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Boletín de Jurisprudencia

Edición Nº 1 Año
2009
N° 1 – Año 2010
Año del Bicentenario

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil


Secretaría de Jurisprudencia
Dra. Claudia B. Mainard
Secretaria de Jurisprudencia

Dra. Silvia Fernández Muñiz


Prosecretaria de Jurisprudencia

Sitios Disponibles
Internet: http://www.pjn.gov.ar Intranet: http://intranet.pjn.gov.ar

• Jurisprudencia
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
El contenido de la presente publicación se encuentra en la Base de Jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil

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Esta es una publicación oficial preparada por la Secretaría de Jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión
jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente por las publicaciones o editoriales jurídicas autorizadas conforme Resolución del
Tribunal de Superintendencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de fecha 25 de abril de 1996, no generando
responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia. Reservados todos los derechos ®. 1999. Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil
Contenido

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 3


ADOPCIÓN. Adopción plena. Régimen de visitas. Pedido efectuado por la familia
biológica. Traslado a la familia adoptiva.

El pedido de fijación de régimen de visitas efectuado por el tío respecto de su sobrino


biológico dado en adopción plena debe ser sustanciado con los representantes legales
del niño, por lo que no corresponde su desestimación “in limine”. Pues, resulta
prioritario para la judicatura el conocimiento del estado actual del niño, la previa
citación y audiencia de sus representantes legales, así como también la participación del
menor en el proceso en calidad de sujeto de derecho conforme a su edad y madurez.
Ello, a los efectos de lograr la promoción y protección integral de sus derechos y el
respeto y la preservación de sus relaciones familiares, dispuesta por la Convención
sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061.
(Sumario N°19394 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: B Expte. Nº: B532177 Fecha: 29-09-09 SUMARIO Nº: 0019394
R., F.O. y M.E., L.D. s/ RÉGIMEN DE VISITAS

ADOPCIÓN. Adopción plena. Régimen de visitas pedido por la familia biológica.


Adopción simple. Interés superior del niño.

1- Corresponde disponer la adopción plena del niño cuando resulta manifiesto, evidente
y continuo el abandono moral y económico sufrido por éste de parte de sus progenitores
al no realizar acto alguno de amparo o protección de su hijo, al desentenderse de él
totalmente y al no tener ningún acercamiento durante casi tres años, sumado a la clara
voluntad expresada de que la adoptante asuma el rol de madre, a cuyo hogar y familia se
encuentra integrado plenamente. De ahí que no existe razón alguna que indique la
conveniencia de mantener el lazo jurídico con la familia biológica a través de los
encuentros solicitados por la progenitora (art. 325 incs. c y e del Código Civil).

2- No resulta conveniente para el adoptado continuar sometido a situaciones


ambivalentes si no preexiste al pedido de adopción un vínculo afectivo estable con el
progenitor de sangre que pueda justificar el otorgamiento de una adopción simple, sin
perjuicio del derecho que le acuerda el art. 328 del Código Civil.
(Sumario N°19405 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: E Expte. Nº: E518375 Fecha: 12-11-09 SUMARIO Nº: 0019405
M., M.D. s/ GUARDA

ADOPCIÓN. Principios generales. Interés superior del niño. Resolución. Intereses


de los padres biológicos y adoptantes.

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En el ámbito de los derechos del niño se reconoce a la adopción como un instrumento
necesario para la protección de los menores, institución ésta que tiene justificación y
fundamentos en los valores justicia, solidaridad y paz social. Como consecuencia de
ello, para una correcta comprensión del problema que se suscita cuando se controvierten
respetables derechos de los padres o adoptantes, no debe perderse de vista la necesidad
de asignar a la adopción un sentido que contemple prioritariamente el interés y
conveniencia del menor por sobre cualquier circunstancia, de conformidad con los
principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño -arts. 3°.1, 8°.1,
9°.1 y 21 y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional- y en el art. 321, inc. i, del
Código Civil, cuestión que es de apreciación ineludible para los jueces.
(Sumario N°19406 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: E Expte. Nº: E518375 Fecha: 12-11-09 SUMARIO Nº: 0019406
M., M.D. s/ GUARDA

ALIMENTOS. Aumento de cuota. Actualización de cuota. Reajuste automático por


índices. Ley 23.928 y 25.561. Aplicación del plenario del 28/2/95. Voto en disidencia.

Aun cuando se considere a la prestación alimentaria como una deuda de valor, no


corresponde su reajuste automático en función de los índices que reflejan la
depreciación monetaria por la valla que significaba -y significa- lo dispuesto en el art. 7
de la ley 23.928, en cuanto veda la indexación a posteriori del 1 de abril de 1991. Y si
bien es cierto que la ley 25.561 introdujo importantes modificaciones a la ley de
convertibilidad también lo es que mantiene vigente la prohibición de actualización de
los montos de condena (art. 4°); ello además de lo resuelto por la Cámara en pleno el
28/2/95 (conf. art. 303 del Código Procesal).

Voto de la Dra. Mattera:


1- Si bien una ley puede ser constitucional en el momento de su sanción, acon-
tecimientos posteriores pueden tornarla inconstitucional. Así, la inconstitucionalidad de
una ley o su aplicabilidad a casos individuales no solo depende del contexto estricto del
caso particular, sino del contexto general del mismo. Igual criterio es aplicable a una
interpretación efectuada en una sentencia plenaria dictada bajo el imperio de
circunstancias socioeconómicas diversas a las actuales, tal como ocurre con el plenario
de esta Cámara del 28/2/95 pues hoy resulta violatorio del bloque normativo
constitucional.

2- Es que, en la actualidad, para mantener el valor adquisitivo de la cuota alimentaria


resulta menester promover periódicamente nuevos incidentes de aumento cuya
tramitación insume un prolongado tiempo durante el cual la prestación se mantiene
invariable en perjuicio del acreedor alimentario. Y ello no cambia por el hecho de que la
pensión finalmente establecida resulte ser retroactiva, por cuanto las necesidades que la
cuota está destinada a satisfacer no pueden ser dilatadas ni acumuladas, además de
reflejar esta situación un creciente aumento de la litigiosidad.

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3- En consecuencia, resultan inaplicables las disposiciones de la ley 23.928 con sus
modificaciones introducidas por la ley 25.561 y el plenario del 28/2/95 porque, dadas
las circunstancias posteriores a estas normas, se configura una "inconstitucionalidad
sobreviniente" respecto de la prohibición de fijación de pautas de reajuste automático en
materia alimentaria, se trate de una determinación por sentencia o por convenio, al
producir también un resultado claramente disfuncional y perjudicial para el interés de
los menores.
(Sumario N°19435 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: J Expte. Nº: J59389 Fecha: 12-11-09 SUMARIO Nº: 0019435
R., M. c/ R., J. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA

COBRO DE SUMAS DE DINERO. Compraventa. Instrumento privado. Facturas.


Libros de comercio. Libro IVA - Ventas. Prueba.

1- Corresponde el rechazo de la demanda de cobro de sumas dinero contra el comprador


y su avalista si, más allá de las facturas presentadas, no se adjuntaron al expediente las
órdenes de compra efectuadas por la demandada, ni otro medio de requerimiento de los
trabajos consignados en las facturas, ni se acreditó la entrega de la mercadería, ni que el
deudor recibió las facturas impagas que se le imputan.

2- Además, si no obran probanzas que acrediten que en el libro diario de la actora


(obligatorio según el art. 45 del Código de Comercio) se encuentran consignadas las
operaciones objeto del reclamo, no cabe deducir que en los casos que los libros legales
faltan o son llevados irregularmente puede servir de prueba a favor del comerciante las
constancias asentadas en el libro IVA - Ventas -de naturaleza contable auxiliar-. Pues, si
bien este libro complementa a los que legalmente son obligatorios, sus asientos no
suplen a los que obliga la norma mencionada.
(Sumario N°19413 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: B Expte. Nº: B532787 Fecha: 12-11-09 SUMARIO Nº: 0019413
Juez de Cámara: MIZRAHI.
BRAPACK S.A. c/ SALVADOR, Liliana Patricia s/ COBRO DE SUMAS DE
DINERO

COBRO DE SUMAS DE DINERO. Compraventa. Instrumento privado. Facturas.


Prueba.

Si bien la factura es un elemento de relevancia en el contrato de compraventa e, incluso,


es un medio de prueba genérico de otros contratos comerciales, no deja de ser un

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instrumento privado emanado unilateralmente de un comerciante con el cual se describe
el objeto de su prestación en un negocio, el precio, el plazo para el pago (si lo hubiere) y
el nombre del cliente. La virtualidad probatoria de la factura no se encuentra en su
confección unilateral, sino en la recepción por el comprador y en su aceptación en
forma expresa o tácita. De tal manera, ante el desconocimiento de la recepción de las
facturas, de la existencia misma de la deuda y de los trabajos entregados, corresponde al
pretensor la carga de acreditar su reclamo.
(Sumario N°19412 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: B Expte. Nº: B532787 Fecha: 12-11-09 SUMARIO Nº: 0019412
Juez de Cámara: MIZRAHI.
BRAPACK S.A. c/ SALVADOR, Liliana Patricia s/ COBRO DE SUMAS DE
DINERO

COSTAS. Costas por su orden. Alimentos. Intereses moratorios. Tasa activa.


Cómputo. Aplicación del Plenario "Samudio de Martínez c/ Transporte Doscientos
Setenta S.A. s/ daños y perjuicios".

Las costas del proceso deben imponerse en el orden causado en razón al cambio de
jurisprudencia motivado por el dictado del fallo Plenario "Samudio de Martínez c/
Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios", cuya aplicación se dispone al
cómputo de los intereses fijados en la ejecución de alimentos (conf. arts. 68 y 73 del
Código Procesal).
(Sumario N°19392 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: D Expte. Nº: D519279 Fecha: 30-09-09 SUMARIO Nº: 0019392
C., C.V. c/ F., A.J. s/ EJECUCIÓN DE ALIMENTOS - INTERESES

COSTAS. Costas por su orden. Nulidad de sentencia firme.

Ante las dudas de derecho que genera la falta de regulación normativa de los recaudos
de procedencia de la acción de nulidad de sentencia firme que se decide, corresponde
imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. Máxime cuando la
inmutabilidad de la cosa juzgada parece razón objetiva suficiente para resistir la acción
deducida, además de no tratarse de un caso por vicios de la voluntad (fraude, colusión o
intimidación), sino de una causal nacida con posterioridad al proceso judicial que se
impugna.
(Sumario N°19402 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: M Expte. Nº:M508185 Fecha: 21-09-09 SUMARIO Nº:0019402

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Juez de Cámara: DE LOS SANTOS.
FORMIGA DE RAFALDI, Nélida Esther y otros c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES s/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

DAÑOS Y PERJUICIOS. Accidente de trabajo. Acción de repetición efectuada por el


empleador. Cosa juzgada. Alcances.

1- Para la apreciación de la cosa juzgada el juez no debe sujetarse a un criterio rígido, ya


que las tres identidades que generalmente se exigen (sujetos, objeto y causa)no tienen
una incidencia igual en todos los casos, ni constituyen una cuestión ineludible, ni
aparecen exigidas en disposiciones de fondo o de forma.

2- Ello, aun cuando el objeto del reclamo y los sujetos no se correspondan entre ambos
procesos y lo único coincidente sea la causa petendi -en el caso accidente de trabajo
generador de daños por el que se reclama el reintegro de sumas abonadas-. Porque lo
importante es que, examinada la cuestión integralmente, pueda caracterizarse a la
pretensión deducida como coincidente con una situación fáctica o jurídica ya resuelta
por el órgano jurisdiccional, criterio recibido por el art. 347, inc. 6 del Código Procesal,
reformado por la ley 22.434.
(Sumario N°19431 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: M Expte. Nº:M509258 Fecha: 09-11-09 SUMARIO Nº:0019431


Juez de Cámara: DE LOS SANTOS.
TRANSPORTES PAMPEANOS S.A.C.I.I.F. y A. c/ SERVOIL S.A. y otros s/ DAÑOS
Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Accidente de trabajo. Acción de repetición efectuada por el


empleador. Intervención de terceros. Litisdenunciación. Sentencia. Efectos. Cosa
juzgada. Rechazo.

1- La intervención provocada de terceros consistente en la denominada "denuncia de la


litis o litisdenunciación" no implica el ejercicio de una pretensión propia, sino que sólo
constituye una comunicación formal de la pendencia de la causa. El tercero así citado no
es un nuevo demandado ya que su intervención sólo tiene por objeto evitar que en la
eventual acción regresiva que el demandado del juicio originario pueda ejercer contra
él, pueda oponérsele la excepción de negligente defensa.

2- De ahí que, no hace cosa juzgada el pronunciamiento dictado en sede laboral que
condena a abonar una indemnización por accidente respecto de la responsabilidad que
se atribuye en sede civil -daños y perjuicios- a los que fueron citados como terceros en
el mencionado juicio laboral. Pues, al ser estas citaciones de las denominadas "denuncia
de litigio" no existe cosa juzgada por no mediar pretensión formulada por el citante

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-demandado en el juicio originario y actor en la acción de regreso intentado contra los
mencionados terceros-. Máxime, cuando ambos procesos tramitaron casi
contemporáneamente sin que ninguna de las partes solicitara su acumulación para dictar
sentencia única y evitar el escándalo de sentencias contradictorias.

Fundamentos de la Dra. Diaz de Vivar:


Cabe adherir a la solución propiciada respecto de que la sentencia dictada en sede
laboral no hizo cosa juzgada en la presente acción de reintegro porque, aunque la cosa
juzgada puede ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa, no se encuentran
vulnerados los presupuestos de seguridad y paz social de no mantener o renovar
indefinidamente los litigios que justifican su tratamiento como de orden público. Ello,
además de las particularidades del caso que determinan la corresponsabilidad atribuida
en esta acción de daños y perjuicios a los terceros citados en el juicio laboral.
(Sumario N°19432 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: M Expte. Nº:M509258 Fecha: 09-11-09 SUMARIO Nº:0019432


Juez de Cámara: DE LOS SANTOS.
TRANSPORTES PAMPEANOS S.A.C.I.I.F. y A. c/ SERVOIL S.A. y otros s/ DAÑOS
Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Accidente de transito. Autopista. Animales sueltos (perro).


Colisión con una motocicleta. Responsabilidad del concesionario vial.

Del voto de la mayoría (Dres. Díaz Solimine y Cortelezzi):


1-El concesionario vial debe responder ante el usuario por los daños provocados por
animales que invaden la ruta concesionada -en el caso un perro- dado que asume frente
a éste una obligación de seguridad y resultado, consistente en que llegue sano y salvo al
final del recorrido. Ello en consonancia con el principio de la buena fe y el deber de
custodia a su cargo; cumplimiento que incluye prestaciones tales como la vigilancia
permanente, la remoción inmediata de obstáculos y elementos peligrosos y el
alejamiento de animales que invadan la ruta, brindando servicios de seguridad, por
cuanto esto se desprende de lo establecido por el artículo 42 de la Constitución
Nacional.

2-La responsabilidad que le cabe al concesionario vial, que tiene a su cargo el deber de
evitar que haya animales sueltos en determinados lugares por la peligrosidad que su
presencia representa, no resulta enervada por la que cae sobre el dueño o guardián del
animal -art. 1124 del Código Civil-, ya que la existencia de esta última no excluye a la
primera, en tanto se trata de un supuesto en el que, aún cuando concurran, obedecen a
factores de imputación diverso.

Disidencia del Dr. Álvarez Juliá:


1- La aplicación en forma exorbitante del deber de seguridad ínsito, apreciado como
exclusivamente de resultado absoluto, puede -en algunos casos- aparecer como
notoriamente irrazonable y, consecuentemente, su ejercicio excede los límites que tuvo
el legislador al imponer la responsabilidad, rayano con la arbitrariedad y netamente
antijurídico.

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2- El ingreso brusco y repentino de un perro a una autopista, sin que nadie haya
advertido que con anterioridad hubiere merodeado el lugar, determina la fractura del
nexo causal prevista en el art. 1113 del Código Civil, y por ende, no puede hacer jugar
una pretendida obligación de seguridad de resultado absoluta a cargo de la
concesionaria vial. Más aún, cuando se trata de un animal furtivo y no de animales de
gran porte -equinos, vacunos o bovinos.
(Sumario N°19415 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: C Expte. Nº: C526062 Fecha: 30-09-09 SUMARIO Nº: 0019415
Juez de Cámara: ÁLVAREZ JULIÁ.
CURCIO, Rubén Darío c/ CEAMSE y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Accidente de tránsito. Responsabilidad. Colisión entre un


automotor y un cartonero. Fractura del nexo de causalidad. Culpa de la víctima.

1- No existen motivos para igualar los cartoneros a los simples peatones porque la
propia naturaleza de la actividad que desarrollan los obliga a trasladar los materiales
recolectados mediante el empuje de un carro a tracción humana.

2- De ahí que, en virtud de lo expuesto y en aplicación del factor de responsabilidad


objetiva prevista en el art. 1113 del Código Civil, debe responsabilizarse en un 70 por
ciento a la empresa de colectivos demandada por el accidente de tránsito sufrido por el
reclamante mientras circulaba por la calzada con un carro para la recolección de
residuos. Pues, el conductor del colectivo, al circular ambos por el mismo carril, debió
divisar al cartonero, además de producirse el hecho en un lugar y hora en los cuales la
presencia de estos trabajadores resulta frecuente, por lo que, el chofer debió estar
prevenido por su especial actividad (art. 902 del Código Civil).

3- Pero, también, debe atribuirse en un 30 por ciento la responsabilidad a la víctima


porque su conducta fue negligente e imprudente y fracturó el nexo causal contribuyendo
a la producción del accidente al empujar un carro sin luces, por la calzada en
contramano, en horario nocturno y sin utilizar material reflectante que permitiera a los
rodados divisarlo.
(Sumario N°19437 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: K Expte. Nº: K68624 Fecha: 09-09-09 SUMARIO Nº: 0019437
Juez de Cámara: HERNÁNDEZ.
PERALTA GARAY, Genara c/ DOTA S.A. TRANSPORTE AUTOMOTOR y otro s/
DAÑOS Y PERJUICIOS

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DAÑOS Y PERJUICIOS. Accidente de tránsito. Responsabilidad. Colisión entre un
automotor y un peatón. Peatón (cartonero). Fractura del nexo de causalidad. Culpa
del peatón (art. 1111 del Código Civil).

1- El accidente entre un vehículo automotor y una persona que se desplaza por la


calzada con un carrito para la recolección de cartones debe resolverse como aquellos en
los que intervienen peatones. Pues, si bien el lugar propio de circulación del peatón es la
vereda, necesariamente tiene que abandonarla en algún momento de su periplo para
acceder a la contraria, mientras que el conductor debe ir por la calzada y no debe
abandonarla en ningún momento, salvo circunstancias excepcionalísimas (colisión
previa).

2- Aunque la aparición sorpresiva de un peatón que cruza corriendo o similar a lo que es


una marcha "anormal" puede ser frecuente en el tránsito, no lo es menos que tal
conducta culposa no pueda derivar en una causal de exculpación, en un premio al
desaprensivo o distraído, porque ello importaría subvertir todo el régimen de la
responsabilidad por los actos propios.

3- En consecuencia, si el peatón con su carro intentó trasponer la calzada por la mitad


de cuadra al salir entre rodados estacionados, demostrándose –además- que el vehículo
no fue agente activo de la colisión, sino que su conductor nada pudo hacer para evitar el
contacto con el carro o con algún elemento que sobresalía de éste -el que ante el
impacto lesionó al actor- es evidente que se acreditó la ruptura del proceso causal por la
exclusiva culpa de la víctima (art. 1111 del Código Civil).
(Sumario N°19399 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: G Expte. Nº: G526092 Fecha: 07-08-09 SUMARIO Nº: 0019399
Juez de Cámara: AREÁN.
PACHECO, Raúl Antonio c/ TRANSPORTE GENERAL TOMÁS GUIDO S.A.C.I.F.
y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Asistencia médica. Daño moral. Legitimación de los


progenitores. Inconstitucionalidad del artículo 1078 del código civil. Recién nacido.
Daños físicos y neurológicos.

1- La limitación de los padres como legitimados indirectos para demandar el daño moral
en el supuesto de lesiones producidas por mala praxis médica a su hijo, que le
ocasionaron incapacidad absoluta con severos problemas físicos y neurológicos deviene
inconstitucional (art. 1078 del Código Civil) porque violenta el derecho de reparación
integral del daño, vulnera el principio de igualdad, al reconocer al damnificado indirecto
sólo la reparación del daño material, y lesiona el principio de protección integral de la
familia -de base constitucional y supranacional-, al no permitir que se repare el
inconmensurable dolor de los progenitores.

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2- La gravedad del daño del menor, en tanto víctima primaria, repercute necesariamente
sobre sus padres al alterar el desenvolvimiento cotidiano y la libre y serena existencia,
ya que deben dedicarle tiempo propio a su asistencia. Los progenitores son víctimas
secundarias que sufren un perjuicio por la repercusión de ese actuar contrario a derecho,
habida cuenta que existe una conexión objetiva entre esta situación y la del damnificado
directo.

3- Y no resulta justo excluir la resarcibilidad del daño moral indirecto por el mero hecho
de sobrevivir la víctima, ya que este perjuicio puede ser mayor aún en ese caso, que
cuando fallece. Así los progenitores del menor deben ser indemnizados por la angustia y
el dolor permanente que sufren.

Fundamentos de los Dres. Galmarini y Liberman:


Debe analizarse cada caso particular respecto del límite impuesto por el legislador
acerca de los sujetos que se encuentran legitimados para reclamar indemnización por
daño moral. De ahí que, corresponde otorgar esta partida indemnizatoria a favor de los
padres cuando se comprueba la afección padecida por el niño durante el período de
gestación por la mala praxis médica del obstetra, el neonatólogo y el servicio de
laboratorio al no detectar oportunamente la enfermedad contraída por su progenitora
-toxoplasmosis- que le fue trasmitida, lo que implicó un indisoluble vínculo emocional
existente entre los progenitores y el hijo, aun dentro del seno materno, como con
posterioridad al nacimiento y las graves consecuencias sufridas.
(Sumario N°19425 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: L Expte. Nº: L558982 Fecha: 15-10-09 SUMARIO Nº: 0019425
Juez de Cámara: PÉREZ PARDO.
L., S. y otro c/ HOSPITAL BRITÁNICO y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Asistencia médica. Responsabilidad. Médico obstetra.


Neonatólogo. Laboratorio clínico. Responsabilidad del establecimiento asistencial.
Falta de detección de la enfermedad durante el embarazo. Toxoplasmosis.
Transmisión al hijo por nacer.

1- La enfermedad contraída por la progenitora durante el embarazo -toxoplasmosis-, la


que no fue detectada y tratada oportunamente por el médico obstetra, importaron su
negligencia en la prestación del deber de control del servicio médico, motivando en el
recién nacido la pérdida de chance de no contraer infección y de no ser un factor de las
patologías que actualmente padece. Corresponde, entonces, atribuirle una
responsabilidad del 50 por ciento en el hecho dañoso de pérdida de chance, en virtud de
que también se acreditó la mala praxis del neonatólogo y del servicio de laboratorio del
hospital.

2- Ante la gravedad del cuadro que presentaba el recién nacido compatible con
infección connatal, y aun ante los resultados negativos de la enfermedad informados por
el servicio de obstetricia, la omisión en requerir rápidamente informes de las serologías

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 12


de toxoplasmosis para suministrar el tratamiento adecuado importó también un accionar
negligente en la prestación del servicio de neonatología. Pues, aunque exista un
panorama general confuso por la concurrencia de factores actuales y futuros, necesarios
y contingentes, la consecuencia actual y cierta fue la pérdida de la chance o posibilidad
de curarse o controlar la enfermedad que se estima en un 20 por ciento del hecho
dañoso.

3- La responsabilidad del hospital surge clara ante la falta de coordinación y rapidez


adecuada entre los servicios de obstetricia, neonatología y laboratorio clínico atribuidos
a su dirección médica porque se violó el deber de seguridad y control en la adecuada
prestación del servicio médico.

4- Es que, la conducta omisiva en que incurrió el hospital no se adecuó a la actuación


positiva que exigía la emergencia conforme a las circunstancias del paciente (entre ellas
su corta edad), el nivel técnico del establecimiento y el conocimiento que éste tenía de
la patología, todo lo que importó el 30 por ciento de la responsabilidad en el hecho
dañoso de pérdida de chance. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad concurrente por el
100 por ciento que corresponde al establecimiento sanitario por la participación que le
cupo a sus dependientes, más allá de las eventuales acciones de regreso que puedan
corresponder.
(Sumario N°19423 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: L Expte. Nº: L558982 Fecha: 15-10-09 SUMARIO Nº: 0019423
Juez de Cámara: PEREZ PARDO.
L., S. y otro c/ HOSPITAL BRITÁNICO y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Compraventa inmobiliaria. Incumplimiento contractual.


Falta de construcción de una piscina. Daño moral. Improcedencia.

No corresponde hacer lugar al daño moral reclamado si no hay alguna prueba vinculada
a los posibles sufrimientos, padeceres y angustias que pudo causar en los compradores
de un inmueble la falta de construcción de la piscina ofrecida. Al tratarse de un
incumplimiento contractual prima -en materia de reparación de este daño- un criterio
restrictivo. Más aún, ante las circunstancias en que se produjo el incumplimiento
-corralito financiero-, ya que fuer una de las mayores crisis que tuvo el país en el siglo
XX y que llevó a situaciones dificultosas en el cumplimiento de las relaciones
contractuales, que pudieron haber influido en el caso.
(Sumario N°19418 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: E Expte. Nº: E533749 Fecha: 16-09-09 SUMARIO Nº: 0019418
Juez de Cámara: DUPUIS.
NAMER, Armando Gabriel y otro c/ LAVALLEJA 550 SRL s/ CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 13


DAÑOS Y PERJUICIOS. Compraventa inmobiliaria. Incumplimiento contractual.
Falta de construcción de una piscina. Procedencia del resarcimiento.

1- Si el ofrecimiento de la empresa constructora consistió en la venta de un inmueble,


en el que iba a constar un salón de usos múltiples, parrilla, sanitarios, solarium y pileta
de natación (no construida al momento de la escrituración), al integrar el acuerdo este
último ofrecimiento, se encuentra obligada a cumplir con lo pactado (art. 1197 del
Código Civil). De ahí que debe responder por las consecuencias de su incumplimiento
(art. 519, 520 y cctes. del Código Civil) aunque no se dejara constancia de esta situación
en la escritura. Máxime cuando las precisiones formuladas en tal sentido en la
publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al
oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor (art. 8 ley 24.240).

2- Para establecer el resarcimiento por la falta de construcción de la piscina debe tenerse


en cuenta que le otorga al inmueble mayor categoría y confort del que carecen muchos
otros, y que en el caso fue considerado por los compradores para adquirir la unidad
funcional en la que viven, no resultando justificativo los mayores gastos que su
mantenimiento pudo importar.
(Sumario N°19417 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: E Expte. Nº: E533749 Fecha: 16-09-09 SUMARIO Nº: 0019417
Juez de Cámara: DUPUIS.
NAMER, Armando Gabriel y otro c/ LAVALLEJA 550 SRL s/ CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

DAÑOS Y PERJUICIOS. Contrato de transporte. Actos vandálicos. Lesiones a un


pasajero. Proyectil arrojado desde el exterior. Eximición de responsabilidad del
transportista. Caso fortuito. Diferencia con los ferrocarriles.

1- La piedra arrojada desde fuera del ómnibus que provocó la rotura de la ventanilla y
lesionó a un pasajero constituye, por definición, un hecho ajeno al riesgo propio del
transporte, imprevisible e inevitable para el porteador cuando no se acreditó ninguna
circunstancia que permita considerar lo contrario, como bien podría ser la habitualidad
en la ocurrencia de este tipo de sucesos durante el recorrido de la línea, o que ello se
debió a una conducta del chofer, etc.

2- No resulta asimilable esta solución a los supuestos parecidos que suelen darse en el
transporte ferroviario, pues en este medio el espacio por el que circula el tren es de su
exclusivo tránsito y está sometido a la vigilancia de la empresa de ferrocarriles, además
de la frecuencia con que desconocidos arrojan proyectiles contra los trenes, lo que no se
advierte en el transporte público automotor.
(Sumario N°19440 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 14


Tipo de Fallo: L Sala: H Expte. Nº: H531522 Fecha: 21-12-09 SUMARIO Nº: 0019440
Juez de Cámara: MAYO.
OCAMPO, Alejandra Lorena c/ DOTA S.A. DOSCIENTOS OCHO TRANSPORTE
AUTOMOTOR S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Daños causados en la vía pública. Electrocución por


contacto con cable telefónico. Responsabilidad del dueño y guardián por vicio o
riesgo de la cosa. Responsabilidad de la empresa de telefonía y de la empresa de
mantenimiento y/o reparación del cableado. Hecho de la víctima. Hecho de terceros.
Robo del cableado. Falta de prueba.

1- Ante los daños producidos por una descarga eléctrica sufrida por la víctima al tomar
contacto con un cable telefónico caído en la vía pública, cabe responsabilizar a la
empresa telefónica propietaria de la cosa, porque el estado en que se encontraba da
cuenta de la deficiente instalación, además de estar en un lugar no adecuado, lo que
constituyó riesgo para terceros. Y si bien un cable telefónico no es en sí conductor de
energía eléctrica puede ser un transmisor cuando se encuentra en contacto con ella,
como quedó acreditado.

2- La empresa encargada del mantenimiento y/o reparación y/o reposición de los cables
también es responsable por el estado de la cosa, al encuadrar en la figura del guardián
entendido como el que tiene de hecho un poder efectivo de vigilancia, gobierno y/o
contralor sobre la cosa dañosa. Ello, aun cuando los trabajos de instalación del cableado
se encontraban terminados y abonados con anterioridad al accidente, ya que no se
encuentra probado que las falencias provinieran de una causa ajena al servicio prestado.

3- Para que el obrar de terceros -actos delictivos de robo de cableado dejando la


instalación en mal estado- (art.1113 del Código Civil) pueda constituir una eximente de
responsabilidad debe estar debidamente acreditado, además de que su aplicación debe
ser con criterio restrictivo, con consideración especial a la causa eficiente del accidente.
De ahí que, aunque se aceptara el accionar ilícito señalado, esto no exculpa a las
demandadas, ya que los actos vandálicos invocados no resultan imprevisibles y una vez
ocurridos imponen la rápida reparación de los daños para evitar accidentes.

4- Atribuir responsabilidad a la víctima, o bien desplazarla hacia el progenitor, por ser


ésta menor de edad, ante una supuesta falta imputable -negligencia al tomar contacto
con un cable de acero en la vía pública- cuando el hecho se produjo al estar viciadas las
instalaciones (cable en el suelo sin estar en altura fuera del alcance de las personas),
conllevaría a tornar en letra muerta al art. 1113 del Código Civil que sienta una
responsabilidad de índole objetiva.
(Sumario N°19428 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: I Expte. Nº: I594878 Fecha: 22-12-09 SUMARIO Nº: 0019428
Juez de Cámara: UBIEDO.

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 15


PALACIO, Juan Alberto c/ ELECNOR DE ARGENTINA y otro s/ DAÑOS Y
PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Derechos personalísimos. Responsabilidad de los medios


de prensa. Difusión de imagen. Publicación de nota periodística mencionando los
nombres de personas afectadas por una enfermedad (HIV). Falta de consentimiento
expreso.

1-Resulta responsable en los términos del art. 1109 del Código Civil la editorial que
publicó una nota periodística, muestra una fotografía y menciona el nombre de personas
afectadas por una enfermedad (HIV positivo), aun cuando éstas revelaron su historia al
periodista y accedieron a sacarse las fotos, ya que esta situación no conduce a sostener
que prestaron su consentimiento para que ello sea divulgado y publicado. El
comportamiento negligente de la editorial al no haber exigido el consentimiento para
dar a conocer la enfermedad de los actores importa, al menos, una ligereza inexcusable
que la hace responsable de los daños que la divulgación de la enfermedad provocó en
los reclamantes.

2- Es que, el consentimiento expreso al que alude el art. 31 de la ley 11.723 para la


puesta en el comercio del retrato fotográfico de las personas también debe ser exigido
para dar a conocer la noticia de una grave enfermedad, especialmente si se tiene en
cuenta que al mencionarse sus nombres de pila y publicarse su fotografía de ellas eran
fácilmente identificadas en la sociedad.

3- Divulgar una fotografía sin el consentimiento de la persona fotografiada o hacerlo


con un fin distinto del aceptado por ésta comporta, por sí mismo, la violación del
derecho a oponerse que es la esencia del derecho a la imagen, el que puede avanzar
sobre la protección de la privacidad cuando el retrato exhibe aspectos de la vida privada
de la persona como una intromisión en el círculo más reservado de su intimidad.
(Sumario N°19420 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: F Expte. Nº: F517915 Fecha: 30-09-09 SUMARIO Nº: 0019420
Juez de Cámara: GALMARINI.
V., M.L. c/ EDITORIAL ATLÁNTIDA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DAÑOS Y PERJUICIOS. Daño moral. Derechos personalísimos. Responsabilidad de


los medios de prensa. Difusión de imagen. Publicación de nota periodística
mencionando los nombres de personas afectadas por una enfermedad (HIV). Falta
de consentimiento expreso.

La invasión y lesión a la intimidad de los actores, al revelarse en una publicación


periodística el nombre de la enfermedad que padecen (HIV) y que pretendían preservar

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 16


de la curiosidad pública, configura un daño moral que debe ser indemnizado, sobre todo
teniendo en cuenta las connotaciones que trae aparejado en la sociedad estar infectado
con tal enfermedad por el miedo a ser discriminados y verse perjudicados en toda su
vida de relación. Los padecimientos y perturbaciones lógicos que este hecho debió
causarles no requieren prueba específica, pues se los debe tener por demostrado por el
solo hecho de la publicación de la enfermedad en una revista conocida de mucha
circulación que también se puede visitar en internet, sin habérseles requerido la
autorización pertinente.
(Sumario N°19421 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: F Expte. Nº: F517915 Fecha: 30-09-09 SUMARIO Nº: 0019421
Juez de Cámara: GALMARINI.
V., M.L. c/ EDITORIAL ATLÁNTIDA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

DIVORCIO. Causales. Abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal.


Conducta asumida por el cónyuge abandonado. Alcances.

1- El abandono resulta excusable únicamente en situaciones de cierta gravedad, tales


como cuando se encuentra en peligro la integridad física y moral de quien se separa o
cuando el clima de cohabitación se torna intolerable. Por lo que el reconocimiento
posterior por medio de carta documento efectuado por el cónyuge abandonado respecto
de haber comenzado tratativas de divorcio en modo alguno implica purgar la anterior y
unilateral decisión de abandonar el hogar por parte del otro cónyuge.

2- El lapso durante el cual el cónyuge abandonado no inicia ningún reclamo resulta


ineficaz tanto para desplazar el carácter voluntario y malicioso del abandono como para
presumir la existencia de un "acuerdo de voluntades" o una tácita aceptación a la
interrupción de la cohabitación.
(Sumario N°19409 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: A Expte. Nº: A167172 Fecha: 04-09-09 SUMARIO Nº: 0019409
Juez de Cámara: MOLTENI.
C.F.A. c/ C.T.E. s/ DIVORCIO ART. 214, INC. 2° DEL CÓDIGO CIVIL

DIVORCIO. Causales. Abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal.


Conducta asumida por el cónyuge abandonante. Deber de asistencia.

El hecho de que el cónyuge continúe asistiendo con dinero al otro luego de retirado del
hogar, no alcanza para desplazar el carácter malicioso y voluntario presumido respecto
del abandono, toda vez que no se trata de los deberes alimentarios entre los esposos,

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 17


sino de la asistencia -en un sentido amplio- y cohabitación que deben mantener los
cónyuges entre sí (arts. 198 y 199 del Código Civil).
(Sumario N°19410 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: A Expte. Nº: A167172 Fecha: 04-09-09 SUMARIO Nº: 0019410
Juez de Cámara: MOLTENI.
C.F.A. c/ C.T.E. s/ DIVORCIO ART. 214, INC. 2° DEL CÓDIGO CIVIL

DIVORCIO. Causales. Adulterio. Prueba. Subsistencia del deber de fidelidad.

La causal de adulterio se encuentra probada si de las declaraciones del propio cónyuge y


de los restantes medios probatorios resulta acreditada la relación extramatrimonial que
iniciara luego de algunos años de la ruptura matrimonial. Pues la separación de hecho
entre los esposos de ningún modo los autoriza a tal situación en tanto el deber de
fidelidad se perpetúa durante la vigencia del vínculo y no concluye por el mero
distanciamiento de los cónyuges.
(Sumario N°19411 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: A Expte. Nº: A167172 Fecha: 04-09-09 SUMARIO Nº: 0019411
Juez de Cámara: MOLTENI.
C.F.A. c/ C.T.E. s/ DIVORCIO ART. 214, INC. 2° DEL CÓDIGO CIVIL

FILIACIÓN. Impugnación de paternidad. Cambio de nombre. Modificación de


apellido. Pedido de incorporación de un sobrenombre como apellido. Improcedencia.
Derecho a mantener el apellido paterno.

Frente al progreso de una acción de impugnación de paternidad el hijo puede requerir la


inscripción del apellido materno, la subsistencia de su apellido por la justificada
utilización e individualización desde su original inscripción -reconocimiento voluntario
o judicial mediante- o el de su padre biológico, pero no la incorporación de un
sobrenombre como apellido. Máxime cuando -como en el caso- el apodo o sobrenombre
es utilizado como una denominación familiar que no sale del círculo de sus íntimos, por
lo que no se configuran los justos motivos necesarios para proceder a su cambio. De
acreditarse debidamente que el sobrenombre constituye un seudónimo que ha adquirido
notoriedad podría requerirse que se le extienda la tutela del nombre (art. 23 de la ley
18.248) pero no la modificación del apellido.
(Sumario N°19414 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: G Expte. Nº: G533328 Fecha: 02-10-09 SUMARIO Nº: 0019414
Juez de Cámara: CARRANZA CASARES.

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 18


L., J.L. c/ L., N.A. s/ IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD

INSANIA. Elevación en consulta. Facultad del Tribunal. Inhabilitación. Capacidad


para trabajar. Administración del salario sin la conformidad del curador.

1- Si en un proceso de insania elevado a la Cámara en consulta (art. 253 bis del Código
Civil) surge -según los informes sociales- que el causante dio muestras de capacidad
poco común, producto de sus méritos personales y de la contención de su medio
familiar, corresponde encuadrar su status legal en los términos del art. 152 bis, inc. 2°
del Código Civil en lugar de la incapacidad prevista en el art. 141 del Código Civil
dictaminada por los médicos forenses; pues ello importa evitar su encasillamiento bajo
el rótulo de "incapaz".

2- Es que el objetivo esencialmente tuitivo de este tipo de procesos se ve mejor


satisfecho declarando la interdicción del causante conforme al art. 152 bis, inc. 2° del
Código Civil aunque el marco de su actuación se limite a la administración de su salario
y se requiriéndose para el resto de los actos de administración y disposición la
conformidad de su curador. Ello no es óbice para que en el futuro, de aportarse otros
elementos de juicio (test psicológicos, dictámenes, etc.), se revea la ampliación de
facultades de actuación a otros actos jurídicos.
(Sumario N°19393 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: B Expte. Nº: B535795 Fecha: 17-09-09 SUMARIO Nº: 0019393
A., M. s/ INSANIA

INTERESES. Alimentos. Tasa activa. Cómputo. Aplicación del Plenario "Samudio


de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios".

En razón de lo dispuesto en el fallo plenario "Samudio de Martínez c/ Transporte


Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" (art. 303 del Código Procesal)
corresponderá establecer que los importes adeudados en concepto de cuota alimentaria,
desde que cada uno de ellas es debida, devengarán intereses a la tasa pasiva que informa
el Banco Central de la República Argentina (conforme fallos plenarios " Vázquez" y "
Alaniz") hasta el 20 de abril de 2009 y, desde esa fecha en adelante, la activa general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Una
solución contraria importaría una alteración sustancial de la prestación debida e
importaría un enriquecimiento indebido.

Fundamentos de la Dra. Brilla de Serrat:


La aplicación de la tasa activa desde la mora implicaría una alteración del significado
económico del capital de condena de una entidad tal que resulta apta para hacer jugar la

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 19


excepción contenida en el punto 4° del plenario "Samudio de Martínez c/ Transporte
Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios".
(Sumario N°19391 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: D Expte. Nº: D519279 Fecha: 30-09-09 SUMARIO Nº: 0019391
C., C.V. c/ F., A.J. s/ EJECUCIÓN DE ALIMENTOS - INTERESES

INTERESES. Daños y perjuicios. Asistencia médica. Tasa aplicable. Aplicación del


plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/
daños y perjuicios". Cómputo.

Al tratarse de una relación de naturaleza sustancialmente contractual, donde se han


acreditado una serie de hechos de mala praxis en distintos momentos y por distintos
profesionales, los intereses deben computarse desde la traba de la litis y hasta el
pronunciamiento de Alzada conforme a la tasa pasiva (en el caso el cálculo de la tasa
pasiva es superior a la tasa del 8 por ciento anual que se establece para indemnizaciones
fijadas a valores actuales) y, desde allí la tasa activa (conf. plenario "Samudio de
Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios").
(Sumario N°19424 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: L Expte. Nº: L558982 Fecha: 15-10-09 SUMARIO Nº: 0019424
Juez de Cámara: PEREZ PARDO.
L., S. y otro c/ HOSPITAL BRITÁNICO y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

INTERESES. Compraventa inmobiliaria. Resolución de contrato. Obligación en


moneda extranjera. Tasa aplicable. No aplicación del plenario "Samudio de
Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios".

Si las partes pactaron que el contrato de compraventa debía cumplirse en moneda


extranjera, el pago en esta moneda funcionó como cláusula de estabilización con la
intención de evitar la depreciación del signo monetario. De ahí que, ante la resolución
del contrato y la ausencia de convención, los intereses deben regularse judicialmente
atendiendo a las circunstancias del caso y la especial relación jurídica que unía a las
partes, por lo que debe aplicarse una tasa del seis por ciento anual (en el caso se
confirmó la tasa pasiva fijada por el juez de primera instancia al no ser cuestionada por
los demandados y ser más beneficiosa para la actora).
(Sumario N°19408 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: K Expte. Nº: K110038 Fecha: 11-11-09 SUMARIO Nº: 0019408
Juez de Cámara: HERNÁNDEZ.

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 20


CASTRO, Alberto c/ HEREDEROS DE ARGENTO, Norberto Luis s/ RESOLUCIÓN
DE CONTRATO

INTERESES. Resolución de contrato. Obligación en moneda extranjera. Tasa


aplicable. No aplicación del plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes
Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios".

Cuando la obligación consiste en la restitución de dólares estadounidenses no cabe


aplicar la tasa activa fijada como doctrina plenaria el 20 de abril de 2009 en autos
"Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y
perjuicios" porque este fallo no se refiere a las obligaciones en moneda extranjera sino a
las de sumas de dinero en pesos. Es que, además de la diferenciación en el régimen de
las obligaciones de dar sumas de dinero en pesos moneda nacional, de las de dar
moneda extranjera y de lo dispuesto por el art. 617 del Código Civil, las primeras se
encuentran afectadas por el fenómeno inflacionario que en la economía interna afecta al
país.
(Sumario N°19407 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: K Expte. Nº: K110038 Fecha: 11-11-09 SUMARIO Nº: 0019407
Juez de Cámara: HERNÁNDEZ.
CASTRO, Alberto c/ HEREDEROS DE ARGENTO, Norberto Luisa s/ RESOLUCIÓN
DE CONTRATO

MEDIDAS CAUTELARES. Prohibición de innovar. Procedencia de la medida.


Suspensión de la celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Verosimilitud del derecho. Incompetencia del Tribunal Contencioso y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires que autorizó el matrimonio.

Sin perjuicio de que la medida de no innovar -o la innovativa- no es la vía adecuada


para impedir la prosecución de procesos distintos a aquél en que se dicta, por cuanto no
puede afectar el ejercicio de derechos de quienes no fueron parte en el juicio en que se
decretó, resulta procedente la medida cautelar solicitada a fin de que se suspenda la
celebración de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pues, la verosimilitud
del derecho invocado surge "prima facie" de la incompetencia del tribunal local de la
Ciudad de Buenos Aires en lo Contencioso y Tributario para interpretar y declarar la
inconstitucionalidad de normas del Código Civil, circunstancias valoradas con la
urgencia y provisionalidad propia del caso, lo que no implica un adelantamiento del
resultado del pleito.
(Sumario N°19378 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: E Expte. Nº: E544737 Fecha: 30-11-09 SUMARIO Nº: 0019378

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 21


A., P.J.M. c/ F., A. c/ G.C.B.A. s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)y otro s/ NULIDAD

Fallo completo publicado en: Microjuris.com cita: MJJ51572.-

MENORES. Derecho del niño a ser oído. Audiencia ante el magistrado interviniente
sin presencia de sus padres y/o letrados.

El derecho del menor a ser escuchado libremente por el magistrado en modo alguno se
ve comprometido al fijarse una entrevista sin la presencia de sus padres y/o sus letrados,
ello con el fin de evitar condicionamientos. Se asegura así su intimidad y tanto el
Defensor de Menores como el propio juez son los que velaran por sus intereses. Será
este ultimo quien podrá disponer, si lo considera necesario, la presencia de la asistente
social del juzgado y/o de un psicólogo del Cuerpo Médico Forense.
(Sumario N°19388 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: I Expte. Nº: I112860 Fecha: 03-08-09 SUMARIO Nº: 0019388
V.A., P.A. c/ R., L.C. s/ PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD

MENORES. Menores impúberes. Capacidad para ejercer actos procesales. Actuación


en procesos de familia. Capacidad progresiva. Facultad de designar letrado
patrocinante (art. 27 inc. c), ley 26.061).

1- La facultad del menor de intervenir en juicio por su propio derecho con patrocinio
letrado (art. 27 inc. c)de la ley 26.061) debe interpretarse armónicamente con lo que
dispone el Código Civil en materia de capacidad; de manera que no puede ser ejercida
por aquéllos que no hubiesen cumplido catorce años (art. 127 del Código Civil).
Justamente los menores impúberes carecen de capacidad para ejercer por sí mismos
actos procesales tales como designar y remover a su letrado patrocinante, porque esta
especie de actos jurídicos requiere del discernimiento con el que no cuentan.

2- Ello no implica desconocer la importancia de la participación personal de los


menores en los procesos judiciales que puedan afectar sus intereses, ni el derecho a ser
escuchados, ya sea directamente o a través de un representante. El principio de la
"capacidad progresiva" no es incompatible con los estándares acordados a edades
cronológicas pues a través de ellos no se ignora la evolución en la madurez de los niños,
sino que la recoge en categorías fijas para brindar seguridad jurídica a las relaciones
jurídicas. Máxime cuando el letrado del niño es el patrocinante de uno de los
progenitores, que es además el que lo contrató, por lo que no caben dudas debe
responder a los propósitos de aquél.
(Sumario N°19389 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 22


Tipo de Fallo: R Sala: I Expte. Nº: I112860 Fecha: 03-08-09 SUMARIO Nº: 0019389
V.A., P.A. c/ R., L.C. s/ PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD

MENORES. Menores adultos. Capacidad para ejercer actos procesales. Capacidad


progresiva. Actuación en procesos de familia.

Los menores adultos de más de catorce años pueden intervenir, por si mismos, en juicio
con patrocinio letrado, sin perjuicio del control judicial y del interés superior del niño y
del principio de la "capacidad progresiva". De ahí que, luego de escuchar al niño el juez
debe ponderar la efectiva capacidad de discernimiento y su libertad en las decisiones,
sin influencia o presiones de sus padres u otras personas del entorno con el fin de
instrumentarlos en el pleito.
(Sumario N°19390 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: I Expte. Nº: I112860 Fecha: 03-08-09 SUMARIO Nº: 0019390
V.A., P.A. c/ R., L.C. s/ PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD

NULIDAD PROCESAL. Sentencia dictada por Juzgado Contencioso Administrativo


y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Autorización para contraer matrimonio
entre personas del mismo sexo. Litisconsorcio. Falta de integración de la litis.

Si se persigue la nulidad absoluta de todo lo actuado ante el juzgado en lo Contencioso


Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que autorizó la celebración
de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, resulta aplicable lo dispuesto por
el art. 89 del Código Procesal. Pues se trata de un litisconsorcio necesario al hallarse en
tela de juicio una relación jurídica común e indivisible respecto de las dos personas que
promovieron el amparo para obtener la autorización mencionada. En consecuencia,
previo a decidir lo que corresponda, debe integrarse la litis con el litigante que no fue
citado ni se presentó en las actuaciones de nulidad.
(Sumario N°19379 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: E Expte. Nº: E544737 Fecha: 30-11-09 SUMARIO Nº: 0019379
A., P.J.M. c/ F., A. c/ G.C.B.A. s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)y otro s/ NULIDAD

Fallo completo publicado en: MIcrojuris.com cita: MJJ51572.-

PATRIA POTESTAD. Restitución de menores. Convención Internacional de la Haya


sobre aspectos civiles de la sustracción de menores. Convención de los derechos del
niño. Interés superior del niño. Ilegalidad del traslado. Residencia habitual. Prueba.

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 23


1- Los textos internacionales de la Convención de la Haya Sobre Aspectos Civiles de la
Sustracción de Menores y la Convención Sobre los Derechos del Niño tienen como
objetivo primordial proteger a los menores. No existe contradicción alguna entre ellos,
en tanto ambos con sus alcances y regulación tienden a la protección del superior interés
del niño. Precisamente el primero de los instrumentos citados preserva este interés al
establecer que la víctima de un fraude o una violencia debe ser, ante todo, restablecida
en su situación de origen. Y la regla sólo cede cuando la persona, institución u
organismo que se opone a la restitución demuestre que, ante una situación extrema, se
impone el sacrificio del interés personal del guardador.

2- El hecho que no se encuentre acreditado que la estancia de los menores en el país


donde residían resulta ser mas beneficiosa para su desarrollo psicofísico y social no es
relevante para decidir su restitución mediante el procedimiento establecido en la
Convención de la Haya, el que regula una solución de urgencia y provisoria y no una
sentencia de mérito sobre el derecho de tenencia de las partes. Este procedimiento se
circunscribe al propósito de reestablecer la situación anterior, jurídicamente protegida y
que fue turbada, mediante el retorno inmediato de los menores desplazados o retenidos
ilícitamente en otro Estado contratante. Es fundamental, entonces, la rapidez que se le
imprima al trámite a fin de evitar que el transcurso del tiempo permita al autor de la
conducta indebida consolidar la integración de los menores a un nuevo medio.
(Sumario N°19385 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: J Expte. Nº: J531827 Fecha: 01-10-09 SUMARIO Nº: 0019385
G., E.W. c/ A., V.A. s/ REINTEGRO DE HIJO

PATRIA POTESTAD. Restitución de menores. Convención Internacional de la Haya


Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores. Procedencia. Requisitos.
Residencia habitual. Ilegalidad del traslado. Principio de cooperación internacional.

Corresponde la aplicación de la Convención de la Haya Sobre Aspectos Civiles de la


Sustracción Internacional de Menores y, en consecuencia, disponer el reintegro de los
niños al domicilio donde estaba fijado el hogar conyugal -jurisdicción donde podrá
discutirse el problema familiar suscitado entre las partes-, si se acreditó que éstas habían
fijado su domicilio en el país extranjero donde residían junto con sus hijos menores, se
materializó la retención ilícita por parte del progenitor demandado y no se verificaron
los supuestos de excepción previstos por la Convención. Ello conforme al principio de
cooperación internacional que impone el deber de aplicar en nuestro ámbito territorial
las disposiciones convencionales a las que nuestro Estado adhirió.
(Sumario N°19387 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: J Expte. Nº: J531827 Fecha: 01-10-09 SUMARIO Nº: 0019387
G., E.W. c/ A., V.A. s/ REINTEGRO DE HIJO

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PATRIA POTESTAD. Restitución de menores. Convención Internacional de la Haya
Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores. Retención ilícita por parte del
progenitor. Trámite iniciado por gestor procesal. Procedencia.

La iniciación de un procedimiento convencional ante esta jurisdicción tendiente a


conseguir la restitución de un menor y promovida por un gestor procesal, luego
investido de facultades suficientes para representar al progenitor del niño, resulta idónea
Pues no existe ningún condicionamiento en la Convención Internacional de la Haya
sobre aspectos civiles de la sustracción de menores que disponga la intervención
personal, exclusiva y excluyente del padre reclamante.
(Sumario N°19384 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: J Expte. Nº: J531827 Fecha: 01-10-09 SUMARIO Nº: 0019384
G., E.W. c/ A., V.A. s/ REINTEGRO DE HIJO

PATRIA POTESTAD. Tenencia de hijos. Restitución de menores. Ilegalidad del


traslado. Autorización para salir del país de residencia habitual.

Cuando en función del ejercicio compartido de la patria potestad se produce el traslado


o retención ilícita de los menores por uno de los cónyuges, sin el consentimiento
expreso del otro, a ello no puede oponerse las autorizaciones otorgadas por este último
para salir y entrar del país de residencia habitual -como en el caso, por un lapso de
vacaciones-, pues -por sí sólo- no configura un supuesto de autorización o
consentimiento de traslado o cambio de residencia por parte del otorgante.
(Sumario N°19386 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: J Expte. Nº: J531827 Fecha: 01-10-09 SUMARIO Nº: 0019386
G., E.W. c/ A., V.A. s/ REINTEGRO DE HIJO

SENTENCIA. Nulidad de sentencia firme. Cosa juzgada írrita. Falta de agotamiento


de los recursos procesales dentro del proceso. Imposibilidad de presentar recurso de
inaplicabilidad de la ley por sentencias contradictorias dictadas con posterioridad.

Procede la anulación de la sentencia firme decretada y el dictado de nuevo


pronunciamiento por la falta de agotamiento de los remedios legales dentro del proceso,
si los apelantes no pudieron interponer el recurso de inaplicabilidad de la ley para
obtener la unificación de criterios sobre la cuestión debatida. Ello al ser la sentencia
cuestionada por nulidad la primera sobre el particular, sobreviniendo otras con identidad
de pretensiones cuando el plazo para esta vía recursiva ya había vencido. Pues la

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situación de agravio a la garantía de igualdad que se invoca no fue causada por
negligencia o desidia en la defensa de los derechos de los recurrentes.
(Sumario N°19401 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010 - Boletín N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: M Expte. Nº:M508185 Fecha: 21-09-09 SUMARIO Nº:0019401


Juez de Cámara: DE LOS SANTOS.
FORMIGA DE RAFALDI, Nélida Esther y otros c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES s/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

SENTENCIA. Nulidad de sentencia firme. Cosa juzgada írrita. Inobservancia del


principio de conexidad. Principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional).

1- La violación de la garantía de igualdad consagrada en el art. 16 de la Constitución


Nacional, derivada de la inobservancia de la radicación por conexidad en el trámite de
la causa, configura una inequidad manifiesta que constituye causa de nulidad de la
sentencia firme.

2- Y no es óbice a ello la aparente colisión de esta garantía con la de propiedad del art.
17 de la Constitución Nacional, a la cual se encuentra intrínsecamente vinculado el
derecho adquirido por sentencia desestimatoria firme favorable a la demandada. Pues, la
reforma constitucional de 1994, incorporó a la Constitución los Tratados Internacionales
que, si bien mantienen vigente los derechos adquiridos y la intangibilidad de la cosa
juzgada, admiten una atenuación del rigor con que se aplicó el sistema en la búsqueda
de soluciones justas, más que firmes (art. 23 de la Declaración Americana de Derecho y
Deberes del Hombre, art. 21 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica).
(Sumario N°19400 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: M Expte. Nº:M508185 Fecha: 21-09-09 SUMARIO Nº:0019400


Juez de Cámara: DE LOS SANTOS.
FORMIGA DE RAFALDI, Nélida Esther y otros c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES s/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

SOCIEDAD CONYUGAL. Divorcio por causal objetiva sin atribución de


culpabilidad. Divorcio por causales subjetivas. Renuncia de las partes. Solicitud de
disolución por separación de hecho. Convenio de liquidación anterior a la sentencia.
Validez.

1- Resultan válidos los convenio de liquidación de sociedad conyugal celebrados con


anterioridad a la sentencia en los procesos de divorcio por causal objetiva sin atribución
de culpabilidad por su asimilación al caso contemplado en el art. 215 del Código Civil
de donde deriva la aplicación del art. 236 del mismo cuerpo normativo. También

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procede aun cuando en el proceso promovido como contradictorio, luego las partes
coinciden voluntariamente a través de un pedido conjunto en el modo de disolver su
vínculo (art. 214, inc. 2° del Código Civil)y el plazo estipulado legalmente para el
divorcio se encuentra cumplido. Es que, al no estar los cónyuges en el planteamiento
combativo de sus afectos e intereses, se aleja el riesgo de transacciones impuestas, de la
conminación o el ultimátum frente a imputaciones y revelaciones de asuntos íntimos
que alguno de ellos prefiere ocultar.

2- Tal interpretación en modo alguno significa violentar el régimen impeditivo


prescripto por el art. 1218 del Código Civil, ni aún sortearlo elípticamente. Son razones
para resolver la validez del convenio la espontaneidad de las declaraciones de los
esposos en el marco de un acto jurisdiccional (audiencia prevista por el art. 360 del
Código Procesal) que aventa el riesgo de posiciones dominantes y simplifica los
trámites en aquellos aspectos en los que media coincidencia, eliminado el dispendio y
contribuyendo con la función conciliadora de los jueces.
(Sumario N°19395 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: R Sala: A Expte. Nº: A533536 Fecha: 30-09-09 SUMARIO Nº: 0019395
F., M.E. c/ V., D.A. s/ DIVORCIO

SUCESIÓN. Sucesión testamentaria. Institución hereditaria. Nulidad. Prohibición


del art. 3664 del Código Civil. Disposición testamentaria a favor del pariente de un
testigo.

Del voto de la mayoría (Dres. Brilla de Serrat y Sánchez):

1- El texto del art. 3664 del Código Civil claramente impide a los parientes del
escribano y de los testigos recibir beneficios del testamento. En consecuencia, carece de
todo valor la disposición testamentaria a favor del pariente en grado cercano -hermano-
de uno de los testigos, por encontrarse comprendido dentro de la mencionada previsión
normativa.

2- No modifica esta interpretación lo dispuesto por el art. 3703 del Código Civil porque
no se trata de dos parientes que son testigos, sino de uno que es testigo y otro que es
instituido heredero en el mismo testamento.

3- Aunque se comparte que el art. 3664 del Código Civil implica sin más la nulidad de
la institución hereditaria por contener una presunción "iuris et de iure" debido a que se
trata de una prohibición fijada para evitar que se pueda fraguar con relativa facilidad el
testamento con la complicidad de los testigos, se alcanza a igual solución si no existió
por parte de los afectados el mínimo intento de ofrecer prueba en contrario para intentar
destruir la presunción. Ello al quedar ampliamente consentida la declaración de puro
derecho dispuesta en la instancia de grado.

Disidencia del Dr. Vilar:

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1- Para invalidar la vocación hereditaria, que exige como presupuesto objetivo la
capacidad de quien pretende asumir o investir las titularidades transmisibles del
causante, deben existir dos condiciones de eficacia: que el testamento haya instituido a
la persona a quien la ley prohíbe recibir de él (conf. arts. 3664, 3686 y 3734 a 3741 del
Código Civil) y que la incapacidad existió al momento que la sucesión se difiere.

2- La ley presume la captación de voluntad del testador suficiente para decretar la


nulidad de las disposiciones respectivas por la sola constatación de beneficios a favor
del escribano y testigos, o sus esposos o parientes dentro del cuarto grado.

3- Pero, si se demuestra que en las mandas no ha mediado esa influencia o


aprovechamiento y no contiene el testamento una disposición a favor de los testigos que
participaron en la conformación del acto de última voluntad, no se desprende la
condición esencial para hacer caer el acto de la institución hereditaria.

4- Es que, el parentesco que invalida el testamento debe serlo respecto del testador,
porque el existente entre varias personas no es obstáculo para que sean simultáneamente
testigos en un testamento (art. 3703 del Código Civil).

5- De ahí que resulta válida la institución hereditaria efectuada por el testador a favor
del hermano de uno de los testigos, pues al ser pariente colateral no cae dentro de la
prohibición establecida en el art. 3702 del Código Civil.
(Sumario N°19422 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: D Expte. Nº: D501059 Fecha: 16-09-09 SUMARIO Nº: 0019422
Juez de Cámara: VILAR.
PASIN, Mafalda c/ PANTAROTTO, José Luis s/ INCIDENTE CIVIL

USUFRUCTO. Extinción. Acción reivindicatoria. Acción negatoria. Gravedad de la


lesión.

1- Los usufructuarios pueden acceder a la acción reivindicatoria o a la negatoria en


función de la ofensa sufrida. La acción reivindicatoria corresponderá en el supuesto de
extensión máxima de la lesión cuando se ha impedido completamente usar la cosa
(desposesión). Mientras que, en caso de ataques menos graves, corresponderá la acción
negatoria (nota al art. 2800 del Código Civil).

2- Sin embargo, si lo que se discute no es la gravedad de la afectación del derecho, sino


si el mismo subsiste o si se ha extinguido, la calificación de la acción ejercida no
modificaría el resultado (en el caso un cousufructuario que no hizo uso del bien reclama
mediante acción de reivindicación al nudo propietario y al cousufructuario la restitución
de la posesión del inmueble, el resarcimiento de los frutos civiles que dejó de percibir y
los daños y perjuicios derivados de la ocupación y uso exclusivo).

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(Sumario N°19380 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: J Expte. Nº: J41554 Fecha: 19-10-09 SUMARIO Nº: 0019380
Juez de Cámara: MATTERA.
BREA, Horacio José c/ BREA DE SERRANO, María Paula y otro s/
REIVINDICACIÓN - ORDINARIO y BREA, Horacio José c/ BREA DE SERRANO,
María Paula y otro s/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO - ORDINARIO

USUFRUCTO. Extinción por no uso. Acción reivindicatoria. Nulidad de acto


jurídico. Excepciones. Legitimación activa.

Si el plazo de diez años de no uso del bien sobre el que se constituyó el usufructo se
encontraba cumplido ampliamente al momento de promover el actor los juicios de
reinvindicación y nulidad de acto jurídico no caben dudas acerca de que su derecho se
había extinguido "ipso iure", sin necesidad de declaración judicial alguna (art. 2943 del
Código Civil), lo que hace procedente la excepción de falta de legitimación sustancial
para accionar, determinante del rechazo de la demanda.
(Sumario N°19382 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: J Expte. Nº: J41554 Fecha: 19-10-09 SUMARIO Nº: 0019832
Juez de Cámara: MATTERA.
BREA, Horacio José c/ BREA DE SERRANO, María Paula y otro s/
REIVINDICACIÓN - ORDINARIO y BREA, Horacio José c/ BREA DE SERRANO,
María Paula y otro s/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO - ORDINARIO

USUFRUCTO. Usufructo vitalicio. Extinción por "no uso". Cousufructo. Cónyuges


cotitulares. Derecho de acrecer recíproco. Operatividad. Doctrina de los actos
propios. Bienes gananciales. Frutos civiles.

1- El derecho de usufructo se pierde por el no uso durante el término de diez años y


opera "ipso iure" (art. 2943 del Código Civil), sin que sea necesaria ninguna actividad
por parte del propietario. De tal manera, una vez extinguida la relación sustancial por la
inacción durante el término legal, el usufructo no puede continuar legalmente sin una
nueva constitución.

2- El usufructo puede ser establecido conjunta y simultáneamente a favor de varias


personas, por partes separadas o indivisas. Así, cuando hay pluralidad de beneficiarios,
se configura el cousufructo, en el cual no hay derecho de acrecer entre los distintos
usufructuarios, salvo que en el elemento constitutivo del derecho se estipule
expresamente lo contrario.

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 29


3- De tal manera, si expresamente se estipuló el derecho de acrecer recíproco entre los
cousufructuarios sin establecer en que caso sería operativo, se entiende que resulta
aplicable en cualquier supuesto en que se produzca la extinción del derecho de
cualquiera de ellos, inclusive en el supuesto de "no uso". Y no puede, el propio actor
cousufructuario que intervino personalmente en el contrato y en la constitución del
derecho real instrumentado por la escritura pública cuestionar que se reconozca el
derecho de acrecer del cousufructuario, pues ante el cumplimiento de las cláusulas que
él mismo estableció, su comportamiento resultaría violatorio de la doctrina de los
propios actos.

4- Ahora bien, la circunstancia de que al momento de constituirse el usufructo, los


instituyentes beneficiarios hubieran sido cónyuges, no altera el régimen legal aplicable
en tanto derecho real de goce sobre la cosa ajena. Ello, sin perjuicio de la ganancialidad
de lo percibido por cada uno en ejercicio del "ius fruendi" cuando hubiera generado
ingresos de alguna índole. Pues el usufructo -aún cuando pueda ser vitalicio- es un
derecho temporario, por lo que resulta intransferible ya sea por vía hereditaria o de
disolución de la sociedad conyugal. De tal manera, la ganancialidad de los fondos, en
caso de existir un "producido", debe considerarse a la hora de liquidar la sociedad
conyugal.
(Sumario N°19381 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín
N°1/2010).

Tipo de Fallo: L Sala: J Expte. Nº: J41554 Fecha: 19-10-09 SUMARIO Nº: 0019381
Juez de Cámara: MATTERA.
BREA, Horacio José c/ BREA DE SERRANO, María Paula y otro s/
REIVINDICACIÓN - ORDINARIO y BREA, Horacio José c/ BREA DE SERRANO,
María Paula y otro s/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO – ORDINARIO

Secretaría de Jurisprudencia – Cámara Nacional Civil Pág. 30


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Secretaría de Jurisprudencia

Lavalle 1220 Piso 2º


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