en diez años. Pero el heredero
putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta acción la
prescripción de cinco años.

Art. 704. No es justo título:


1º. El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende;
2º. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de
otra sin serlo;
3º. El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser
autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido; y
4º. El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad
heredero; el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario
posterior, etc.
Sin embargo, al heredero putativo a quien por LEY 19903 decreto judicial o resolución
administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto
o resolución; como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que
haya sido legalmente ejecutado.

Art 1269 Regla general de que el falso heredero puede adquirir por prescripción adquisitiva
en el plazo de 10 años. Excepcionalmente, podrá adquirir en el plazo de 5 años si cumple
con el art 704 número 4. (El plazo corre desde que está inscrita la posesión efectiva).
Excepcionalmente si el heredero putativo logra que lo mencionen en el decreto de posesión
efectiva, cambia el título a justo título y, por lo tanto, desde ahí se comienza a contar los 5
años.
Para algunos se debiese comenzar a contar el tiempo desde los cinco años desde la
resolución judicial o administrativa. Para otros, desde el momento que se inscribe la
posesión efectiva. La mayoría sigue la regla de la inscripción.

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Derecho de transmisión
Art. 957. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito,
fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha
deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o
legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.
No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo
transmite.

Está en el art 957


- Se aplica tanto en sucesión testada como intestada.
- Es aplicable para los herederos y para los legatarios.
- Es preferente, excluye el derecho de acrecimiento y de sustitución.

Requisitos dependiendo de quién interviene


1) El primer causante, el único requisito que debe tener es haber fallecido.
2) El transmitente o transmisor, es quien no aceptó ni repudió la herencia y ha
fallecido. Puede ser heredero o legatario del primer causante. Los derechos no
deben haber prescrito.
3) El transmitido
- Debe ser solamente un heredero y no un legatario.
- Debe haber aceptado la herencia del transmitente.

30 de marzo

Acervos de una herencia

Los acervos de una herencia es una masa de bienes que deja el causante con su
fallecimiento. Los acervos son de 3 tipos, por regla general, y excepcionalmente pueden ser
2 más.
- Acervo bruto
Es aquella masa del causante en la cual se confunden sus bienes con otros, que podrían ser
de otras personas. Por ejemplo, son pertenecientes a una comunidad, es el mero tenedor,
o es parte de una sociedad conyugal.
- Acervo ilíquido
Es aquel cuando se han separado los bienes del causante y se caracteriza porque aún no se
han hecho las bajas generales de la herencia. Es decir, las deducciones necesarias para
cumplir las disposiciones testamentarias.

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Art. 959. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones
del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha
dejado, inclusos los créditos hereditarios:
1º. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la
apertura de la sucesión;
2º. Las deudas hereditarias;
3º. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;
4º. Las asignaciones alimenticias forzosas.
El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.

Art 959 (bajas generales) en relación con la ley 17.271: Es necesario hacerle ciertos
descuentos a este acervo:
a) Costas: Tramites de posición efectiva
b) Deudas hereditarias: Son aquellas que tenía el causante en vida, que son distintas a
las deudas testamentarias, que son la que tiene la persona que adquiere la sucesión,
ya que éstas nacen a consecuencia del testamento.
c) Impuestos fiscales: Gravan toda la masa hereditaria
d) Asignaciones alimenticias forzosas (3 casos)
1) Cuando por medio de sentencia firme o ejecutoriada se determina que el
causante debía alimentos a una persona en vida.
2) Cuando el causante fue demandado en vida y murió antes de la dictación de la
sentencia.
3) Cuando el causante es obligado a pagar en virtud de la ley.

Hay dos importancias por las que se debe hacer estas bajas:
i) Porque el heredero paga menos impuestos
ii) Porque los beneficiarios se pagan con preferencia (personas con derecho de
alimento)
Sin embargo, hay excepciones en el caso del derecho de alimentos, esto en los casos en que
el causante hace una asignación alimenticia de un valor muy elevado con el propósito de
que los herederos paguen poco impuesto.

Excepción de la baja por alimento:


1) Cuando el causante impuso esta obligación de alimentos a un partícipe de la
sucesión (Por ej: Te dejo tal cosa si te hacer cargo del derecho de alimento de esta
persona)
i) Yo tengo 3 herederos, y a uno de ellos le dejo la carga de un alimento de un
tercero.
2) Cuando las bajas del derecho de alimentos fueran cuantiosas, cuando parezca
excesivo se impone al cuarto de libre disposición (art 1171)

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Art. 1171. Las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley no tengan
derecho a alimentos, se imputarán a la porción de bienes de que el difunto ha podido
disponer a su arbitrio.
Y si las que se hacen a alimentarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que en las
circunstancias corresponda, el exceso se imputará a la misma porción de bienes.

Cuando se está dejando un derecho de alimento tan cuantioso, como excusa para que ese
dinero no sea imputable a los impuestos, éste se impondrá al cuarto de libre disposición.

- Acervo líquido

Es lo que realmente se ha podido disponer en la sucesión, sea por ley o por testamento,
después de disponer de las bajas generales.

Estos tres acervos son obligatorios, pero hay 2 que son excepcionales, que van a depender
de si el causante hizo una donación en vida a algún heredero o algún tercero:
Siempre van a corresponder en el caso de las donaciones revocables, se va a entender que
en vida el causante dio una parte de la herencia que iba a corresponder a un heredero.

- Primer acervo imaginario

Cuando el causante ha hecho una donación a algún legitimario en desmedro de otros.


- Segundo acervo imaginario
Cuando el causante, habiendo un legitimario, ha hecho donación a terceros.

Sucesión intestada o abintestato

La sucesión intestada es el caso en que, por regla general, no hay testamento. Pero se
producen 3 grandes grupos de casos:
1) Cuando el causante no dispuso de bienes (Regla general)
i) No hizo testamento
ii) Lo hizo, pero lo revocó
iii) Cuando el testamento sólo hizo declaraciones y no disposiciones.
iv) Cuando el testador nombró herederos, pero faltó determinar la totalidad de
la cantidad.
v) Cuando constituyó usufructo, pero no mencionó el nudo propietario
2) Cuando el causante dispuso, pero no de acuerdo a derecho
i) El testamento adolecía de un vicio de nulidad
ii) Cuando la asignación es a personas incapaces de suceder

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iii)Cuando el testamento transgrede las asignaciones forzosas, se puede atacar
con la acción de reforma de testamento.
3) Cuando el causante dispuso, pero sus disposiciones no tienen efecto
i) Cuando el asignatario muere antes del causante.
ii) Cuando el asignatario llamado condicionalmente fallece antes del
cumplimiento de la condición.
iii) Cuando el asignatario repudia o se hace indigno.
iv) Cuando es un testamento privilegiado y éste caduca.

Derecho de representación
Art. 984. Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de
representación.
La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar
y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su
padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.
Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder,
habría sucedido por derecho de representación.

Art 984. Intervienen 3 personas:


1) El primer causante: Es la persona que va a suceder.
2) El representado: Es la persona que no quiere o no puede suceder.
3) El representante: Es el descendiente que ocupa el lugar jurídico del representado.
Requisitos:
1) Sólo procede en la sucesión intestada (Regla general)
Excepcionalmente (art 1064): Procedería

Art. 1064. Lo que se deje indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a


los consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión abintestato,
teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas legales; salvo
que a la fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado, pues entonces se
entenderán llamados al mismo tiempo los del grado inmediato.

2) El representado no debe haber querido o podido aceptar, no puede:


- Cuando es indigno
- Cuando muere antes que el causante
- Porque es incapaz de suceder
- Porque está desheredado.
3) Los representantes deben ser descendientes del representado, opera hasta el
infinito.

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4) El representado debe ser descendiente o hermano del primer causante.
5) El representante debe ser digno y capaz de suceder al primer causante.

Efecto de la representación
El representante sucede directamente del causante por el sólo ministerio de la ley,
consecuencia:
1) El representante puede repudiar la herencia del representado.
2) El representante puede ser indigno e incapaz de suceder al representado, lo que
importa es que sea digo y capaz de suceder al primer causante.
3) El representante ocupa el mismo lugar jurídico del representado y si son varios,
suceden por estirpe o por tronco. Suceden entre ellos por partes iguales.
4) Para efectos de impuestos, los representantes pagan lo que le hubiera
correspondido pagar al representado.

04 de abril
Ordenes de sucesión intestada

El orden de sucesión es un conjunto de herederos que colectivamente considerados


excluyen a otro conjunto de herederos colectivamente considerados, y que a su vez pueden
ser excluidos por otro conjunto de herederos colectivamente considerados.
Cada orden se sucesión tiene dos características e importancias principales:
i) Que fijan el nombre según sus componentes
ii) Determinan quienes concurren
El orden de sucesión va a depender de si hay una afiliación determinada o una afiliación
indeterminada:
 Afiliación indeterminada (No se sabe quiénes son los padres, abuelos, ni
hermanos)
- 1° orden de sucesión: De los hijos ( + cónyuge, si lo hubiera)
- 2° orden de sucesión: Del cónyuge sobreviviente (Si no hubiera hijos)
- 3° orden de sucesión: El fisco

 Afiliación determinada
- 1° orden de sucesión: De los hijos (Art 988)
- 2° orden de sucesión: De los ascendiente y cónyuge sobreviviente (Art 989)
- 3° orden de sucesión: De los hermanos (Art 990)
- 4° orden de sucesión: De los demás colaterales (Art 992 y 994)
- 5° orden de sucesión: Del fisco (Art 995)

El derecho de representación sólo opera respecto el primer y tercer orden de sucesión.


La doctrina dice que en el primer orden de sucesión debiese haber dicho de “los
descendientes”, ya que de los hijos limita de que sólo sean los hijos del causante y no más,

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pero eventualmente el hijo puede no estar, y por tanto operar un derecho de
representación en que ya no sea el hijo, si no el nieto, o sucesivamente, ya que este derecho
opera hasta el infinito.

 Art 988: De los hijos

Art. 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también
cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos.
El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, será equivalente
al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere
sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo.
Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte
de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.
Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad
legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales.
La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996.

Concurren los hijos personalmente o representados, y si es que hubiera, el cónyuge


sobreviviente.

Hipótesis

1) Si hay sólo hijos, la sucesión es para los hijos


2) Si hay hijos más cónyuge sobreviviente, hqd:
- Si es 1 hijo + cónyuge sobreviviente: Se reparten en partes iguales
- Si es el cónyuge sobreviviente + 2 a 6 hijos: El cónyuge hereda el doble de cada uno
de los hijos.
- Si hay un cónyuge sobreviviente y más de 7 hijos: ¼ para el cónyuge y lo demás para
los hijos en partes iguales.
Antes de la reforma de la ley el cónyuge no heredaba de forma obligatoria.

 Art 989: De los ascendientes y del cónyuge sobreviviente

Art. 989. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y


sus ascendientes de grado más próximo.
En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los
ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y, a falta de
cónyuge, los ascendientes.
Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los
bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.

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Concurren ascendientes y cónyuge sobreviviente. No debe haber existido ningún hijo para
llegar a éste orden de sucesión.

Hipótesis
1) Sólo cónyuge: Toda la herencia es para el cónyuge.
Sólo ascendientes: Toda la herencia es para los ascendientes.
2) Cónyuge sobreviviente + ascendientes:
- La herencia se divide en 3, 2/3 serán del cónyuge sobreviviente y 1/3 será de los
ascendientes, sin importar si los últimos son uno o dos.

Art 1182 dice quiénes son legitimarios:


- Hijos personalmente o representados
- Ascendientes
- Cónyuge sobreviviente
Coincide en que son el 1° y 2° orden de sucesión, por lo tanto, después de que no se respetó el
1° y 2° orden porque no había legitimarios, se puede heredar a un tercero cualquiera con
testamento, pero si no se ha dejado testamento, la ley seguirá con los hermanos (3° orden de
sucesión).

 Art 990: De los hermanos

Art. 990. Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le


sucederán sus hermanos.
Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente
lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o
materno será la mitad de la porción del hermano carnal.

Si no hubiera hijos, ni ascendientes, ni cónyuge, concurre el siguiente orden, que es de los


hermanos. Dependerá el nivel de hermano del causante, si es de simple o doble conjunción.
- Si son de doble conjunción (Hijos de ambos padres): Heredan en partes iguales.
- Si son de simple conjunción (Hermanos sólo de padre o de madre): Heredan la mitad
de proporción de los hermanos de doble conjunción.

 Art 992: De los otros colaterales

Art. 992. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al


difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble
conjunción, hasta el sexto grado inclusive.
Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto
por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de
los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto
por parte de padre y por parte de madre. El colateral o los colaterales del grado más
próximo excluirán siempre a los otros

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Hipótesis o reglas:
1) Los colaterales de grados más próximos excluyen a los otros.
2) Se entiende colateral hasta el sexto grado (primos de segundo grado)
3) Los colaterales de simple conjunción reciben la mitad que los de doble conjunción
(Habría doble conjunción sólo en el caso que sean dos hermanos casados con dos
hermanas)
4) No dicho por la ley, pero se entiende que el artículo se refiere a los colaterales por
consanguinidad y no por afinidad.
Excepción al 2° orden se sucesión
Art 994 Se puede sacar al ascendiente si se ha forzado a su reconocimiento (juicio de
reconocimiento), y al cónyuge sobreviviente si se ha dado una separación judicial por su culpa.

 Art 995: Del fisco

Art. 995. A falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos
precedentes, sucederá el Fisco.

A falta de todos los herederos anteriores y sin haber testamento, sucederá el fisco
(Herencia vacante).
En el caso de que la herencia tuviera más pasivos que activos, el fisco pide beneficio de
inventario, el fisco no se queda con deudas.

De acuerdo a todo lo anterior y en relación con el artículo 994, se pierde el derecho a


suceder:
- Ascendiente que reconoció forzosamente.
- Cónyuge sobreviviente con separación judicial por su culpa.
- Cuando hay nulidad de matrimonio o divorcio (Ya no se tiene la calidad de cónyuge).

Sucesión en la adopción
Hay que considerar que, en materia de afiliación, en la actualidad hay una ley que reconoce
a los hijos adoptados con la misma calidad que los otros, sin embargo, las leyes al respecto
han mutado en el tiempo y hay que distinguir cuál de ellas se debe aplicar en determinadas
personas con respecto a bajo qué ley se estaba cuando fue adoptado, por ejemplo, si a una
persona lo adoptaron hace 20 años atrás, la ley que lo rige es la ley vigente en ese momento.
Pero hay un problema que se produce en Chile:
Había una ley que es la 7613, que consideraba que los hijos adoptados tenían la categoría
de hijos naturales y por natural, de acuerdo a la ley de afiliación, los hijos naturales reciben
la mitad de lo que reciben los hijos legítimos. Por lo tanto, la gravedad dependerá de si el
adoptado tiene al lado otros herederos o no.

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Si el adoptado es uno sólo, va a recibir la totalidad. En cambio, si tiene más hermanos tendrá
derecho a la mitad correspondiente a cada uno. Es aquí donde aparece el principio de
equidad, que reconoce que todos los hijos son iguales.

Existían 3 distintas leyes que son las que regulan toda la materia de adopción: Ley 7.613,
ley 18.703 y la ley actual que es la 19.620.
La actual deroga todo lo anterior, e inclusive hace una sub sumisión, abarca la 18.703,
complementándose así lo que no se derogaba. Sin embargo, subsiste el problema de las
personas adoptadas bajo la ley 7.613, quienes al ser considerados hijos naturales sólo
podían heredar la mitad de lo que le correspondía a los hijos legítimos, y en el caso que la
sucesión fuera intestada, no podrían heredar más de ¼ de la totalidad de la sucesión.

El hijo natural es el reconocido por el padre o la madre y que nace fuera del matrimonio, y
el legítimo es el que nace dentro del matrimonio. Por lo tanto, antes de que existiera la ley
de divorcio todos eran hijos naturales, porque al haber nulidad el gran problema era que se
retrotraían al estado anterior de las partes y los hijos quedaban como hijos naturales, por
lo tanto, los adoptados y los hijos legítimos hubieran quedado en la misma categoría.
La ley 7.613 se enfrenta con la 19.585 de afiliación, ¿Cuál debe regir? Para esto hay una
discusión doctrinaria:
 Ramón Domínguez sostiene que debe regirse por la nueva ley de sucesiones, porque
esta ley derogó la diferencia de los hijos.
 Hernán Corral dice que se debieran regir por la antigua ley, en donde había
separación de hijos. Y consideran que es necesario preocuparse de la adopción
desde la nueva ley en adelante.
La ley 7613 no reconoce al adoptado como un legitimario, sacándolo automáticamente de
la herencia. Por lo que el testador podría, eventualmente, privarlo, porque cuando la ley de
sucesión nueva habla de los hijos se refiere a “hijos legítimos” y deja fuera a los hijos
naturales porque para ella ni siquiera existen.
Todo dependerá de cómo se puede defender la figura que se necesita. Los interesados en
que se use una ley o la otra serán los mismos hermanos del hijo adoptado y los hermanos
del causante.

Situación de los extranjeros


Art 997  Los extranjeros serán llamados por el sólo ministerio de la ley al igual que cualquier
chileno.

Art. 997. Los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato abiertas en Chile de
la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos.

Art 998 Dependerá del último domicilio, si es en Chile, a su vez hay que distinguir:
- Si hay bienes en Chile: hay que distinguir

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i) Si hay parientes en Chile: de acuerdo a los bienes, éstos parientes en Chile
heredan primero respecto de cualquier extranjero referido a los bienes en
Chile.
ii) No parientes en Chile: Heredan los del extranjero.
- Si no hay bienes en Chile.

Art. 998. En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del
territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los
mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión
intestada de un chileno.
Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero
existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esto
mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en
país extranjero.

_________________________________________________________________________
5 de abril
Ayudantía
Principios del Derecho Sucesorio

1) Continuación del causante en sus herederos

Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y
aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos: representan la persona
del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.
Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se
constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas.

Esta representación que tiene el heredero del causante no pueden entenderla como
modalidad del acto jurídico (1448), sino que debe entenderse en el sentido de que el
heredero ocupa respecto de los bienes del causante, de sus deudas y obligaciones, la
posición jurídica que respecto de estos tenía el causante, es decir, los herederos subrogan al
causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.
Este principio de la subrogación de heredero en la posición jurídica que tenía el causante
tiene en nuestra legislación una limitación absoluta: La posesión (Art 717)
Nuestro código consagra en el art. 717 que la posesión no se transmite del causante al
heredero, sino que se inicia en el heredero una nueva posesión.

Art. 717. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia en él;
a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus
calidades y vicios.
Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida
de antecesores.

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Por el sólo hecho de ser heredero se va a tener la posesión jurídica, posesión legal.
Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1097, el heredero responde de todas las
obligaciones del causante, sean hereditarias (las contraídas por el causante en vida), o
testamentarias (las impuestas por testamento), respondiendo de éstas con los bienes que
recibe o con sus propios bienes.
El heredero responde de los delitos y cuasi delitos del causante, principio consagrado en el
artículo 2316, que prescribe: “Es obligado a la indemnización el que hizo el daño, y sus
herederos”
Los herederos también son acreedores de las indemnizaciones por los daños causados al
difunto.
El heredero puede alegar la nulidad relativa que podía alegar el causante (Art. 1684)

Art. 1684. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte; ni
puede pedirse su declaración por el ministerio público en el solo interés de la ley; ni puede
alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o
cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes.

También pueden invocar, a nombre del causante, la nulidad absoluta. A contrario sensu, la
doctrina y jurisprudencia dicen que los herederos no podrán solicitar la nulidad absoluta si
el causante no tenía ese derecho.
En materia procesal los títulos ejecutivos contra el causante lo serán, también, contra sus
herederos.
- Sistema de sucesión de bienes
En este sistema el heredero sucede en los bienes del causante y no en su persona o posición
jurídica. La consecuencia de esto es que sólo se responde de las obligaciones y deudas del
causante con los bienes de la masa hereditaria.

2) Unidad de patrimonio
Esto significa que las leyes que regulan el derecho sucesorio son las mismas para todos los
bienes, esto es activos y pasivos del causante. Es decir, no existe diferencias de clases de
bienes sometidos a diferentes regulaciones.
3) De la igualdad
En la sucesión intestada la herencia se reparte o divide entre los asignatarios
igualitariamente. Este principio está consagrado en el artículo 982 del código civil.

Art. 982. En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura.

Sin embargo, en la sucesión testamentaria puede suceder algo diferente. La mitad de la


masa hereditaria corresponde a los asignatarios forzosos, los cuales no pueden ser obviados
por la ley, pero sí podrán ser obviados en la otra mitad, que corresponden a los cuartos de
libre de mejoras y de libre disposición.
Esta igualdad será igual desde la perspectiva del pasivo de la herencia
4) Protección de los parientes o la familia
Este principio se vincula con que el Estado debe velar por la protección de la familia.
29
El causante tiene una libertad restringida para testar y habrá un orden de sucesión para que
los bienes no salgan de la familia.
Temas de la ayudantía:
- Acción de petición de herencia
- Acción reivindicatoria en tema sucesorio
- Preterición
- Desheredamiento
- Acción de reforma de testamento
________________________________________________________________________

6 de abril

Sucesión mixta
Es aquella sucesión en la que una puando es parte testada y otra parte intestada.

Art. 996. Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y


abintestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias, y el remanente se
adjudicará a los herederos abintestato según las reglas generales.
Pero los que suceden a la vez por testamento y abintestato, imputarán a la porción que
les corresponda abintestato lo que recibieren por testamento, sin perjuicio de retener
toda la porción testamentaria, si excediere a la otra.
Prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador, en lo que de derecho
corresponda. En todo caso la regla del inciso primero se aplicará una vez enteradas
totalmente, a quienes tienen derecho a ellas, las legítimas y mejoras de la herencia.

El articulo 996 CC:


La parte legitimaria no se toca.
La otra mitad es testada.
La torta puede ser testada en su totalidad cuando no hay legitimarios.

Reglas:
1) Se aplica primero a las reglas dadas por el testador siempre que sea conforme a
derecho.
2) Si hay un remante, es decir, de lo que el testador no dispuso se regirá por las normas
abintestato.
3) Quien sucede en ambas se le imputará lo que le corresponda por testamento y lo
que haya recibido por ley.
4) Si lo determinado por testamento es mayor a lo intestado podría, eventualmente,
retenerlo si es que no sea contrario a derecho.

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Sucesión testamentaria
Procede en virtud de un testamento.

Art. 952. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y


si en virtud de la ley, intestada o abintestato. La sucesión en los bienes de una persona
difunta puede ser parte testamentaria, y parte intestada.
Art. 999 CC: definición de testamento:

Art. 999. El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone
del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días,
conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.

Clasificación:

1) Solemnes:
i) Otorgados en Chile:
a) Abiertos
b) Cerrados
ii) Otorgados en el extranjero
a) Conforme a la ley chilena
b) Conforme a la ley extranjera
La única forma que se acaba un testamento es con la revocación o con el fallecimiento de
la persona.

2) Privilegiados: no tienen que reunir tantos requisitos como los solemnes, ya que son
en momentos de apuros. Reúnen menos requisitos:
i) Verbal
ii) Marítimo
iii) Militar
Tienen dos formas de terminar:
- Revocación: por otro testamento
- Caducidad: Una vez que la urgencia o apuro ha pasado, se da un cierto tiempo para
la escrituración. Si no se hace, el testamento caducará.

Características de la sucesión testada

1) Acto jurídico unilateral: Para que nazca a la vida del derecho es necesario la
voluntad de una sola persona
2) Solemne: Debe cumplir requisitos y no más que los determinados.
Definición dice: “actos más o menos solemnes”: quiere decir que unos son más
solemnes que otros.

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No aceptan en Chile:
a) Los codicilos: Articulo 1002 CC: Son instrumentos privados, son pequeños
papeles o escritos que vienen a complementar las disposiciones del testamento
que es público.

Art. 1002. Las cédulas o papeles a que se refiera el testador en el testamento, no se


mirarán como partes de éste, aunque el testador lo ordene; ni valdrán más de lo que
sin esta circunstancia valdrían.

b) Donaciones revocables: Articulo 1000 CC: Todos aquellos documentos que hice
en vida que iba a donar algo cuando me muera, no valen.

Art. 1000. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable sino por la
muerte del donante o promisor, es un testamento, y debe sujetarse a las mismas
solemnidades que el testamento. Exceptúanse las donaciones o promesas entre
marido y mujer, las cuales, aunque revocables, podrán hacerse bajo la forma de los
contratos entre vivos.

3) Facultad de testar personalísima:

**Con el mandato no se puede testar ni ratificar el matrimonio religioso en el registro civil**

No son válidos:

a) Testamentos mancomunados: Art. 1003 inciso 2


Varias personas testan en un mismo documento.

Art. 1003. El testamento es un acto de una sola persona.


Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o
más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes, o de una
tercera persona.
b) Disposiciones captatorias: art. 1059

Art. 1059. Las disposiciones captatorias no valdrán. Se entenderán por tales aquellas
en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición que el asignatario le
deje por testamento alguna parte de los suyos.

c) Indelegable: Es una consecuencia que deriva de un relativamente incapaz.


No puede delegar facultad a un representante legal o tutor con algo que tenga
que ver con el testamento, ya que es personalísimo.

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4) Acto jurídico por causa de muerte:
Se necesita la muerte de una persona para que se produzcan los efectos. Se distingue:
- Disposición: Posibilidad o facultad de una persona de arreglar la situación de sus
bienes.
- Declaración: No son relacionadas con los bienes (Por ej: reconocimiento de un hijo)

Requisitos de fondo de los testamentos:


1) Capacidad de testar: art. 1005 CC

Art. 1005. No son hábiles para testar:


1. Derogado;
2. El impúber;
3. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia;
4. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa;
5. Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente.
Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar.

i) Derogado
ii) Impúber: Mujer menor de 12 y hombre menor de 14
iii) Interdicción por demencia
iv) Actualmente que no esté en su sano juicio: porque este ebrio,
drogado.

Art. 465. Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto de interdicción,
serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.
Y, por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa
interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró
estaba entonces demente.

v) No puede darse a entender claramente: pero si con lenguaje de


señas.
2) Voluntad esté exenta de vicios:
i) Fuerza
ii) Error
iii) Dolo

33
11 de abril

i) La Fuerza es la aprehensión física o moral que se ejerce sobre una persona para que
de su consentimiento para celebrar un acto o contrato. Requisitos para que la
fuerza vicie el consentimiento:
- Grave: Que provoque un impacto de gran magnitud que la persona sea temerosa de
la posible fuerza que se pueda ejercer. Va a depender de la condición de la persona
(edad)
- Determinante
- Injusta o ilícita
En materia de testamento debe der:
- Actual
- Inminente

Art. 1007. El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo
en todas sus partes.

Art 1007: Hay que distinguir si la intervención es en una parte o en general. Para algunos si
hay fuerza en una de las cláusulas del contrato, será nulo el testamento sólo en esa cláusula.
Para otros la fuerza en una cláusula, deja nula la totalidad del contrato.

Por ejemplo: La persona que dispone del cuarto de mejoras aún cuando pactó no hacerlo.
Se podría invalidar sólo la cláusula relacionada con la cuarta de mejoras.

 Sanción: Nulidad relativa.

ii) Error: Ignorancia o falso concepto que se tiene sobre una cosa o una realidad
jurídica.
- Error de hecho
- Error de derecho
En materia de sucesión vemos el error en los artículos 1057 y el artículo 1058

Art. 1057. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no


hubiere duda acerca de la persona.

Art. 1058. La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que
sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.

Art. 1057: Por ejemplo: “Le dejo toda mi cuarta de libre disposición a Pedro, el hijo de mi
mejor amigo Pedro.” (Pensando que el hijo de Pedro tenía el mismo nombre) Pero en
realidad no se llama Pedro, pero a persona está totalmente identificada y no hay duda en

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la persona. En este caso no hay vicio de la voluntad, porque se sabe perfectamente de quién
se está hablando.

Art 1058: En virtud de ese error, hay una equivocación y se deja testamento a otra persona.
El error debe probado por la persona que debe haber sido testada.

 Sanción: Nulidad relativa

iii) Dolo: Maquinación fraudulenta destinada para engañar a otro con la finalidad de
que dé su consentimiento para realizar un acto o contrato, que de no haber
mediado este engaño no lo hubiese realizado, o lo hubiese hecho de forma
diferente.
Debe ser:
- Principal o determinante, que de no haber existido el engaño no se hubiera
realizado el acto.
- Que sea obra de una de las partes, a diferencia de la fuerza, la cual puede
ser ejercida por un tercero.

Por regla general el dolo siempre debe probarse, salvo en las presunciones de derecho. La
excepción común en la materia de sucesorio es el ocultamiento de un testamento.

Causales de indignidad

Art. 968. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:


1º. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha
intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;
2º. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona
de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada;
3º. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o
destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo;
4º. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le
impidió testar;
5º. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto,
presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.

Art 968
1) Es indigno el que ha cometido un crimen de homicidio en contra del difunto.
El que ha intervenido en la obra o consejo del homicidio.
El que lo dejó perecer pudiendo salvarlo.
2) El que cometió un atentado grave contra la vida, honor o familia de la persona.

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3) Falta de socorro al causante demente
4) El que obligó o prohibió que testara.
5) El que ha detenido u ocultado testamento (Presunción de derecho  No admite
prueba en contrario)

Art. 969. 6º Es indigno de suceder el que siendo mayor de edad, no hubiere acusado a
la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiere
sido posible.
Cesará esta indignidad, si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso.
Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse, sino cuando constare que el heredero
o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el
homicidio, ni es del número de sus ascendientes y descendientes, ni hay entre ellos
deudo de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

Art 969
El que siento mayor de edad y sabiendo quién cometió el homicidio y no dice nada, se
entiende que es indigno. Sea familia colateral, consanguíneo o por afinidad. Tendrá
responsabilidad hasta el tercer grado.

Art. 970. 7º Es indigno de suceder al impúber, demente, sordo o sordomudo que no


pueda darse a entender claramente, el ascendiente o descendiente que, siendo
llamado a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y
permaneció en esta omisión un año entero: a menos que aparezca haberle sido
imposible hacerlo por sí o por procurador.
Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a
los demás.
Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado
a la sucesión intestada.
La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los que viven bajo tutela o
curaduría.
Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad, o el
demente sordo o sordomudo toman la administración de sus bienes.
Art 970
Indignidad de suceder a un incapaz. Se refiere a que una persona que durante un año no
hace nada por cuidar o proteger al incapaz y luego trata de sucederlo, no será digno de
hacerlo.

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Art. 971. 8° Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador
se excusaren sin causa legítima.
El albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave,
se hace igualmente indigno de sucederle.
No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos en la cuantía que
lo son, ni a los que, desechada por el juez la excusa, entren a servir el cargo.

Art 971
Aquel tutor o curador que ha tenido en sí la responsabilidad de un menor que es incapaz no
va a poder sucederle si no se ha excusado con una causa legítima.
En definitiva, a lo que se refiere este artículo es que no podrán suceder las personas que
han hecho algo en contra del menor incapaz y que están en la lista testamentaria.

Art. 972. 9º Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad,


haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier
forma, a una persona incapaz.
Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por
temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto; a
menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa.

La indignidad: Situaciones en que una persona se pone en tal calidad por alguna acción.

Testamentos solemnes otorgados en Chile

Requisitos en general del testamento (Art 1011)

Art. 1011. El testamento solemne es siempre escrito.

 Siempre deben ser escritos

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 Siempre ante testigos hábiles: Será un testigo inhábil:
Art. 1012. No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en Chile:
1. Derogado;
2. Los menores de dieciocho años;
3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón;
5. Los ciegos;
6. Los sordos;
7. Los mudos;
8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7º, y en
general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos;
9. Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento;
10. Los extranjeros no domiciliados en Chile;
11. Las personas que no entiendan el idioma del testador; sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 1024.
Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación
de comunas en que séptimo, se otorgue el testamento y uno a lo menos deberá saber
leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrieren cinco.
1) El menor de 18 años
2) Los interdictos por demencia
3) Los actualmente privados de razón
4) Los ciegos
5) Los sordos
6) Los mudos
7) Los condenados de acuerdo al 267 n* 7 (pena aflictiva)
8) Los inhabilitados como testigos por una sentencia ejecutoriada
9) Los extranjeros que no tengan domicilio en Chile
10) Las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio del art 1024
(podrá participar en un testamento cerrado, en ese caso sí es hábil)
11) Los ayudantes del notario que autorizan el testamento.

Al menos dos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de


comunas donde se emita el testamento, y uno de ellos debe saber leer y escribir.
- Si el testamento es de 3 testigos al menos  1 debe saber leer y escribir.
- Si el testamento es de 5 testigos, al menos  2 deben saber leer y escribir.

Art. 1013. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente


no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo, y se ignorare
generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión
contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la
inhabilidad real del testigo. Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo
de los testigos.

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Se presenta una problemática en el art 1013: Si alguna de las causas del art 1012 no se
manifiestan en el aspecto o en el comportamiento de un testigo, el lugar donde se otorga
el testamento se fundará la opinión de hechos positivos y públicos y no se invalidará el
testamento.
Por ejemplo: Uno de los testigos tuvo una pena aflictiva, y el testador no lo sabía.
Para que esto sea válido se deben reunir ciertos requisitos:
- Que solo uno de los testigos sea inhábil por estas causales
- Que no manifieste la inhabilidad.
- Que la inhabilidad se ignore en el lugar del testamento.
- Que se pruebe con hechos positivos y públicos.

Tipos de testamento

Art. 1008. El testamento es solemne, o menos solemne.


Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la
ley ordinariamente requiere.
El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas
solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas
expresamente por la ley.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores
de sus disposiciones a los testigos; y testamento cerrado o secreto, es aquel en que no
es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas.

Testamentos solemnes:
Otorgados en Chile o en el extranjero.
 Abiertos: Es aquel que se escritura con conocimiento de su contenido por parte de
los testigos y el notario.

 Cerrados: Es aquel testamento del cual nadie conoce el contenido. Se mete en un


sobre, en el cual los testigos saben que está el testamento.

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_________________________________________________________________________

12 de abril
Ayudantía

Herederos:
- Universal
- Cuota Acción de petición de herencia
- Remanente

Acción reivindicatoria  Se debe probar el dominio


Acción de petición de herencia  Se debe probar que se es heredero (por afiliación)

Acción de petición de herencia

Art. 1264. El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de
heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas
hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero
tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren
vuelto legítimamente a sus dueños.
Es la acción que le corresponde al heredero para que se le reconozca su derecho a la
totalidad o parte de la herencia y se le restituyan los bienes que la componen de que el
demandado está en posesión, atribuyéndose la calidad de heredero.
- Probar su calidad de heredero
- La acción se dirige contra quien se pretende heredero y será quién ocupe la
herencia o la posea.
Efectos:
1) Que se le adjudique la herencia a quién interpuso la acción, reconociendo su calidad
de heredero.
2) Como consecuencia del reconocimiento, se le restituyan los bienes hereditarios,
incluso aquellos en que el causante era mero tenedor.

¿Quiénes pueden interponer esta acción?


- Herederos
- Cesionarios
El legatario jamás tendrá la acción de petición de herencia. Respecto de él, en el caso de una
especie o cuerpo cierto, adquiere el dominio, por lo cual podría interponer la acción
reivindicatoria.
El legatario de género, por su parte, tiene un derecho personal a exigir que se le entregue el
legado.
Los herederos adquieren una universalidad jurídica, no son dueños de los bienes, sino de sus
derechos sobre esos bienes, por eso no pueden usar la acción reivindicatoria.

¿Contra quién se puede dirigir esta acción?

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En contra de aquel que ocupa la herencia en calidad de heredero, es decir, contra quien se
pretenda heredero y le desconoce al demandante dicha calidad.

Objeto de la acción

1) Que se reconozca la calidad de heredero al demandante


2) Como consecuencia de la declaración anterior, que el demandado restituya los
efectos hereditarios.

Efectos de la acción de petición de herencia:


1) Prestaciones mutuas
- Es necesario indagar si el poseedor vencido está de buena o mala fe. Por
ejemplo: Estará de buena fe si la persona que se decía heredero lo hacía a
través de un testamento e ignoraba que dicho acto estaba revocado. //
Estará de mala fe el heredero abintestato que tomó posesión de las cosas
hereditarias a sabiendas de la existencia de otro heredero con mejor derecho
de preferencia.
2) Restitución de las cosas hereditarias
Se deben restituir todas las cosas corporales y no corporales. También las cosas sobre
las cuales el causante tenía calidad de mero tenedor.
La acción se extiende a los aumentos posteriores que haya tenido la herencia.

Art. 1265. Se extiende la misma acción no sólo a las cosas que al tiempo de la muerte
pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia.

Art. 1266. A la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la petición de herencia, se


aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria.

Artículo 1266 (Acción reivindicatoria)


- Si el poseedor está de mala fe está obligado a restituir los frutos naturales y
civiles percibidos (art 907 inciso final)
- Si el poseedor está de buena fe no está obligado a restituir los frutos sino
desde la contestación de la demanda, ya que a partir de esa fecha se reputa
de mala fe (art 907 inciso 3)
- El poseedor tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios para
producir los frutos que debe devolver (art 907 inciso 4)

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- En cuanto a las enajenaciones o deterioros, la buena o mala fe no permite
dilucidar la responsabilidad del poseedor (art 1267)

Art. 907. El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa,
y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana
inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder.
Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la
percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder.
El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la
contestación de la demanda: en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de
los dos incisos anteriores.
En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha
invertido en producirlos.

Art. 1267. El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las
enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más rico;
pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones y
deterioros.

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Pago de mejoras:

Art. 908. El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la
conservación de la cosa, según las reglas siguientes:
Si estas expensas se invirtieron en obras permanentes, como una cerca para impedir las
depredaciones, o un dique para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un
terremoto, se abonarán al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias;
pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución.
Y si las expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no dejan un resultado material
permanente, como la defensa judicial de la finca, serán abonadas al poseedor en cuanto aprovecharen
al reivindicador, y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía.

Art. 909. El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras
útiles, hechas antes de contestarse la demanda.
Sólo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.
El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución las obras en que
consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho
tiempo.
En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá
solamente los derechos que por el artículo siguiente se conceden al poseedor de mala fe.

Art. 910. El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla
el artículo precedente.
Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento
de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales
después de separados.

Art. 911. En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor
de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente
se concede al poseedor de mala fe respecto de las mejoras útiles.
Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo, como
jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales, y generalmente aquellas que no aumentan el valor
venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante.

Prescripción acción de petición de herencia

10 años  Si no existe decreto de posesión efectiva.


5 años  Si hay decreto de posesión efectiva.

Art. 1269. El derecho de petición de herencia expira en diez años. Pero el heredero putativo,
en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta acción la prescripción de cinco
años.

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43
Jueves 13 abril
18 de abril
Testamentos abiertos

El testamento abierto está contenido en el inciso 4 del artículo 1008 y 1015.

Art. 1008. El testamento es solemne o menos solemne.


Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la
ley ordinariamente requiere.
El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas
solemnidades, por consideración a ciertas circunstancias particulares, determinadas
expresamente por la ley.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores
de sus disposiciones a los testigos; y testamento cerrado o secreto, es aquel en que no
es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas.

Art. 1015. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el acto en que el


testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los
testigos.
El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo
escribano, si lo hubiere, y por unos mismos testigos.

El testamento abierto se otorga de dos distintas formas:


1) Ante un funcionario competente más tres testigos, o
2) Ante cinco testigos.
Hay que recordar que deben ser testigos hábiles. El funcionario competente, por regla
general, es el notario, pero excepcionalmente en el caso que sea comuna en que no haya
un notario, es posible dirigirse al tribunal y el juez de letras podría llegar a ser ese
funcionario competente.

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Requisitos del testamento abierto

Art. 1016. En el testamento se expresarán el nombre y apellido del testador; el lugar


de su nacimiento; la nación a la que pertenece; si está o no avecindado en Chile, y si lo
está, la comuna en que tuviere su domicilio; su edad; la circunstancia de hallarse en su
entero juicio; los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio,
de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con
distinción de los vivos y muertos; y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los
testigos.
Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y
testigos. Se expresarán asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento; y el
nombre, apellido y oficio del escribano, si asistiere alguno.

El artículo 1016 establece 11 requisitos. La falta de alguno podría anularse el testamento


completo.
1) Nombre y apellido del testador.
2) Lugar de nacimiento.
3) Nación a la que pertenece y si es que está avecindado en Chile.
4) Comuna de domicilio.
5) Edad.
6) Prueba que está en su pleno juicio.
7) Nombre de cónyuge, hijos matrimoniales, otros hijos y diferenciar si estos hijos
están vivos o muertos.
8) Nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos.
9) Designación del testador.
10) Lugar, día, año y mes de otorgamiento.
11) Nombre, apellido y oficio del escribano público.

Sin embargo, de estos requisitos, se presenta un problema en relación con el artículo 414
del COT, el cual agrega un doceavo requisito: Designación de la hora del testamento.

Art. 414. En cuanto al otorgamiento de testamento, se estará a lo establecido al


respecto en el Código Civil, debiendo el notario dejar constancia de la hora y lugar en
que se otorgue. La identidad del testador deberá ser acreditada en la forma
establecida en el artículo 405. No regirá esta exigencia cuando, a juicio del notario,
circunstancias calificadas así lo aconsejen.
Código orgánico de tribunales.

45
En general, algunas personas lo consideran válido, otros no porque no lo está diciendo el
código civil. El problema sería que en el mismo día se otorgaran dos testamentos del mismo
testador, valiendo el último testamento y en ese caso el requisito sería válido.

Otorgamiento del testamento

 Ante funcionario competente más 3 testigos:


Es aquel que tendrá mayor valor probatorio, por ser escritura pública.
Al hablar de un funcionario competente, nos podemos referir a dos estilos del mismo:
1) Que va a ser dentro de los registros del funcionario competente
2) O que podría ser en hojas sueltas de la notaría.

En general se hace el testamento a través de una escritura púbica, la escritura privada no


tiene fuerza de testamento. Un abogado hace el testamento y lo manda al testador y la
notaría, se imprime la matriz propia en la notaría, porque solamente ellos tienen la
autorización para convertirlo en escritura pública.
En el momento del testamento se incluye el testador, el notario, los testigos y la persona
que sea el contacto con la notaría.

Si eventualmente se hiciera un testamento frente a cinco testigos, ese será un instrumento


privado, el que debe llevarse a la notaría para que se legalice. Sería un instrumento privado
protocolizado, que tiene menor valor que el testamento ante funcionario competente y 3
testigos.
A un instrumento privado se le da categoría de público en el caso 346 número 2 del cpc,
que dice que, si se presenta un instrumento privado en el juicio como único objeto de
prueba, y la otra persona no lo objeta en el período de 3 días, se le da un peso de plena
prueba y la categoría de instrumento público.

 Otorgado ante 5 testigos


Instrumento privado que puede ser, eventualmente, protocolizado. Tiene un menor valor
probatorio que el anterior.
El testamento otorgado ante cinco testigos será un instrumento privado, pero tiene ciertos
requisitos: Se debe publicar y protocolizar una vez que se quiera hacer efectivo y se hace
ante el juez competente del último domicilio del causante. Los trámites de la
protocolización están contenidos en el artículo 1020.

46
Art. 1020. Si el testamento no ha sido otorgado ante escribano, o ante un juez de
letras, sino ante cinco testigos, será necesario que se proceda a su publicación
en la forma siguiente:
El juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan sus firmas y
la del testador.
Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará
que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador, las suyas
propias y las de los testigos ausentes.
En caso necesario, y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser
abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas
de otras personas fidedignas.
En seguida pondrá el juez su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento,
y lo mandará entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus
protocolos.

Si no hubiere alguno de los testigos, los otros podrán reconocer su firma siempre y cuando
sean personas fidedignas.
Además, de los requisitos de este artículo, se le agrega el del artículo 420 del COT, el que
dice que el testamento ante 5 testigos debe protocolizarse al día siguiente de su
otorgamiento, pero la jurisprudencia ha señalado que esto no es efectivo, y requiere
primero la publicación, la que se hace sólo una vez que el testador ha fallecido.
Es por esto, que en el caso que las personas protocolicen y no publiquen, sería válido de
todas maneras.

Solemnidades del testamento solemne abierto

1) El testamento solemne siempre debe ser escrito (Art 1011)


Que sea escrito previamente o que además sea realizado en uno o más actos.

Art. 1017. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente.


Pero sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o más actos, será
todo él leído en alta voz por el escribano, si lo hubiere, o a falta de escribano por uno
de los testigos, designado por el testador a este efecto.
Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya
presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones.

La escritura puede ser en más de una instancia, pero la lectura del testamento deberá ser
ininterrumpida. Si es por escritura pública lo leerá el notario, pero si es ante cinco testigos
lo leerá uno de ellos.

47
2) Que se otorgue, ya sea, por funcionario más tres testigos o ante cinco testigos.
3) Debe ser leído ininterrumpidamente.
4) Debe ser firmado por el testador, los testigos y por el funcionario competente, si
hubiere.
Si el testador no puede firmar se requiere que exprese ese dato en el testamento. Podría
usar huella digital.

Hay personas que por algunas causales solamente podrán otorgar testamento abierto.
Estas son:
1) Ciegos:
- El tipo de testamento abierto que pueden otorgar será sólo el testamento
ante funcionario competente y 3 testigos.
- El testamento deberá leerse dos veces, una primera vez por el funcionario
competente, y una segunda vez por uno de los testigos designados por el
testador.
- Se debe señalar en el testamento que se cumplió con la formalidad de todos
los requisitos anteriores.
2) Sordos o sordos mudos que no se den a entender claramente:
- Solo ante funcionario competente y tres testigos.
- También deberá leerse dos veces.
- La lectura deberá hacerse en presencia de un perito de lenguaje de señas,
quien simultáneamente se lo da a conocer al testador.
- Señalarse expresamente que se cumplió con los requisitos de formalidades
del testamento abierto.
3) Aquel que no sepa leer ni escribir:
- La ley no determina requisitos especiales, por lo que se entenderá que
podría hacer un testamento ante cinco personas. Por razones históricas, ya
que, al momento de la dictación del código civil, la mayoría de la población
era analfabeta y no se les quitó el derecho a elegir la forma.

20 de abril
Composición del testamento cerrado
Tiene dos partes:
- Carátula: Debe estar cerrada principalmente, o cerrarse de tal forma que no
se pueda sacar el testamento sin que se rompa el sobre. En la práctica se
cierra y luego se ponen timbres en todo el borde para que no se pueda abrir
y volver a cerrar posteriormente. En esta carátula firma el testador, los
testigos y el notario o funcionario competente. Por el otro lado la carátula
deberá tener la palabra testamento.
- Testamento propiamente tal: Aquel que está escrito por el testador y del
cual solo él conoce las disposiciones contenidas. El testamento requiere 3
copias, una para el notario, una para una de las partes, una para el testador.

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Menciones obligatorias (art 1023 inc 5)
- Debe decir testamento
- Circunstancia de encontrarse en su sano juicio
- Nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos.
- Lugar, día, mes y año de otorgamiento.
- Firma del testador y los testigos
- La firma y el signo del escribano sobre la cubierta.
- Se agrega la hora exacta en que se realizó el testamento (art 414 cot)

“Artículo 1023. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en


que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de
viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan (salvo el
caso del artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento. Los
mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y
testigos.
El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador.
El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente,
de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.
Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear cualquier otro
medio para la seguridad de la cubierta.
El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe testamento, la
circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio
del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del
otorgamiento.
Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos, y por la firma y
signo del escribano, sobre la cubierta.
Durante el otorgamiento estarán presentes “además del testador, un mismo
escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves
intervalos que algún accidente lo exigiere.”

Pasaje de: República de Chile. “Código Civil.” MPB, 2011-06-07. iBooks.


Solemnidades
Es posible quedel testamento
este solemne
material esté cerrado
protegido por copyright.
1) Esde:
Pasaje escrito por elde
República testador o al menos
Chile. “Código firmado
Civil.” por él.
MPB, 2011-06-07. iBooks.
Hay una diferencia y discusión en el caso que faltara
Es posible que este material esté protegido por copyright. o no la firma. En el caso de que
esté vale el testamento y si no está, no.
Ramón Domínguez dice que será nulo el testamento en el caso de no estar firmado,
porque no hay manifestación de voluntad,
Pablo Domínguez dice que será válido con el sólo hecho de que está escrito de su
puño y letra. Se sigue esta opinión
2) Debe ser otorgado solamente ante un funcionario competente y 3 testigos.

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3) Debe presenciarse ininterrumpidamente por el testador, testigos y el funcionario.
La constitución debe ser ininterrumpida. A diferencia del abierto, que puede ser
hecho en distintas etapas, aunque debe ser leído en una sola vez.
4) La carátula debe firmarse por las mismas personas que participan. Si una no puede
firmar lo hace otro a su ruego o reemplazo.

Trámites de la ejecución del testamento cerrado


Cuando fallece la persona y su forma de ejecución
1) Lo puede solicitar cualquier persona con capacidad de concurrir. Los legitimarios
que pueden solicitar la posición efectiva.
2) El juez competente es el del último domicilio.

Audiencia:
1) El juez debe estar presente
2) El testamento no debe abrirse salvo que todos los intervinientes reconozcan la firma
de la carátula.
3) Los testigos deben decir que está cerrado de la misma forma que cuando se
constituyó, para reconocer que no se ha abierto.
4) Si no pueden intervenir todos los testigos basta con que esté el notario.
5) Si el juez requiere podrá pedir al notario que sea reemplazado en los trámites de
apertura. El juez podrá nombrar a alguien que reemplace al notario, en el caso que
éste haya muerto, o que el testamento se haya otorgado en un lugar distinto al
último domicilio del causante.
6) Se levanta un acta de todo lo obrado firmado por la secretaria del tribunal.
7) Posterior a todo esto, se abre el testamento, se protocoliza ante el notario que el
juez designó.

Casos en que sólo puedo otorgar testamentos cerrados


1) Mudos
2) Los extranjeros que no entiendan el idioma del funcionario, art 1024. Los testigos
podrán ser sólo personas que hablen el mismo idioma del testador.

Registro nacional de testamentos


La regulación actual es desde el año 2003 y nace con la ley 19903, en que se determinó que
cada notario deberá informar de todos los testamentos que se otorguen en su oficio, ya
sean abiertos o cerrados. La finalidad de este registro es que al presentar una posición
efectiva se pueda oficiar el registro civil para saber si cierto testamento está vigente o no.
La eficacia de este registro de testamento sirve para determinar, aparte de esta vigencia, si
hay o no limitaciones respecto a los testigos que participaron.

50
Sanciones por falta de solemnidad, tanto abiertos o cerrados.

 Art 1026 se refiere a 3 artículos: 1016 (testamento abierto), inciso 5 del 1023
(testamento cerrado) e inciso 2 del 1024 (extranjeros), que son aquellos donde
están las menciones obligatorias.

Art. 1026. El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere cualquiera de


las formalidades a que deba respectivamente sujetarse, según los artículos
precedentes, no tendrán valor alguno.
Con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo
1016, en el inciso 5° del 1023 y en el inciso 2° del 1024, no será por eso nulo el
testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador,
escribano o testigo.

Respecto a los tres artículos que menciona, dispone que la falta de alguno de ellos resultará
en la nulidad del testamento. Sin embargo, no será nulo por eso siempre que no haya duda
de la identidad del testador, en la individualización de las partes.

Discusión de la interpretación del Art. 1026


Es importante la interpretación porque puede haber alguien que quiera anular el
testamento.

Manuel Somarriva dice que la regla del inciso 2 del artículo 1026 es restrictiva, ya que si no
falta la identidad de las partes no habrá nulidad, por ejemplo, si faltó el apellido, pero se
sabe de quién se trata no habrá nulidad. Por lo tanto, si falta cualquiera de las otras
solemnidades requeridas, será nulidad absoluta, por ejemplo, olvidar señalar el domicilio
del testador.

25 de abril
Interpretación del testamento
Art 1069
Lo primero que se debe hacer es ver cuál era la voluntad del testador al momento de dictar
el testamento:
- Se está a la voluntad del testador
- Reglas supletorias del cc
- Se estará a lo sustancial de las palabras.
La doctrina, por su parte, dice que hay que pensar:
1) El acto jurídico es personalísimo, por lo tanto, no se debería recurrir a un tercero
para saber la voluntad.
2) El testamento crea sus propias reglas, por lo cual no debiese interpretarse, debiese
seguirse lo que el testamento dice.
3) Debe hacerse una interpretación completa, no solamente de las cláusulas.

51
Pruebas externas para interpretar

- Doctrina tradicional
Se usarán como pruebas externas solo si son para construir la voluntad del testador.
Respecto a lo positivo y las declaraciones no será necesario.
- Doctrina moderna
Se deberán usar todas las verdades circunstanciales que tuvo el testador al momento de
testar. Como, por ejemplo, la realidad de que tenía tal hijo, etc.

Testamentos solemnes otorgados en el extranjero


 Según la ley extranjera  Artículo 1027

Art. 1027. Valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo
tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en
que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la
forma ordinaria.

Requisitos:

1) Debe otorgarse en el extranjero


2) Debe ser escrito
3) Debe probarse la autenticidad del instrumento
- Instrumento público: debe ser legalizado y debe pasar al ministerio de
relaciones exteriores y después protocolizado por una notaría chilena.
- Instrumento privado: probas a través de un cotejo de testigos, de firmas o
cualquiera que sirva para demostrar que el documento es válido en el país
de origen.
4) Debe probarse que se observaron todas las formalidades del lugar y que estas le den
valor en el país de origen.

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 Según ley chilena  Artículo 1028 (Requisitos)

Art. 1028. Valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero, con tal
que concurran los requisitos que van a expresarse:
1. No podrá testar de este modo sino un chileno, o un extranjero que tenga
domicilio en Chile.
2. No podrá autorizar este testamento sino un Ministro Plenipotenciario, un
Encargado de Negocios, un Secretario de Legación que tenga título de tal, expedido
por el Presidente de la República, o un Cónsul que tenga patente del mismo; pero no
un Vicecónsul. Se hará mención expresa del cargo, y de los referidos título y patente.
3. Los testigos serán chilenos, o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se
otorgue el testamento.
4. Se observarán en lo demás las reglas del testamento solemne otorgado en Chile.
5. El instrumento llevará el sello de la Legación o Consulado.

Asignaciones forzosas

Art. 1167. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se
suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias
expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;
2. Las legítimas;
3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y
del cónyuge.

Son aquellas que el causante está obligado a hacer. Si nada ha dicho en el testamento se
entienden que van a ser respetadas, porque es una asignación forzosa:
1) Alimentos que se deben por ley a ciertas personas
2) Las legítimas
3) Las mejoras en la sucesión de descendientes, ascendientes y cónyuge.
Hay distintas posiciones, porque el testador no puede hacer lo que quiera. Mientras existan
las personas que se enumeran. Podrá hacer lo que quiera cuando no existan estas personas.

Somarriva y Claro Solar dicen que cada persona tiene como principio el derecho de
propiedad, basado en que en vida las personas hacen lo que quieren con este derecho.
El código civil dice que más que nada es una protección para todos los legitimarios por línea
de parentesco, se protegen los principios de la nueva ley y del más débil.

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Características
1) Son de orden público
2) Son de aplicación general (Se aplica tanto a testada como intestada)

Excepciones: Se podría sacar a una persona de estas asignaciones forzosas por:


- Derheredamiento
- Indignidad
- Injuria atroz del alimentario

26 de abril no hubo clases


27 de abril control

2 de mayo

Testamentos privilegiados

1. Testamentos privilegiados o menos solemnes son aquellos en que se pueden omitir


algunas de las formalidades requeridas ordinariamente, en atención a circunstancias
especiales, determinadas expresamente por la ley (artículo 1008).

Art. 1008. El testamento es solemne, o menos solemne.


Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que
la ley ordinariamente requiere.
El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas
solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas
expresamente por la ley.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace
sabedores de sus disposiciones a los testigos; y testamento cerrado o secreto, es aquel
en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas.

 El testamento verbal
 El testamento militar
 El testamento marítimo

Características comunes

1. En cuanto a su revocación (diferencia con Testamentos Solemnes)


2. Es un testamento de urgencia.
3. Debe cumplir con ciertas solemnidades fundamentales (Leer artículo 1032).

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Art. 1032. En los testamentos privilegiados el testador declarará expresamente que su
intención es testar: las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde
el principio hasta el fin; y el acto será continuo, o sólo interrumpido en los breves
intervalos que algún accidente lo exigiere.
No serán necesarias otras solemnidades que éstas, y las que en los artículos
siguientes se expresan.

a) Manifestación expresa de la intención de testar;


b) Unidad del acto, y
c) Presencia de unos mismos testigos.
* Comparación con testamentos solemnes.

Calidad de los testigos

1. Las circunstancias excepcionales en que se otorgan, han movido al legislador a


señalar condiciones especiales y menos rigorosas para ser testigo de un testamento
privilegiado.
2. Artículo 1031:
 Persona de sano juicio.
 Mayor de dieciocho años.
 Vea, oiga y entienda al testador.
 Que no estuviere inhabilitado por sentencia ejecutoriada para ser testigo.

Art. 1031. En los testamentos privilegiados podrá servir de testigo toda persona de
sano juicio, hombre o mujer, mayor de dieciocho años, que vea, oiga y entienda al
testador, y que no tenga la inhabilidad designada en el número 8 del artículo 1012. Se
requerirá además para los testamentos privilegiados escritos que los testigos sepan
leer y escribir.
Bastará la habilidad putativa, con arreglo a lo prevenido en el artículo 1013.

* ¿en el testamento solemne como deben ser los testigos para que este valga?

Habilidad putativa en materia de testigos.

1. Concesión realizada por el legislador que permite que si alguna de las causas de
inhabilidad expresadas, no se manifestare en el aspecto o comportamiento de un
testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga,
fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el

55
testamento por la inhabilidad real del testigo. Pero la inhabilidad putativa no podrá
servir sino a uno solo de los testigos.
* ¿En cuáles piensan?
 El artículo 1031 concluye expresando que "bastará la habilidad putativa, con arreglo
a lo prevenido en el artículo 1013".

Art. 1013. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo


precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo, y se
ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la
opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la
inhabilidad real del testigo.
Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos.

 ¿Basta la habilidad putativa de todos los testigos o solo es tolerable en uno de ellos?
 esta habilidad no podrá servir sino a uno solo de los testigos.

El Testamento Verbal
1. Formalidades:
 El testador dará a conocer, de viva voz, sus declaraciones y disposiciones, de
manera que los testigos presenciales le vean, oigan y entiendan.
 Debe otorgarse ante tres testigos, a lo menos.
 Conforme a las reglas comunes a todo testamento privilegiado, el testador debe
manifestar en forma expresa su intención de testar; los testigos deben ser unos
mismos durante todo el acto, el acto deber ser continuo, o sólo se podrá interrumpir
en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere.
 a) Manifestación expresa de la intención de testar;
 b) Unidad del acto, y
 c) Presencia de unos mismos testigos.

Circunstancias que legitiman el testamento verbal

1. Es excepcional y solamente se justifica en las circunstancias (2) siguientes:

 Que la vida del testador esté amenazada por un peligro inminente, y


 Que este peligro sea tal, que parezca no haber modo o tiempo de otorgar
testamento solemne.

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Art. 1035. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan
inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo o tiempo de otorgar
testamento solemne.

 Artículo 1035: ….. no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne”.


 Deberá resolver el juez las circunstancias señaladas.

Caducidad del testamento verbal

Art. 1036. El testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después
de los treinta días subsiguientes al otorgamiento; o si habiendo fallecido antes, no se
hubiere puesto por escrito el testamento, con las formalidades que van a expresarse,
dentro de los treinta días subsiguientes al de la muerte.

Las causas de caducidad son 2:


1. Si el testador sobrevive treinta días al otorgamiento del testamento.
2. Si no se pone por escrito dentro de los treinta días que siguen a la muerte con las
solemnidades legales

Diligencias preliminares para otorgar válidamente un testamento verbal

 El testamento verbal debe ponerse por escrito so pena de caducidad, dentro de los
treinta días que siguen al fallecimiento del testador.
 La ley ha previsto minuciosamente las diligencias necesarias para que el testamento
verbal se ponga por escrito.
a) Las gestiones puede entablarlas “cualquier persona que pueda tener interés en la
sucesión” (artículo 1037); es competente para conocer de estas gestiones el juez de letras
del territorio jurisdiccional en que se hubiere otorgado el testamento.
b) Debe citarse a los interesados residentes en la misma jurisdicción; a los testigos
instrumentales y a todas las personas cuyo testimonio fuere conducente a esclarecer las
cuestiones que luego se dirán.

57
Art. 1037. Para poner el testamento verbal por escrito, el juez de letras del territorio
jurisdiccional en que se hubiere otorgado, a instancia de cualquiera persona que pueda
tener interés en la sucesión, y con citación de los demás interesados residentes en la
misma jurisdicción, tomará declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron
como testigos instrumentales y a todas las otras personas cuyo testimonio le pareciere
conducente a esclarecer los puntos siguientes:
1. El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a
que pertenecía, su edad, y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba
en peligro inminente;
2. El nombre y apellido de los testigos instrumentales y la comuna en que moran;
3. El lugar, día, mes y año del otorgamiento.

Resolución del Juez

Corresponde recibir la información de testigos al juez del lugar en que se otorgó el


testamento; pero quien debe decidir, a la postre, es el juez del último domicilio del
testador (Artículo 1039).

Art. 1039. La información de que hablan los artículos precedentes, será remitida al juez
de letras del último domicilio, si no lo fuere el que ha recibido la información; y el juez,
si encontrare que se han observado las solemnidades prescritas, y que en la
información aparece claramente la última voluntad del testador, fallará que según
dicha información, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes
(expresándolas); y mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como
testamento del difunto, y que se protocolice como tal su decreto.
No se mirarán como declaraciones o disposiciones testamentarias sino aquellas en
que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes.

( *A propósito de esto…. ¿Qué ocurre en la sucesión intestada?)


 Se tendrá como testamento la resolución judicial
 Finalmente, el juez ordenará que se tenga como testamento del causante la
resolución que dicte, y que se protocolice en forma legal.

Impugnación

Art. 1040. El testamento consignado en el decreto judicial protocolizado, podrá ser


impugnado de la misma manera que cualquier otro testamento auténtico.

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La disposición no era, en rigor, necesaria. Pero justifica la intención de dejar en claro
que la resolución del juez no decide en forma definitiva acerca del valor del
testamento.
(*¿que acción podría proceder?)

3 de mayo
Asignaciones forzosas

Art. 1167. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se
suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias
expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;
2. Las legítimas;
3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y
del cónyuge.

Son aquellas que el causante está obligado a hacer. Si nada ha dicho en el testamento se
entienden que van a ser respetadas, porque es una asignación forzosa:
4) Alimentos que se deben por ley a ciertas personas
5) Las legítimas
6) Las mejoras en la sucesión de descendientes, ascendientes y cónyuge.
Hay distintas posiciones, porque el testador no puede hacer lo que quiera. Mientras existan
las personas que se enumeran. Podrá hacer lo que quiera cuando no existan estas personas.

Somarriva y Claro Solar dicen que cada persona tiene como principio el derecho de
propiedad, basado en que en vida las personas hacen lo que quieren con este derecho.
El código civil dice que más que nada es una protección para todos los legitimarios por línea
de parentesco, se protegen los principios de la nueva ley y del más débil.

Características
1) Son de orden público
2) Son de aplicación general (Se aplica tanto a testada como intestada)

Excepciones: Se podría sacar a una persona de estas asignaciones forzosas por:


- Derheredamiento
- Indignidad
- Injuria atroz del alimentario (De quien requiere los alimentos)

 Casos de asignaciones forzosas por derechos de alimentos:


1) Primer caso:
2) Segundo caso: Que el causante, en un testamento, disponga que se paguen
alimentos respecto de alguien que si tenía la obligación.

59
3) Tercer caso: El causante en vida estaba pagando en virtud de una sentencia judicial
donde tendrá que reconocer voluntariamente
4) Cuarto caso: Durante la vida del causante alguien que si tenía derecho no pidió el
derecho de alimento, pero una vez fallecido lo pide a sus herederos (Principio de
continuación del causante).

Para estos casos de asignaciones forzosas por derecho de alimentos tenemos que señalar
los art 1168 y 1171 CC.

Art. 1168. Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas, gravan la
masa hereditaria; menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más
partícipes de la sucesión.

Art. 1171. Las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley no tengan
derecho a alimentos, se imputarán a la porción de bienes de que el difunto ha
podido disponer a su arbitrio.
Y si las que se hacen a alimentarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que en las
circunstancias corresponda, el exceso se imputará a la misma porción de bienes.

Por lo tanto, el derecho de alimento constituye una baja disposición de la herencia.

Las legítimas

 Las legítimas están contenidas en el artículo 1181

Art. 1181. Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a
ciertas personas llamadas legitimarios.
Los legitimarios son por consiguiente herederos.

Se debe distinguir que legitimario es distinto que asignatario forzoso, es decir, los
asignatarios forzosos son el género y los legitimarios la especie.

60
Art. 1182. Son legitimarios:
1. Los hijos, personalmente o representados por su descendencia;
2. Los ascendientes, y
3. El cónyuge sobreviviente.
No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad
que constituye o de la que deriva su parentesco, ha sido determinada judicialmente
contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del
artículo 203.
Tampoco lo será el cónyuge que por culpa suya haya dado ocasión a la separación
judicial.

Para distribuir la legitima tenemos que usar las reglas de la sucesión intestada.

Art 1183 Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y
reglas de la sucesión intestada.

Sin perjuicio de lo que dispuso el testador en la cuarta de mejoras y en la cuarta de libre


disposición, si nada dispone, es decir, si no hace testamento éstas vienen a acrecentar la
repartición que hace la legitima.
En el caso del testador que no dispuso de la cuarta de libre disposición ni de la cuarta de
mejora, la legitima rigorosa y ésta es aquella que corresponde a cada legitimario dentro de
su mitad legitimaria.
La legitima efectiva es la legitima rigorosa aumentada por el cuarto de mejora y el cuarto
libre de disposición en que el causante no dispuso y si lo hizo no fue conforme a la ley.

Legitima rigorosa: Está contenida en el artículo 1184 inciso primero.

Art. 1184. La mitad de los bienes, previas las deducciones indicadas en el artículo 959,
y las agregaciones que en seguida se expresan, se dividirá por cabezas o estirpes entre
los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada; lo que cupiere a
cada uno en esa división será su legítima rigorosa.

Se refiere a aquella parte de la legítima que vamos a repartir en virtud de la sucesión


intestada respecto a la mitad legitimaria, que eventualmente, en el caso que no hubiera
testamento, se puede ver aumentada y pasa a llamarse legítima efectiva.

61
Legítima Rigorosa:
La legítima rigorosa resulta de dividir la mitad legitimaría entre los legitimarios
con vocación hereditaria. Es decir, determinado el acervo líquido y dividido por
dos, una de las mitades, en el caso de la descendencia, se dividirá entre los
descendientes por cabezas. Lo que le corresponda a cada uno de ellos será la
legítima rigorosa, es decir, ésta es la cuota mínima del legitimario en la mitad
legitimaría.
El cómputo de la mitad legitimaría y de la cuarta de mejoras y de libre
disposición, tratándose de sucesión intestada o abintestato en la que hay
descendientes, tiene que efectuarse sobre el acervo sucesoral líquido, Art.
1242.
Las legítimas rigorosas por tener un carácter más forzoso que la cuarta de
mejoras, tienen preferencia en el pago con relación a éstas últimas.
Cuando en una sucesión uno de los legitimarios es declarado indigno, es
desheredado, o repudia la herencia y carece de descendencia con derecho a
representarlo, la cuota herencial que le hubiere correspondido debe agregarse a
la mitad legitimaría para conformar así las legítimas rigorosas de los demás
legitimaríos y a la porción conyugal.

Legítima Efectiva:
Es la legítima rigorosa más lo que le corresponda al heredero por cuarta de
mejoras y libre disposición. En consecuencia, cuando al heredero legitimario
sólo se le beneficia con la legítima rigorosa, esta viene a confundirse en su
cuantía con la legítima efectiva.

Características de la legitima rigorosa


1) Constituye una asignación forzosa, es porque es lo mismo que los legitimarios.
2) No pueden sujetarse a ninguna modalidad.
3) El testador no puede tasar los bienes, pero si designar con que bienes pagará la
legitima.
4) Las legítimas tienen preferencia de pagos

Martes 9 de mayo Solemne


Miércoles 10 ayudantía

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11 de mayo

1) Constituye una asignación forzosa


Artículo 1167 según art 1126.

Art. 1167. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se
suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias
expresas.
Asignaciones forzosas son:
1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;
2. Las legítimas;
3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y
del cónyuge.

Art. 1126. Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la enajenación no


comprometiere ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no
escrita.

Art. 1463. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede
ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la
misma persona.
Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a
la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el
título De las asignaciones forzosas.

Este artículo corresponde al objeto ilícito, que corresponde a que no se aceptan los pactos
de sucesión futura y la única excepción es el pacto de no disponer del cuarto de mejoras.
Por lo tanto, está diciendo que en general constituye una asignación forzosa que yo no
puedo disponer, además, según el 1126 que, si bien no puedo disponer, hay una gran
excepción de que será un objeto ilícito en virtud de que tiene categoría de legítima rigorosa
y, por lo tanto, es una asignación forzosa. Si se pasa por encima de esto, habrá objeto ilícito
y, por tanto, sanción de nulidad.

63
2) No pueden sujetarse a modalidad alguna
En este caso hablamos del artículo 86 n°7 de la ley general de bancos.

Art. 86 Ley de bancos


7) Ser administradores de los bienes que se hubieren donado o que se hubieren dejado
a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a la condición de que sean
administrados por un banco.
Podrán sujetarse a esta misma forma de administración los bienes que constituyen
la legítima rigorosa, durante la incapacidad del legitimario.

Dice que los bancos pueden administrar la legítima de un incapaz y la modalidad sólo será
la representación, que es una modalidad doctrinaria.

3) El testador no puede tasar bienes con los que va a pagar la legítima.

Art. 1197. El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que
haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna, ni
tasar los valores de dichas especies.

En general, la persona va a poder decir con qué bienes va a pagar, pero no decir cuánto vale
ese bien de forma anticipada, porque se van a tasar los bienes dependiendo el semestre del
fallecimiento del causante, ya que la plusvalía de la cosa varía.
La excepción está en el artículo 1318.

Art. 1318. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se
pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno.
En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado
el derecho que el artículo 1337, regla 10ª, otorga al cónyuge sobreviviente.

En general, jamás se pueden tasar los bienes, excepcionalmente se puede hacer la partición
en el mismo testamento, lo que normalmente se hace luego de la posesión efectiva por
parte de un juez o de mutuo acuerdo.

4) Legítimas tienen preferencia de pago


Se refiere a que, si hay pocas cosas a repartir y muchos herederos, primero se paga a los
legitimarios y con el restante se paga a los demás.

64
Art. 1189. Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la
mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda
otra inversión.
Art. 1193. Si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas excediere a la mitad del
acervo imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse en la
proporción que corresponda entre los legitimarios.
Si lo que se ha asignado al cónyuge sobreviviente no fuere suficiente para completar
la porción mínima que le corresponde en atención a lo dispuesto en el artículo 988, la
diferencia deberá pagarse también con cargo a la cuarta de mejoras.

1189  Si estoy dando una donación que es muy cuantiosa (acervo imaginario), dicha
donación se deberá devolver con el fin de pagar a los legitimarios primero.
Si el primer acervo imaginario tiene la mitad de monto mayor a la legítima, le quito esa
mitad y le doy preferencia a los legitimarios.
1193  Si la parte legitimaria es demasiado baja y no alcanzo a pagar a todos los
legitimarios y, por ejemplo, no se alcanza a pagar al cónyuge sobreviviente su totalidad, de
acuerdo al artículo 988, se sacará de la cuarta de mejoras para completar lo que falta al
cónyuge de su parte legitimaria.

Art. 1194. Si las mejoras (comprendiendo el exceso o la diferencia de que habla el


artículo precedente, en su caso), no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario,
este exceso o diferencia se imputará a la cuarta parte restante, con preferencia a
cualquier objeto de libre disposición, a que el difunto la haya destinado.

Si la cuarta de mejoras no es suficiente, se va al cuarto de libre disposición para completar


lo que falta al cónyuge.

La legítima rigorosa es una parte obligatoria, una asignación forzosa que no puede tasarse,
pero sí se puede decir con qué bienes de va a pagar, que no tiene modalidad,
excepcionalmente cuando es un incapaz, y que en caso que no se pueda completar debe
sacarse de otras partes para hacerlo. Mientras no se cumpla con ello el resto no es
importante, y se saca en orden: Primero, en el caso de que haya habido donación (primer
acervo imaginario), se pide que se devuelva, si no hubo donación y falta completar la parte
del cónyuge, se saca del cuarto de mejoras, y si el cuarto de mejoras no es suficiente, se
recurre al cuarto de libre disposición, esto porque los legitimarios son prioridad.
El segundo acervo imaginario es más irregular que el primero, es por esto que en el caso
anterior sólo se recurre al primer acervo imaginario. También por el orden en el que se va
completando la legítima rigorosa, la cual, al considerar el segundo acervo imaginario pasaría
directamente al cuarto de libre disposición.

65
Posibles causas por la falta de un legitimario
Cuando, a pesar de que existe un legitimario, se podría hacer testamento:
1) Por repudiación
2) Por indignidad
3) Por incapacidad
4) Por muerte
5) Por desheredamiento. A su vez puede ser:
- Parcial: Se hereda la mitad de lo que le correspondía.
- Por faltas a un derecho de familia: Por no haber conseguido el ascenso de
las personas que debían darlo al casarse siendo menor de edad.
El desheredamiento, generalmente, se hace por testamento. Pero puede que
los otros legitimarios lo recuerden luego de fallecido el causante.

Legítima Efectiva

Art. 1191. Acrece a las legítimas rigorosas toda aquella porción de los bienes de que el
testador ha podido disponer a título de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha
dispuesto, o si lo ha hecho, ha quedado sin efecto la disposición.
Aumentadas así las legítimas rigorosas se llaman legítimas efectivas.
Si concurren, como herederos, legitimarios con quienes no lo sean, sobre lo
preceptuado en este artículo prevalecerán las reglas contenidas en el Título II de este
Libro.

Procede en 3 casos:
1) Cuando el causante no dispuso.
2) Cuando no dispuso conforme a derecho.
3) Cuando no tuvieron efecto las disposiciones.

La legítima rigorosa es la parte legitimaria (2/4) y la legítima efectiva es toda la parte


restante de la herencia que viene a aumentar la parte legitimaria cuando no se hizo
testamento o cuando se hizo en contra de las normas.

16 mayo
Cuarto de libre de mejoras
Es la parte de la herencia que, siendo una asignación forzosa, el testador la puede dejar en
beneficio de sus ascendientes, descendientes o del cónyuge sobreviviente.

Beneficiarios: En general son:


- Los ascendientes
- Los descendientes
- Cónyuge sobreviviente
Sin embargo, también dice que no necesariamente tiene que ser el ascendiente más
próximo, sino que puede ser cualquier ascendiente, un padre, abuelo, y a cualquier
descendiente, un nieto o bisnieto.
66
Distribución de las mejoras
1) Como el testador lo haya determinado.
2) Las mejoras sólo tienen lugar en las sucesiones testadas, si no se rigen por
sucesiones intestadas (legítima efectiva)
3) Las mejoras sí admiten posibilidad de determinar una modalidad (Ej: dejo el cuarto
de mejoras a mi nieto para cuando termine la universidad)

Pacto de mejoras

En el art 1463 dice que no se puede disponer de sucesiones futuras, excepcionalmente será
el pacto de mejoras.
Regla general: No existen sucesiones futuras, si no será objeto ilícito de acuerdo al artículo
1463
Excepción: El pacto de mejoras.

Art. 1204. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su
cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes, que a la sazón era
legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras,
y después contraviniere a su promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que
los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la
promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.
Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre un legitimario y el
que le debe la legítima, serán nulas y de ningún valor.

En general, es la obligación o responsabilidad de no disponer del cuarto de mejoras, para


que en el futuro se reparta igual como sucesión intestada. El pacto de mejoras es el pacto
de no disponer del cuarto de mejoras.
Los legitimarios pueden reclamar en el caso que el causante haya dispuesto del cuarto de
mejoras aun cuando hubiere prometido no hacerlo.

Requisitos copulativos
1) Debe constar por escritura pública.
2) El pacto debe celebrarse entre el causante y una persona beneficiaria de la cuarta
de mejoras.
3) Esa persona con quien se celebre el pacto, a la sazón, debe ser legitimario.

Finalidad del pacto  No disponer del cuarto de mejoras

67
Efecto del pacto

Si el causante incumple el pacto, la persona con la que celebró la estipulación podrá exigir
a él o los asignatarios beneficiados lo que le hubiere correspondido si el causante hubiere
cumplido con su promesa. Se prueba con la escritura púbica.

Reglas de pago de las mejoras

1) El testador puede decir con qué asignación se podrá pagar, pero no podrá tasar,
salvo cuando el mismo testador hace una partición.

Art. 1197. El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que
haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna, ni
tasar los valores de dichas especies.
Art. 1318. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se
pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno.
En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado
el derecho que el artículo 1337, regla 10ª, otorga al cónyuge sobreviviente.
Art. 1337.
10ª. Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se
entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del
inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así
como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio
del difunto.
Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá
pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se constituya en su
favor derechos de habitación y de uso, según la naturaleza de las cosas, con carácter
de gratuitos y vitalicios.
El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras no se
inscriba la resolución que lo constituye en el Registro del Conservador de Bienes
Raíces. En todo lo no previsto, el uso y la habitación se regirán por lo dispuesto en el
Título X del Libro II.
El derecho a la adjudicación preferente de que habla esta regla no puede
transferirse ni transmitirse.

La regla general es que el testador no puede decir cuánto valen los bienes que está dejando,
pero sí partir los bienes que va a dejar. Excepcionalmente puede, en virtud del artículo 1318,
puede hacerlo.
Además, la partición puede constar en un acto entre vivos o un testamento, mientras no
falte a la ley, como por ejemplo el número 10 del artículo 1337, que es el caso en que se
deje abandonado al cónyuge. Si es insuficiente lo que se le dejó, se va a destinar un derecho
real de uso y habitación al cónyuge, para protegerlo.

68
2) Las legítimas se pagarán con preferencia a cualquier asignación.
Para que una persona tenga posibilidad de que le paguen las mejoras, primero tengo que
pagar las legítimas, porque es por orden de preferencia. Las legítimas están en el 4° orden
de preferencia.

Art. 1189. Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la


mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda
otra inversión.

Si hay un primer acervo imaginario (donación a un legitimario en desmedro de otro) y no


hay suficiente para pagar la legítima, se saca de esa donación, que se considerará revocable,
y con aquello se completará la legítima.

3) Si se hace donación a título de legítima y excede a lo que corresponde a su legítima.

En la donación cuando nada se dice se entiende que es en virtud de su parte legitimaria.


Por ejemplo, si en vida un hombre hace una donación a uno de sus hijos, en el momento de
la partición ese legitimario no va a recibir nada, y respecto a la diferencia con respecto a la
donación y a lo que le hubiera correspondido, la devuelve a los otros legitimarios a prorrata.
En definitiva, todos los legitimarios deben haber recibido el mismo monto.
Si el monto donado es cuantioso, se le saca de la parte de la mejora a la persona a la que se
le hizo la donación.

4) Si lo dado por mejoras no cabe en el cuarto de mejoras, se imputa al cuarto de libre


disposición.
Si se testó el cuarto de libre disposición, pero no alcanza, el monto se imputará al cuarto de
libre disposición.
5) Si lo dado en razón de legitima y mejora debe rebajarse a prorrata (Art 1189 – 1196)
En el caso que no haya suficiente para pagar legítimas ni mejoras, se va a descontar respecto

Art. 1189. Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la


mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda
otra inversión.
Art. 1196. Si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras, calculadas en
conformidad a los artículos precedentes, se rebajarán unas y otras a prorrata.

de ambas a prorrata.

6) Si se deja a título de legítima o de mejoras una donación a un legitimario y a esa


persona le corresponde una cantidad superior, tiene derecho a cobrar la diferencia
y a conservar la cosa.

69
Cuando no se dice nada en la donación a un legitimario, se deduce que dicha donación se
va a descontar de su legítima. Hay veces que el causante, para no dañar al legitimario, dona
a título de mejoras, lo que quiere decir que nunca se le va a sacar de la parte legitimaria,
sólo de la parte de mejoras. Se debe decir expresamente que se deja a título de mejoras. Si
a mí me hacen una donación y nada se dice, se da a título de legítima. Si me donaron menos
de lo que me correspondía, se puede cobrar la diferencia.

Art. 1206. Si al donatario de especies que deban imputarse a su legítima o mejora, le


cupiere definitivamente una cantidad no inferior a lo que valgan las mismas especies,
tendrá derecho a conservarlas y exigir el saldo, y no podrá obligar a los demás
asignatarios a que le cambien las especies, o le den su valor en dinero.
Y si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor de las mismas especies, y
estuviere obligado a pagar un saldo, podrá a su arbitrio hacer este pago en dinero, o
restituir una o más de dichas especies, y exigir la debida compensación pecuniaria por
lo que el valor actual de las especies que restituya excediere al saldo que debe.

7) Los frutos de las cosas donadas, ya sean revocables o irrevocables, a título de


mejoras corresponden al donatario desde la entrega.

17 de mayo
Desheredamiento 1207
El desheredamiento es una disposición testamentaria en que se priva a un legitimario en
forma total o parcial de su legítima.
Si se hace el desheredamiento sin seguir las reglas legales, éste no vale. Por lo tanto, los
requisitos son copulativos y son los siguientes:
1) Que haya testamento.
2) Que haya una causa legal.
3) Que en el testamento se exprese específicamente la causa.
4) Que se pruebe la causa en vida o luego de la muerte del causante.

Por lo tanto, por regla general debe probarse judicialmente la causa que origina el
desheredamiento. Excepcionalmente, cuando el desheredado no interpuso acción
reclamando la legítima, en dos casos:
- 4 años desde la apertura de la sucesión.
- 4 años desde que cesa la incapacidad.

1209
Para que haya un desheredamiento, al ser disposición testamentaria, debe haber
testamento y un fundamento de por qué se deshereda, una causa legal expresa en el
testamento y que sea probada judicialmente, por la persona del testador en vida o por los
interesados una vez fallecido.

70
Causas legales
1208

1) Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes,
o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes
o descendientes:
La injuria grave se parece mucho a la injuria atroz, la injuria atroz es referente al alimentante
en las asignaciones forzosas. Las asignaciones forzosas son todos los alimentos que se
deban por ley, la cuarta de mejoras y los legitimarios, excepcionalmente podré sacar de esa
asignación forzosa al indigno, al desheredado y al que haya cometido injuria atroz en contra
del alimentante.
La injuria atroz es una causal para sacar a alguien de una asignación forzosa.
La injuria grave es una causal para desheredar.

2) Por no haber socorrido al testador en estado de demencia o destitución pudiendo


3) Por haberse valido de fuerza o de dolo para impedir testar:
4) Por haberse casado sin consentimiento de un ascendiente:
Por no tener el ascenso. Puede ser desheredado por cualquier ascendiente.
5) Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado
a los vicios o ejercido granjerías infames.
A pesar de esta causal, la persona del heredero no podrá heredar, por regla general el
derecho de representación sólo opera en sucesiones intestadas, sin embargo, la
representación en algunas circunstancias procedería cuando hay testamento, cuando se
refiere a la mitad legitimaria. Si desheredo a un hijo es de aquellos que no pueden heredar,
pero los que heredarán serán los nietos.

Efectos del desheredamiento

El perseguido por el testador, la persona del heredero, no recibe herencia.


Pero si nada dice, se estará al artículo 1210.

Si no ha dicho exactamente lo que quiere, es decir, que se deshereda de la parte legitimaria,


se va a atender al artículo anterior, no sólo se va a desheredar de la parte legitimaria, sino
de todos los beneficios que pueda haber en virtud de la herencia y de todas las donaciones
que haya podido recibir, excepcionalmente en respecto al derecho de alimento, a menos
que haya habido una injuria atroz hacia el alimentario.
La regla general es que la regla será el seguido por el testador, por ejemplo: Desheredo a
_______________, por la causa N° XX, del artículo 1208, respecto a las legítimas. Pero si el
testador no pone el efecto que el desheredamiento tiene automáticamente se entiende
que se deshereda en legítimas, resto de asignaciones e inclusive en las donaciones
revocables.

Representación en el desheredamiento
71
La representación opera en aquellos casos en que el que actúa sea menor de edad, o el que
hereda es menor de edad. Se produce un problema cuando el que es desheredado está bajo
patria potestad (Facultades que tiene el padre o madre que posee la patria potestad sobre
el hijo y la administración de sus bienes en virtud del derecho legal de goce, mal llamado
usufructo legal. El derecho real de goce es un derecho personalísimo y como tal nadie más
lo puede ejercer, a diferencia del usufructo, que es una mera tenencia en el que se tiene
durante un tiempo y se sabe cuándo se va a terminar). El problema se presenta cuando hay
un hijo sujeto a patria potestad y hay un padre administrando sus bienes. Por vía indirecta
el padre se ve beneficiado de igual manera, ya que una vez que se deshereda al padre el
que va a heredar por medio de la representación será el hijo bajo la patria potestad del
mismo padre desheredado.
En este caso se le quita al padre el derecho de la patria potestad a representar al
hijo, pudiendo ser la madre quien lo represente para todos los efectos de sucesión.
Para que pueda ser la madre debe tener ciertas características:
- Que sea un régimen matrimonial de separación de bienes. Si los padres no
están separados de bienes hay que nombrar un tutor o curador para que
represente al hijo respecto a la sucesión. El hijo va a llegar al tribunal a
solicitar un curador, siendo representado por un curador ad litem hasta que
se le asigne otro.

Situación del derecho de alimento


La regla general es que el desheredamiento no entiende que se incluyen estos derechos de
alimento, excepcionalmente se incluyen en el caso de injuria atroz del alimentado.
979 968
Por lo tanto, se entenderá injuria atroz cuando el alimentado cometa cualquiera de los
actos de indignidad establecidos en el artículo 968.
En el artículo 1208, donde se expresan las causales de desheredamiento, sólo los primeros
3 numerales coinciden con las causales de indignidad del artículo 968.

Revocación del desheredamiento


1211

Podrá revocarse un desheredamiento al igual que cualquier testamento. Ésta revocación


puede ser total o parcial, pero nunca será tácita, debe ser dicho expresamente que se está
revocado el desheredamiento.
La revocación puede ser:
- Total o parcial,
- En otro testamento, o
- Puede ser una reconciliación tácita, la cual no es propiamente tal una
revocación, aunque el desheredado trata de probar que se iba a revocar el
desheredamiento.

72
Hay una discusión de si revocación significa cambiar un testamento por otro testamento, o
se revoca por el documento de revocación de testamento. Si hago un nuevo testamento
automáticamente se revoca todos los puntos contenidos en el otro, pero si no quiero hacer
otro testamento y quiero anular el testamento existente, también será una revocación de
testamento. La doctrina dice que la única forma de revocar es hacer un nuevo testamento
para anular el anterior, pero ¿Qué pasa en el caso en que se quiere anular el testamento
existente y no hacer uno nuevo?

Revocación de testamento

Reglas:

1) El testamento otorgado válidamente solo debiera ser invalidable por la revocación,


por lo tanto, la regla general es la revocación y excepcionalmente, la caducidad
respecto a los testamentos privilegiados.

1212
2) El testamento solemne puede ser revocado por otro testamento solemne o por uno
privilegiado. La regla general, es que si quiero cambiar el testamento no
necesariamente tiene que ser de la misma categoría, ya sea solemne o privilegiado.
Excepcionalmente, si es la revocación de un testamento privilegiado y este caduca,
revive el testamento anterior.

1213
3) Si se revoca un testamento que a su vez había revocado a otro. No por eso revive al
anterior, a menos que expresamente lo diga el testador. La regla general, al revocar
un testamento que a su vez revocó, no revive al anterior. Excepcionalmente lo hará,
si el testador así expresamente lo quiso.

1214

4) La revocación puede ser total o parcial (Art. 1212 inciso 3)


5) La revocación de un testamento sólo alcanza a las disposiciones, no a las
declaraciones cuando producen efecto respecto a terceros. Es irrevocable el
reconocimiento.
6) La revocación puede ser expresa o tácita. Expresa, cuando en términos explícitos
digo que este testamento revoca absolutamente todos los aspectos del anterior, o
cambio aspecto por aspecto. Tácita, cuando el nuevo testamento contiene
disposiciones totalmente incompatibles con las del anterior.
1215

Es recomendable poner una cláusula diciendo que se revoca íntegramente todo testamento
y disposición anterior.
18 de mayo

73
Apertura de la sucesión
Es un hecho jurídico que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes del causante.
Esta esta compuesta de 3 distintas etapas:
1) La guarda o la aposición de sellos.
2) Las medidas de seguridad.
3) Y la herencia yacente.

1) Cuando hay una apertura de la sucesión tengo que hacer un inventario solemne, en
los artículos 1222, 1223 y 1224 del cc. Nos dice de que son estas medidas de
seguridad. Con este inventario me aseguro que las cosas no se pierdan. Cuando una
persona fallece y tiene un bien raíz de su propiedad, si no realizo el inventario hay
una presunción de que el 20% del total de la propiedad ***. Presunción legal, no de
derecho.

2) Las medidas de seguridad. Se imponen para asegurar la guarda de los bienes del
difunto.

3) Herencia yacente. Es la declaración judicial que tiene lugar cuando una herencia no
ha sido aceptada dentro de los 15 días subsiguientes a la apertura y de la cual no
hay albacea con tenencia de bienes, con el objeto que alguien se ocupe de la
conservación del patrimonio hereditario. Es decir, la finalidad es que alguien se haga
cargo, yacente se refiere a que no ha sido aceptada.
El albacea es un representante que se hace cargo de mis bienes hasta que se da una
partición.

¿Quién puede solicitar la herencia yacente?.


a) El cónyuge sobreviviente.
b) Cualquier pariente dependiente del difunto.
c) Cualquier interesado, un acreedor con una obligación en la herencia.
d) De oficio.

Tramitación de la declaración

- Se hace ante el juez del ultimo domicilio del causante.


- La declaración se hace en un diario de la comuna, capital de provincia o regional.
- Debe comunicarse al ministerio de tierras y bienes nacionales.
- La resolución debe contener el nombramiento de un curador para esta herencia
yacente.

Por lo tanto, si nombramos un curador, la función de este es administrar jurídicamente


todos los bienes, y sólo tiene facultad de administrar los bienes. Nunca puede disponer.

74
Término de la herencia yacente

1) Por la aceptación de la herencia de un heredero. Basta que acepte uno, y se acaba


la herencia yacente.
2) Por venta de los bienes de la sucesión. Por el deposito en arcas fiscales del producto
de la venta de los bienes hereditarios. Venden todo y lo dejan guardado.

¿Cuándo se hace la venta? Cuando han pasado 4 años desde la apertura de la sucesión, en
ese caso el juez podrá ordenar, a petición del curador, que se vendan los bienes
hereditarios. El curador recibe el 10% máximo de los bienes administrados.

Cuando uno de los herederos acepta, no seguirá siendo yacente, y ese heredero que acepta
administra los bienes.
A medida que van todos los herederos aceptando, se entiende que todos van
administrando.

Crítica al artículo 1240 del CC.

Con respecto al cónyuge sobreviviente, existe una contradicción. El conviviente jamás podrá
solicitarlo y solamente tiene los derechos de los bienes, tiene administración de la mitad de
estos. Si pide el cónyuge la herencia adyacente, no sería herencia adyacente**.

La herencia vacante

Por regla general es la correspondiente al fisco, por no haber otro heredero con mejor
derecho, es un término similar a la herencia yacente.

75
La típica situación en la herencia vacante es el galardón, que es considerado como una
contraprestación en virtud del decreto ley 193 articulo 20 en que se da hasta 30% de la
herencia al que traiga la herencia.
Cuando una persona facilita al Estado el acceso a una herencia de una persona fallecida sin herederos,
puede solicitar la entrega de un porcentaje de la misma.
Si posteriormente aparece un heredero debe interponer una acción de petición de herencia
en contra del estado, el que está representado por el consejo de defensa del estado.

23 mayo solemne
24 mayo casos
25 mayo control

30 de mayo
Aceptación y repudiación de asignaciones

La aceptación es un acto por el cual el asignatario manifiesta su voluntad de tomar la calidad


de heredero o legatario.
La repudiación, por su parte, es el acto por el cual se rechaza esta calidad de heredero o de
legatario.
La regla general está contenida en el artículo 1225 inciso 1.
Excepcionalmente, aquel asignatario que se constituye en mora de responder si acepta o
repudia, se entiende que repudia. 1233 1231
En el caso que un heredero o legatario sustraiga alguno de los bienes que son de la sucesión,
no podrá repudiar respecto de esos bienes que sustrajo. Y respecto de los mismos tiene
ciertas limitaciones, no podrá disponer que ellos como quiera.

Época de la aceptación o repudiación


Respecto a la aceptación, puede aceptar desde que se ha deferido la herencia,
generalmente coincide con la muerte del causante.
Respecto de la repudiación, solamente desde la apertura de la sucesión.
Si hay una condición, la distinción estará en que la persona es llamada condicionalmente,
sólo puede aceptar. Se puede repudiar inmediatamente, ya que es desde la apertura de la
sucesión, una vez cumplida la condición sólo se puede aceptar.

76
Plazos
Por regla general no hay plazos, sin embargo, cuando se fuerza al heredero que acepte o
repudie judicialmente hay un plazo de 40 días desde la notificación de la demanda, luego
de eso se entiende que hay mora y que repudia. Este plazo puede ampliarse a un año a
solicitud del asignatario por estar ausente o algún problema (Plazo de deliberación).

Regla de los incapaces en relación a la aceptación o el repudio.


Todas las personas son capaces de aceptar o repudiar una herencia, salvo los incapaces:
La aceptación o repudiación la puede hacer un tutor o un curador y deben hacerlo con
beneficio de inventario.
Si son legatarios deben aceptarlo con el gravamen, por lo tanto, deben pedir que se tase la
cosa ante de aceptar.
Para que puedan repudiar, el tutor o curador, requieren de autorización judicial sin
justificación de causa para los herederos, pero si es un legatario se debe justificar la causa
al juez para que dé la autorización para repudiar.

Caso en que la aceptación o la repudiación es del hijo que tiene la patria potestad.
Tienen las mismas limitaciones anteriores

Caso de la mujer casada en sociedad conyugal, quien se entiende como incapaz para este
caso en concreto. Quien acepta o repudia será el marido y no necesita autorización de la
mujer.

Art. 1225. Inciso final


El marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal para
aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los
dos últimos incisos del artículo 1749.

El artículo 1749 es aquel en que dice que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal, hay
ciertas cosas en las que debe solicitar autorización, en este caso específico no pone la
limitación de que la autorización sea por escritura pública o no.

Características de la aceptación y repudiación


1) Ambas son puras y simples.
2) Por regla general, son indivisibles.
Excepcionalmente, en el derecho de transmisión puedo aceptar una parte y repudiar
otra.
3) Si son varias asignaciones, se podrá aceptar unas y repudiar otras.
1229
Para que se pueda repudiar se tiene que saber que la cosa no está gravada, salvo que haya
llegado por derecho de acrecimiento, de transmisión o de substitución, es decir, que no era
la persona la heredera directa.
4) Son irrevocables pero posibles de rescindir. Son rescindibles por fuerza, dolo o lesión
grave.

77
Formas de realizar la aceptación y la repudiación.

La aceptación
Puede ser expresa o tácita. Será expresa cuando se toma el título de heredero, esto es, a
través de una escritura pública o privada o a través de una tramitación judicial (testamento).
Será tácita cuando un heredero o legatario ejecute un acto que supone aceptación.

La repudiación
Debe ser siempre expresa, salvo el artículo 1233, cuando se está en mora de contestar y se
entiende que se repudia.
Además, si el asignatario repudia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos solicitar al
juez que se acepte la herencia hasta el monto de sus créditos. Acción oblicuo o subrogatoria.

Desde cuándo operan los efectos


La regla general, es que una vez que acepto o repudio la asignación opera en efecto
retroactivo al momento de deferirse la herencia o legado.
La excepción es respecto al legado de género, el cual de adquiere por tradición y los efectos
serán desde la tradición en adelante.

Efecto de la aceptación
Si fue pura y simple, se harán responsables de todos los derechos y obligaciones
transmisibles. Sin embargo, si se acepta con beneficio de inventario se limita la
responsabilidad de los herederos hasta el valor de los bienes que heredaron.

1247
El derecho de acrecimiento
Es aquel derecho en virtud del cual, existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo
objeto sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta se junta o se aumenta
a la de los otros asignatarios.
Requisitos:
1) Para que proceda el acrecimiento debe ser sucesión testamentaria, porque debe
quedar claro que en el testamento no se está diciendo que se es dueño de un
porcentaje, debe decir que los hijos son herederos en partes iguales.
2) Deben existir dos o más asignatarios.
3) Que lo asignatarios fueran llamados a un mismo objeto.
4) Que los asignatarios fueran llamados sin designación de cuota. Respecto a esto hay
dos excepciones aparentes, la del artículo 1184. Por ejemplo, cuando se deja en
partes iguales, sería una excepción aparente de cuotas.

5) Debe faltar alguno de los asignatarios:


- Porque fallece antes que testador.
- Porque es incapaz o indigno de suceder.

78
- Cuando se repudia la asignación.
- Cuando falla la condición que estaba pendiente.
6) Que el testador no haya nombrado a un sustituto para el asignatario en caso que
faltara.
7) Que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento.

_________________________________________________________________________
31 de mayo

PRETERICIÓN
Art 1218. El haber sido pasado en silencio un legitimario deberá entenderse como una
institución de heredero en su legítima.
Conservara además las donaciones revocables que el testador no hubiere revocado.

Siendo legitimario fue omitido en el testamento.


La ley interpreta en el caso de que un legitimario ha sido pasado en silencio en un
testamento estableciendo la ley que el testador lo ha instituido heredero en su legítima.

Cuando hay preterición: la ley dice que hay preterición cuando el legitimario ha sido pasado
en silencio.

Efectos de la preterición:
El legitimario se entiende instituido en su legítima que será rigorosa si ha sido preterido en
favor de otros legitimarios. Pero si ha sido pasado respecto de terceros extraños hay se
entiende que es de la efectiva.
(si solo habla de legitimarios solo la ley le otorga derecho respecto de la legitima rigorosa)
Si el testador lo omite y le otorga la ¼ de mejoras y la ¼ de libre disposición no solo le va a
corresponder la rigorosa, sino que también la efectiva.

Art 1207 El desheredamiento


Art 1207. El desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un
legitimario sea privado del todo o parte de su legítima.
No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se
expresan.

Requiere para que sea valido

79
1- Que se haga por testamento, no se puede hacer de otra forma.
2- Concurrencia de una causal.
Las causales están en el 1208
Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes:
1- Por hacer cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o
bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus
ascendientes o descendientes.
2- Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo.
3- Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.
4- Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando
obligado a obtenerlo.
5- Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva; o por haberse
abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe
que el testador no cuido de la educación del desheredado.
Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las tres
primeras causas.
3- Expresar la causal que se invoca art 1209, basta que se indiquen los hechos constitutivos
de la causal.
4- Los hechos fundantes deben probarse judicialmente en vida del testador o después de
su muerte.

Art 1210 efectos del desheredamiento.


Art 1211 efecto expreso

Art 1210. Los efectos del desheredamiento, si el desheredador no los limitare


expresamente, se extienden no solo a las legítimas, sino a todas las asignaciones por
causa de muerte y a todas las donaciones que les haya hecho el desheredador.
Pero no se extienden a los alimentos excepto en los casos de injuria atroz.
Art 1211. El desheredamiento podrá revocarse, como las otras disposiciones
testamentarias, y la revocación podrá ser total o parcial, pero no se entenderá revocado
tácitamente, por haber intervenido reconciliación; ni el desheredado será admitido a
probar que hubo intención de revocarlo.

Acción de reforma de testamento


Esta acción es un medio de defensa de dos asignaciones forzosas, las legítimas y mejoras.
Art 1216 les otorga esta acción a los legitimarios por sus legítimas y el art 1220 les otorga
esta acción a los legitimarios por la ¼ de mejoras.

Art 1216. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les
corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento, y podrán
intentar la acción de reforma (ellos o las personas q quienes se hubieren trasmitidos sus

80
derechos), dentro de los cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento
del testamento y de su calidad de legitimarios.
Si el legitimario, a la apertura de la sucesión no tenía la administración de sus bienes, no
prescribirá en él la acción de reforma entes de la espiración de cuatro años contados
desde el día em que tomare esa administración.
Art 1220. Si el que tiene descendientes, ascendientes o cónyuge dispusiere de cualquiera
parte de la cuarta de mejoras a favor de otras personas, tendrán también derecho los
legitimarios para que en eso se reforme el testamento, y se les adjudique dicha parte.

Definición: es aquella acción que corresponde a los legitimarios o a sus herederos o


cesionarios, en caso de que el testador en su testamento no les haya respetado las legítimas
o mejoras, para pedir que se modifique el testamento en todo lo que les perjudica.
Que se deje sin efecto cierta parte del testamento el resto queda vigente.

Características:
1. Acción personal que se dirige en contra de los asignatarios instituidos en perjuicio
de los asignatarios forzosos. Esto lo hace diferente de la acción de petición de
herencia, esta última acción es una acción real y se dirige contra aquel que este en
posesión de la herencia.
2. Patrimonial la acción de reforma de testamento es de contenido y de carácter
patrimonial, lo que significa que es renunciable, transferible, prescriptible.
La acción de reforma de testamento prescribe en el plazo de 4 años contados desde
el día que tuvo conocimiento del testamento y de su calidad de legitimario.

Objeto:
1. Perseguir la legitima rigorosa o la efectiva según el caso art 1217.
Demandaran la legitima rigorosa siempre que el causante haya dispuesto
libremente del ¼ de mejoras y ¼ de libre disposición.
Demandaran legitima efectiva si el causante hubiera dispuesto ilegalmente la ¼ de
mejoras y ¼ de libre disposición.
2. Perseguir la ¼ de mejoras 1220

(la acción de reforma de testamento le corresponde solo a los legitimarios hijo,


cónyuge, ascendiente)

Acción de Reforma de testamento Acción de petición de herencia


Acción Personal Acción real
Sucesión testamentaria Ambos tipos de sucesión
Corresponde a los legitimarios Sus titulares son los herederos
Tiene por objeto modificar asignaciones Tiene por objeto la herencia
forzosas
Prescribe en 4 años Prescribe en 5 o 10 años dependiendo del
título.

81
________________________________________________________________________

1 de junio revisión 2° control

6 de junio
Características del acrecimiento:
1. Derecho accesorio distinguimos si yo repudio la herencia no puede tener derecho
de acrecimiento y si yo acepto tengo el derecho.
2. Derecho patrimonial renunciable
3. Transferible si yo tengo derecho de acrecimiento y vendo se lo cedo también salvo
que el testador diga lo contrario.

Efectos:
La porción del que falta se agrega o se junta a la de los otros se aumenta.

Acrecimiento en el usufructo
Si son dos o más los usufructuarios existe también entre ellos el derecho a acrecer, salvo
que no haya disposición en contrario.

Acrecimiento y transmisión
En el caso del fallecimiento del asignatario en conjunto o posterior al del causante no dará
lugar al acrecimiento, opera la transmisión por sobre el acrecimiento lo excluye.

Acrecimiento y representación
No debería haber problema en principio, sin embargo, el derecho de representación opera
en los legitimarios porque estos concurren y son excluidos de acuerdo a la sucesión
intestada.
Art 1190 inc 1
Art 1190. Si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad,
indignidad o desheredación, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con
derecho de representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria y
contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros.
Proceden en relación a la mitad legitimaria
Procede antes el derecho de representación que el acrecimiento.

Derecho de sustitución

82
La sustitución supone que en un testamento se designe la persona que reemplazará al
asignatario en caso de faltar este, de modo que si este falta por cualquier causa otro pasara
a ocupar su lugar.
Lo designa el testador en el testamento.

Existen dos tipos de sustitución:


Vulgar Fideicomisaria
Es designar en el testamento la persona Es una condición, aquella que en el evento
que reemplazara al asignatario en caso que de una condición se hace dueño absoluto
falte de lo que la otra poseía.

Art 1156. La sustitución es vulgar o fideicomisaria.


La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar
de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por
fallecimiento, o por otra causa que extinga su derecho eventual.
No se entiende faltar el asignatario que una vez acepto, salvo que se invalide la
aceptación.
Art 1164. Sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario, que
en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en
propiedad fiduciaria.
La sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el título de la propiedad
fiduciaria.

Requisitos:
1. Sucesión testamentaria
2. Expresa
3. Que falte el asignatario por el cual había sustitución

No hay sustitución en caso de desheredamiento, solamente si faltaren todos los


asignatarios.
Por falta de la llegada del evento determinado

Regla general
1. Si el asignatario fallece después del testador no habrá sustitución habrá trasmisión.
2. El derecho de representación y s…… opera en testada e intestada la dificultad solo
se presenta en la mitad legitimaria.
3. El derecho de transmisión excluye el acrecimiento y a la sustitución en la sucesión
testada.
4. El derecho de sustitución excluye al acrecimiento
5. El derecho de representación (por cualquier razón, fallece antes del causante) y
trasmisión (solo opera por el fallecimiento).

Derecho sucesorio

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Derecho de trasmisión:
Si un heredero o legatario cuyo derecho a suceder no han prescrito fallece antes de aceptar
o rechazar la herencia o legado que se ha deferido transmite el derecho a aceptar o
repudiar.
Opera tanto en testada como intestada
Afecta para los herederos y legatarios
Requisitos:
Primer causante
Trasmisor, fallece antes de aceptar o repudiar, es heredero o legatario, que no debe
haber prescrito su derecho
Transmitido es un heredero y aceptar la herencia asignación

Derecho de representación:
Es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar de otra por un grado
de parentesco, tiene los derechos hereditarios que tendrá su padre o madre si este no
quisiese o no pudiese.
Sucesión intestada.
Partes:
Primer causante
Representado no quiso o no pudo
Representante descendiente del representado debe ser digno y capaz del primer
causante.

Efecto jurídico, el mismo lugar jurídico que el representado.

Un hijo o hermano los hijos de los hermanos por tanto podría ser un sobrino.

Derecho de acrecimiento
Solo testada
Requisitos:
Dos o más asignatarios
Un mismo objeto
Sin determinación de cuota
Que falte un asignatario
Que el testador no designe sustituto
El testador no prohíba el acrecimiento

Efecto: a falta de uno acrece el derecho de los otros, mismo lugar jurídico.

Derecho de sustitución
Sucesión testada
Requisito:
Expresa
Falta de asignatario, no puede ser por desheredamiento

84
7 de junio no hubo
8 de junio

Partición
Una vez fallecido el causante, entre los herederos se forma un estado de indivisión, una
comunidad hereditaria.
Por regla general, una comunidad se termina:
1) Por la unión de todas las cuotas en un solo comunero.
2) Por la destrucción de la cosa.
3) Por la partición.
Así podemos decir que las reglas de la partición son de aplicación general, no sólo es
respecto a la posesión efectiva o la comunidad de herederos, sino que también respecto a
otro tipo de comunidades, por ejemplo:
- Las comunidades cuasi contractuales (Cuando varias personas tienen un miso
derecho real sobre una cosa), la partición se puede hacer ante una liquidación de
una comunidad ya disuelta, es decir, que existía una comunidad, se disolvió, pero no
se hizo el trámite.
En general, nadie puede obligar a una persona a estar en comunidad, por lo tanto, se puede
pedir la división en cualquier momento.
El problema se presenta cuando existe un pacto de indivisión, siendo las partes quienes
expresamente convienen que no se podrá dividir la comunidad en un período máximo de 5
años.

La partición se hace a través de un juicio de partición, terminando con una sentencia en la


que se hace un cálculo numérico de partición llamado Laudo.
El efecto principal de la partición es una adjudicación, porque es un acto en que se atribuye
la propiedad individual de uno o más bienes que antes se poseían en común.
La naturaleza jurídica de la partición  Título declarativo de dominio. Reconoce derechos
que ya existían.
La adjudicación es lo mismo que una sentencia judicial, declara derechos, no los constituye
porque éstos ya existían.
Título declarativo

El fundamento se encuentra en dos artículos principales: 1344

Con la adjudicación a cada uno le dan lo que corresponde, pero que eventualmente, si
alguien había enajenado algo que era un porcentaje irrisorio, pero no se sabía lo que era, y
no se le adjudica, se entiende que vendió una cosa ajena.
Por ejemplo, dentro de una universalidad jurídica hay varios bienes, una casa, un auto y un
sitio y hay 3 herederos, A, B y C. A le promete el auto un tercero, y antes de la partición le
vende o cede los derechos hereditarios del auto (respecto a un porcentaje, no respecto a la

85
cosa) y luego no se lo adjudican en la partición, se entiende que A hizo una venta de cosa
ajena. Esto es en el caso que no se pidiera a los otros a apoyar la venta.
En este caso, el verdadero dueño, a quien se le adjudicó el bien, tiene la acción
reivindicatoria.
Del artículo anterior dice que la sentencia de partición tiene efecto retroactivo.
art718

Consecuencias del efecto declarativo


1) Si un comunero enajenó el bien y luego se le adjudica a otro comunero, se permite
la acción reivindicatoria por la venta misma, pero por venta de cosa ajena.
2) Si el bien fue embargado mientras era común, no sería objeto ilícito. Puesto que se
reputa dueño desde el inicio de la comunidad, porque la adjudicación no es
enajenación.
3) Ante una hipoteca del bien cuando estaba en comunidad, y que después se lo
adjudique otro, la hipoteca caduca.

Art2417
Si una persona hipoteca un bien y luego se le adjudica a la misma persona, la hipoteca es
válida, si no se le adjudica el bien, caduca la hipoteca. Sin embargo, subsiste la hipoteca si
es que todos estuvieron de acuerdo en hipotecar, lo que se hace a través de una escritura
pública puesta al margen de la inscripción.

Respecto a la posesión se entiende que no solamente se es dueño desde el inicio de la


comunidad, sino que también se es poseedor desde el inicio de la comunidad.

La finalidad de la inscripción de adjudicación en conservador de bienes raíces:


Según el artículo 688 hay 3 inscripciones
La universalidad jurídica, según una serie de opiniones doctrinarias, es un bien mueble, sin
embargo, una cosa es cómo se va a tratar y otra es cómo se hará la tradición. Para que el
derecho real de herencia tenga tradición son necesarias las 3 inscripciones:
- La inscripción de la posesión efectiva (bienes y herederos)
- Inscripción especial, que establece que las partes de consuno podrían realizar una
determinada gestión.
- Inscripción de adjudicación, se termina la comunidad y se establece quién es dueño
de cada cosa.
Es importante esta inscripción:
1) Como publicidad y para mantener la historia de la propiedad raíz. Pero esta
inscripción no será tradición, porque ya se es dueño desde la muerte, por el modo
de adquirir sucesión por causa de muerte, por lo cual sólo reconoce.
2) Como garantía de que se repartió lo que correspondía a los todos los comuneros.

Derecho de adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente 1337


Es un derecho personalísimo.

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En este artículo hay 2 puntos de vista:
- Hay una adjudicación preferente que se refiere que más que adquirir derechos, es
deber del partidor preocuparse de este derecho preferente porque si no la partición
será nula con indemnización de perjuicios.
Si en el testamento se manifiesta expresamente el artículo 1337 n° 10, se establece
la preferencia.
- Pedir que se restituya el uso y habitación. Puede ser que el bien más importante de
la herencia sea también la residencia principal, por lo que no puedo adjudicar
preferentemente porque es caso toda la masa hereditaria, por lo tanto, nace un
derecho a pedir que se restituya el derecho de uso y habitación con carácter gratuito
y vitalicio sobre el bien.

9 de junio

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