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SUCESORIO
Sucesión por causa de muerte: de acuerdo a los arts. 588 y 951 del CC., se entiende como
“el modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta o una cuota de
dicho patrimonio o especies o cuerpos ciertos, o cosas indeterminadas de un género
determinado”.
Características.
Es un modo de adquirir derivativo.
Es un modo de adquirir por causa de muerte.
Es un modo de adquirir a título gratuito.
Puede ser a título universal o a título singular: universal cuando se adquiere una
universalidad jurídica (herencia), singular cuando se adquieren bienes determinados
(legados).
LOS ASIGNATARIOS: Aquellas personas llamadas a suceder al causante por sucesión por
causa de muerte.
Clases:
a) Los asignatarios a título universal o herederos: suceden en todo el patrimonio del
causante, vale decir, en el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles o en una
cuota del mismo. El heredero no recibe bienes determinados, sino que la totalidad o una
cuota de la herencia.
Pasan a ocupar el lugar jurídico del causante.
Clases de Herederos:
1. Herederos universales.
2. Herederos de cuota.
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1.- Herederos universales: aquellos que suceden en el patrimonio del causante sin
designación de cuota, eventualmente el beneficio podría ser mayor para un heredero de
cuota.
2.- Herederos de cuota: aquellos a quienes se les indica la parte alícuota del patrimonio
del causante en que suceden.
La importancia de distinguir entre ambos radica en el derecho de Acrecer, así sólo tienen
tal derecho los herederos universales y no los de cuota.
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El legatario de género sólo adquiere un derecho personal un crédito con la sucesión que le
permitirá accionar en contra de los demás asignatarios para exigir el cumplimiento del
legado, y en definitiva adquiere el dominio del bien por tradición.
2.- a consecuencia de lo anterior, desde el fallecimiento del causante, el legatario de
especie tiene una acción real la acción reivindicatoria, en tanto el legatario tiene una
acción personal.
3.- el legatario de especie es dueño de los frutos y tiene derecho a ello desde la apertura
de la sucesión, en tanto el de género desde que se efectúa la tradición o bien cuando el
asignatario obligado se constituye en mora.
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EL DERECHO DE TRANSMISION.
Puede ocurrir que después de deferida la asignación, fallezca el asignatario. En tal caso,
podemos estar ante tres situaciones:
1.- Que el asignatario, antes de fallecer, alcance a repudiar la asignación que le fue
deferida: nada transmite a sus herederos por cuanto como opera la repudiación con efecto
retroactivo, se entiende que nunca nada adquirió.
2.- Que el asignatario, entre el momento de la delación y su fallecimiento, alcanzó a
aceptar la asignación. En tal caso transmite a sus herederos la asignación por sucesión por
causa de muerte en forma directa, por cuanto la asignación alcanzó a ingresar a su propio
patrimonio.
3.- Que el asignatario fallezca sin haberse pronunciado respecto a la herencia o legado que
le fue deferida. En tal evento, transmite a sus herederos la facultad que él tenía de aceptar
o repudiar la asignación. Esto es lo que se denomina DERECHO DE TRANSMISION
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La posesión de la herencia:
La sucesión por causa de muerte otorga al heredero el dominio de la herencia. En lo que
respecta a la posesión, debemos distinguir tres clases:
a) Posesión legal;
b) Posesión real; y
c) Posesión efectiva de la herencia.
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POR TRADICION.
El Código Civil trata de la misma en los arts. 1909 y 1910.
a) Momento a partir del cual es posible realizarla.
Una vez fallecido el causante, el heredero puede disponer, enajenar su derecho de
herencia. De lo contrario hay un pacto sobre sucesión futura (objeto ilícito)
b) Forma de efectuar la tradición del derecho de herencia: doctrinas.
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El CC., en los arts. 1909 y 1910, establece los efectos pero no señala como. A raíz de lo
cual existen dos opiniones doctrinarias:
1.- Leopoldo Urrutia: Mayoritaria, la herencia al ser una universalidad jurídica es una
entidad abstracta distinta a los bienes que la componen, por lo que la naturaleza del bien
ya sea mueble o inmueble no se transmite ni comunica a la herencia o una cuota de ella,
así las cosas, no es clasificable en mueble o inmueble.
No obstante, como es necesario efectuar su tradición debemos aplicar la regla general
contenida en el artículo 684 (tradición de bienes muebles) por lo que resultaría ilógico
aplicar la regla excepcional (686 de inmuebles)
2.- Doctrina minoritaria: la naturaleza de los bienes si se transmite por lo que:
- si esta compuesta sólo por bienes muebles: 684
- si esta compuesta por bienes inmuebles: aplicamos la tradición del 686
- si tiene muebles e inmuebles: posee una naturaleza mixta, por lo que aplicamos la regla
del 686 excepcional.
POR PRESCRIPCION.
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Ocurrirá ello cuando la herencia está siendo poseída por un falso heredero. En cuanto al
plazo, tal como lo dijimos, debemos distinguir si al heredero putativo se le otorgó o no la
posesión efectiva de la herencia:
a) La regla general: adquiere el derecho por la prescripción extraordinaria de 10 años. Los
10 años se cuentan desde que el heredero ilegítimo o falso entró en posesión material de
la herencia.
b) Excepcionalmente, si se obtuvo la posesión efectiva, el plazo se reduce a 5 años: se
discute si se cuenta desde la inscripción o del fallo.
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e) La del notario, testigos del testamento y ciertos parientes del primero y sus
dependientes.
b) Falta de personalidad jurídica: salvo que el objetivo de la asignación sea crear una
persona jurídica
c) Incapacidad de las personas condenadas por el crimen de dañado ayuntamiento: hoy, no
existe el delito de “Dañado ayuntamiento”. Se trata, hoy en día, de una incapacidad que
afecta al condenado por adulterio (que ha perdido su connotación penal) y por delito de
incesto con el causante (no así en lo que concierne a relaciones sacrílegas, pues se trata de
una hipótesis jurídica derogada de nuestra legislación civil). Para que opere esta causal, es
necesario que exista condena, antes del fallecimiento del causante, o a lo menos,
acusación, traducida en una condena con posterioridad al fallecimiento del causante.
Sin embargo, no se aplica la incapacidad, establece el artículo 964, si el asignatario
alcanzó a contraer matrimonio civil con el causante..
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Otras mencionadas por los autores son: a) La del menor que se casa sin el consentimiento
de un ascendiente: art. 114 del CC.
b) El que se casa teniendo el impedimento de segundas nupcias:
c) El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por su
culpa: art. 994 del CC.
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a) El difunto no dispuso de sus bienes: no otorgó testamento o bien lo otorgó pero sólo
efectúe en él declaraciones más no disposiciones de bienes.
b) El causante dispuso de sus bienes, pero no lo hizo conforme a derecho. Nulidad de
testamento.
c) El causante dispuso de sus bienes, pero sus disposiciones no han tenido efecto: cuando
los herederos repudiaron, fallecieron o son indignos o incapaces de suceder.
EL DERECHO DE REPRESENTACION.
El art. 984, inc. 1º del CC, dispone que se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya
por derecho de representación.
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4.2 Sólo opera en la línea descendente, no en la ascendente, en los ordenes de los hijos y
de los hermanos, indefinidamente, pero nunca de ascendientes.
4.3 Sólo opera en algunos órdenes de sucesión.
a) En la descendencia del difunto: es decir, el nieto representa al hijo
b) En la descendencia de los hermanos
4.4. Es necesario que falte el representado, porque murió, o repudio, algunos creen que
también cuando es indigno e incapaz de suceder.
EFECTOS DE LA REPRESENTACION.
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De acuerdo al art. 985 del CC, se puede suceder a una persona por cabezas o por estirpes.
Se sucede por cabezas cuando se sucede personalmente, caso en el cual los asignatarios
toman entre todos y por partes iguales la porción a que la ley los llame.
Cuando se sucede por derecho de representación, se hereda por estirpes, y todos los
representantes, cualquiera que sea su número, dividen por partes iguales la porción del
representado.
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6 El derecho de transmisión puede ser invocado por más personas, que aquellas que a su
vez pueden impetrar el derecho de representación.
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Son aquel conjunto de parientes que excluye a otro de la sucesión, pero que a su vez,
puede ser excluido por otro conjunto de parientes.
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la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean
adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor derechos de habitación y de uso,
según la naturaleza de las cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios.
El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras no se inscriba
la resolución que lo constituye en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. Este
derecho de adjudicación preferente tiene carácter personalísimo: no puede transferirse ni
transmitirse.
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Los extranjeros tienen los mismos derechos que los chilenos en las sucesiones abintestato
abiertas en Chile: art. 997. Esta norma no hace sino aplicar en el derecho sucesorio, el
principio general contemplado en el art. 57.
LA SUCESION TESTADA.
Testamento: artículo 999 C.C. “El testamento es un acto más o menos solemne, en que una
persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto
después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él,
mientras viva”
CARACTERISTICAS.
a) El testamento es un acto jurídico unilateral.
b) El testamento es un acto más o menos solemne. No significa que no existan
testamentos solemnes, todo testamento es solemne, no obstante la ley en virtud de
ciertas circunstancias permite que algunos cumplan con menores solemnidades.
c) El testamento es un acto personalísimo. No admite representación.
a) La ley no acepta los testamentos mancomunados o conjuntos ni las disposiciones
captatorias.
b) En el testamento no cabe la representación jurídica.
d) El testamento tiene por objeto fundamental, pero no único, disponer de los bienes, pero
en el pueden efectuarse declaraciones. e) El testamento produce sus plenos efectos
fallecido el causante, pero puede producir otros efectos en vida de éste, por ejemplo una
declaración (reconocimiento de un hijo) o una disposición: entregar un legado mientras
viva, en tal caso el legatario se mira como usufructuario del legado hasta la apertura, y es
un legado preferente.
f) El testamento es esencialmente revocable o provisional.
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Lo que es esencialmente revocable mientras viva el testador son las disposiciones más no
las declaraciones.
g) El testamento deberá bastarse a sí mismo. La ley exige que el testamento se baste a sí
mismo, y no esté complementado o integrado por otros documentos que carecen de las
solemnidades prescritas para otorgar testamento.
1) La fuerza en el testamento.
Requisitos de la fuerza: los mismos requisitos como vicio del consentimiento. El código
señala que la fuerza que mediera de cualquier modo en el testamento, hace al testamento
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nulo. Lo que ha llevado a parte de la doctrina a pensar que la fuerza física también viciaría
el testamento.
Sanción de la fuerza en el testamento. El 1700 señala que es nulo en todas sus partes, por
lo que la doctrina piensa que es nulidad absoluta, Somarriva, piensa que es nulidad relativa
como regla general, y que cuando dice en todas sus partes se refiere a la nulidad de todo el
testamento y no solo de la cláusula que aparece motivada por fuerza.
2) El dolo en el testamento. Se aplican las reglas generales, no obstante con una salvedad,
no se exige que sea obra de una de las partes, lo cual es lógico pues estamos en presencia
de un acto jurídico unilateral.
3) El error en el testamento. El código no trata el dolo dentro del testamento sino en las
disposiciones testamentarias:
1.- error en el nombre o calidad del asignatario, estableciéndose que este no vicia la
disposición, si no hubiera duda acerca de la persona.
2.- “la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro
que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita”. No escrita ha llevado a
interpretar para algunos como inexistencia y otros como nulidad absoluta.
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a- verbal
b.- marítimo
c- militar.
- Ley que rige las solemnidades del testamento: la ley vigente al tiempo de su
otorgamiento.
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2.- Fallecido el causante, se lleva su testamento abierto ante el juez designado, quien
deberá previamente cerciorarse de la muerte del testador, salvo los casos en que ésta se
presume (art. 1010). Para este objeto, el interesado exhibirá la partida de defunción del
causante.
3.- Hecho esto, el juez cita a su presencia a los testigos del testamento para que
reconozcan sus firmas y la del testador.
4.- Si alguno de los testigos está ausente, los presentes abonarán su firma
5.- Reconocidas las firmas, el juez rubrica el testamento al principio y fin de cada hoja y lo
manda protocolizar en una notaría.
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se trata de un testamento otorgado ante cinco testigos, por aquel de los testigos que
designe el testador. La lectura del testamento es un acto continuo e ininterrumpido.
2º Firma del testamento.
Puede acontecer que el testador o alguno de los testigos no sepa o no pueda firmar. En el
primer caso, se mencionará en el testamento tal circunstancia, expresándose la causa. No
es necesario que alguien firme por el testador.
Personas ante quienes debe otorgarse. Siempre ante funcionario público y tres testigos.
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3.- cuando el juez haya de proceder a la apertura del testamento cerrado, se cerciorará
previamente de la muerte del testador, salvo los casos de presunción de fallecimiento.
4.- el juez citará al notario y a los testigos, quienes depondrán sobre los siguientes hechos:
a) Reconocerán su firma y la del testador.
b) Reconocerán si el testamento está tal cual fue otorgado.
c) Protocolización del testamento cerrado: Reconocidas las firmas y la integridad del
testamento, se abre el sobre y el juez rubrica el testamento al principio y fin de cada hoja,
y lo manda protocolizar ante el notario que lo autorizó o ante aquel que el juez designe.
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Son aquellos en que puede omitirse algunas de las solemnidades establecidas por la ley,
por consideración a circunstancias especiales, determinadas expresamente por el
legislador. Ellos son:
1º El testamento verbal.
2º El testamento militar.
3º El testamento marítimo.
1º El testamento verbal.
Es aquel otorgado por una persona en caso de peligro inminente para su vida, que parezca
no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne, ante tres testigos y haciendo de
viva voz sus declaraciones y disposiciones testamentarias. Art. 1035.
2º El testamento militar.
Es aquel testamento otorgado en tiempo de guerra por los militares y demás individuos
empleados en un cuerpo de tropas de la República, de los voluntarios, rehenes y
prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando
y sirviendo a cualquiera de los antedichos, siempre que se hallen en una expedición de
guerra, que está actualmente en marcha o campaña contra el enemigo, o en una
guarnición de una plaza actualmente sitiada. Arts. 1041 y 1043.
El fundamento de este testamento privilegiado estriba en el hecho de que en condiciones
de guerra se hace imposible conservar todas las solemnidades exigidas por la ley.
3º El testamento marítimo.
Es aquel que se otorga en alta mar en un buque de guerra chileno o en un buque
mercante que navega bajo bandera chilena. Arts. 1048 y 1055.
Tiene los mismos fundamentos que el testamento militar, pero puede tener una mayor
aplicación práctica, pues la ley permite otorgarlo en tiempo de paz.
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b) Características comunes.
1º Suponen situaciones específicas que consisten ya en un peligro inminente para la vida.
2º Estos testamentos caducan sin necesidad de que sean revocados. El testamento verbal
caduca si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes al otorgamiento; o si
habiendo fallecido antes, no se hubiere puesto por escrito el testamento, con las
formalidades que la ley exige, en los 30 días subsiguientes al de la muerte. El testamento
militar caduca si transcurren 90 días subsiguientes a aquel en que hubieren cesado con
respecto al testador las circunstancias que habilitaban para testar militarmente.
Finalmente, el testamento marítimo caduca si el testador sobrevive 90 días al desembarco
del buque de guerra chileno o mercante bajo bandera chilena. No se entenderá por
desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque.
3º Por su propia naturaleza el testamento privilegiado tiene menos exigencias formales
que el solemne.
En lo concerniente a los testigos, dice la ley que "Bastará la habilidad putativa..." y
las solemnidades son mínimas, según declara el art. 1032:
a) El testador declarará expresamente que su intención es testar.
b) Las personas cuya presencia sea necesaria serán unas mismas del principio hasta el fin.
c) El acto será continuo o sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente
requiera.
4º El testamento privilegiado que revocare un testamento solemne no surtirá efecto
alguno, si caduca, en cuyo caso subsistirá el testamento solemne temporalmente revocado
5º Los testamentos privilegiados pueden impugnarse de la misma manera que los
testamentos solemnes.
6º Los testamentos privilegiados que no hayan sido autorizados por notario, valdrán como
instrumentos públicos, una vez protocolizados, previo decreto del juez competente.
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Requisitos
1 Que se trate de una sucesión testamentaria.
2 Que existan dos o más asignatarios.
3 Que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto.
4 Que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota.
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LA SUSTITUCION.
Supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario en
caso de faltar éste, de modo que si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su
lugar el sustituto establecido por el testador.
Clases de sustitución.
La sustitución vulgar consiste en designar en el testamento la persona que va a
reemplazar al asignatario en caso de que éste falte por cualquier causa legal. (art. 1156)
La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario que en el
evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en
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propiedad fiduciaria. En este caso nos hallamos ante un fideicomiso y por ello esta
sustitución se rige por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria.
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LA SUCESION FORZOSA.
“Son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun
con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas”. Art. 1167.
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Rebaja de la asignación.
Los alimentos forzosos pueden ser rebajados en cualquier época después de la muerte del
testador.
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B) LAS LEGITIMAS:
El art. 1181 define las legitimas como “aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley
asigna a ciertas personas llamadas legitimarios”.
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Sin embargo, lo dicho sólo se aplica dentro de la mitad legitimaria. Los legitimarios, en la
cuarta de mejoras o en la parte de libre disposición (cuarta o mitad), no concurren de
acuerdo con las reglas de la sucesión intestada.
.
Preferencias de los legitimarios:
a) Las legítimas se calcularán sobre la base de un acervo imaginario
b) Las asignaciones legitimarias no pueden ser objeto de condición, plazo, modo o
gravamen alguno. Art. 1192.
Excepcionalmente, el artículo 86 número 7 de la ley General de Bancos, permite a los
bancos ser administradores de los bienes que se hubieren dejado a título de herencia o
legado, a capaces o incapaces. Agrega el precepto que “Podrán sujetarse a esta misma
forma de administración los bienes que constituyen la legítima rigorosa, durante la
incapacidad del legitimario.”
c) Las legítimas tienen preferencia para su pago.
d) No obstante tratarse de una asignación forzosa y no intestada, el legitimario puede
concurrir personalmente o representado por sus descendientes.
e) Si el causante no dispone total o parcialmente de la cuarta de libre disposición y/o de la
cuarta de mejoras, este excedente acrece a la mitad legitimaria y forma las llamadas
“legítimas efectivas”.
f) Los legitimarios tienen una acción especial para defender sus legítimas: los arts. 1216 y
siguientes consagran la acción de reforma del testamento
g) Para evitar que el causante pueda burlar una legítima, el art. 1197 establece que si bien
el causante puede designar las especies con que debe pagarse una legítima, no podrá tasar
los valores de dichas especies.
h) Si se hace una donación revocable o irrevocable a quien no tiene calidad de legitimario,
y el donatario no adquiere después esta calidad, se resuelve la donación y los bienes
vuelven al patrimonio del donante.
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LA SUCESION SEMIFORZOSA.
Es la que procede de la cuarta de mejoras, y es semiforzosa, porque toda asignación con
cargo a ella requiere de la expresión de voluntad del causante, sea en su testamento o con
ocasión de una donación revocable o irrevocable.
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Teoría de los acervos/ donaciones/ y perdida de las asignaciones serán explicados en clases
La unidad referida a Partición es estudiada en derecho procesal.
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